Цивільне право України. Конспект лекцій

Цивільне право України

Конспект лекцій

 

Зміст:

Цивільне право як одна з галузей права України.

Цивільне законодавство України.

Підстави для виникнення цивільних прав та обов’язків. Цивільне правовідношення. Здійснення цивільних прав та їх захист.

Громадяни (фізичні особи) як суб’єкти цивільного права.

Юридичні особи.

Держава як суб’єкт цивільного права.

Об’єкти цивільних прав.

Правочини. Представництво.

Строки та терміни. Позовна давність.

Особисті немайнові права фізичних осіб.

Загальні положення про речеве право та право власності.

Право спільної власності.

Право власності на землю та житлове приміщення.

Захист права власності.

Інші речеві права.

Право на результати творчої діяльності (право інтелектуальної власності).

Авторське право. Суміжні права.

Право промислової власності.

Загальні положення про спадкування.

Спадкування за заповітом.

Спадкування за законом.

Здійснення права на спадкування.

Зобов’язальне право і зобов’язання.

Виконання зобов’язання.

Забезпечення виконання зобов’язань.

Зміна осіб в зобов’язанні.

Відповідальність за порушення зобов’язань.

Припинення зобов’язань.

Поняття та умови договору.

Купівля-продаж.

Поставка. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Контрактація. Міна (бартер).

Дарування.

Рента. Довічне утримання.

Майновий найм (оренда). Прокат. Лізинг.

Найм житла.

Позичка.

Підряд.

Послуги. Загальні положення.

Перевезення. Транспортна експедиція.

Зберігання.

Страхування.

Доручення.

Комісія.

Довірче управління майном.

Позика. Кредит. Банківський вклад. Банківський рахунок. Факторинг. Розрахунки.

Ліцензійний договір.

Договір франчайзингу.

Спільна діяльність.

Публічне обіцяння нагороди.

Ведення чужих справ без доручення.

Запобігання загрозі шкоди чужому майну, рятування здоров’я та життя іншої особи.

Створення небезпеки (загрози) життю і здоров’ю фізичних осіб, а також їхньому майну і майну юридичних осіб.

Завдання шкоди. Компенсація моральної шкоди.

Безпідставне збагачення.

Загальні положення сімейного права.

Шлюб. Шлюбний договір (контракт).

Особисті права та обов’язки подружжя.

Майнові права та обов’язки подружжя.

Припинення шлюбу.

Сім’я та родина.

Аліментні обов’язки інших членів сім’ї та інших родичів.

Усиновлення (удочеріння).

Опіка та піклування.

 


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА . Понятие гражданского права как отрасли права. Гражданское право в системе права Украины Термином "гражданское право" охватывается несколько взаимосвязанных, но не тождественных понятий. Необходимо различать гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль правовой науки (юридических знаний). При этом прежде всего особо должно быть выделено понятие гражданского права как отрасли права ввиду его основополагающего значения.

Право Украины в целом есть совокупность установленных или санкционированных государством норм, рассчитанных на регулирование и охрану отношений представляемого им общества. Но это не простая, а систематизированная совокупность норм. Она подразделяется на определенные отрасли в зависимости от специфики норм и регулируемых ими отношений. Одной из таких отраслей в системе права Украины и является гражданское право.

Гражданское право Украины в своем развитии прошло определенный путь. В период существования в Украине, как и в других союзных республиках бывшего СССР, административно-командной организации общества гражданское право в значительной степени было огосударствлено и строилось преимущественно на началах, свойственных не частному, а публичному праву. Это, естественно, накладывало и свой отпечаток на границы действия, характер и содержание норм гражданского права. Ряд отношений, например, в сфере предпринимательства, считался преступным и вообще не мог быть предметом гражданско-правового регулирования. Предприятия, здания, сооружения считались изъятыми из гражданского оборота. Они не могли быть предметом гражданско-правовых сделок и на них нельзя было обращать взыскание. Договоры поставки, перевозки грузов различными видами транспорта и многие другие в своем содержании предопределялись обязательными для сторон плановыми актами и сторонам практически не о чем было договариваться. Личные права граждан и организаций в гражданско-правовом порядке могли защищаться лишь в случаях, особо предусмотренных законом (например, при нарушении чести и достоинства).

Становление независимой и суверенной Украины как правового государства, опирающегося на принципы подлинно гражданского общества, основанного на многообразии форм собственности и предпринимательства, всемерной защите неотъемлемых прав личности, обусловило и совершенно иной характер ее гражданского права. Иначе говоря, современное гражданское право Украины - это право такой стадии нового общества, когда завершается переход от игнорирования частно-правовых начал в гражданском праве (что приводило ранее к слабости гражданского общества, поглощения гражданского общества его политической организацией), к формированию гражданского права как права частного, к установлению такой системы взаимоотношений государства и гражданского общества, когда государство подчиняется служению гражданскому обществу. Главное, что его сейчас отличает, - это расширение и углубление демократии.

Вместе с тем термин "гражданское право", применяемый для обозначения соответствующей отрасли права Украины, сам по себе не отражает всего субъектного состава отношений ею регулируемых, как например, и термин "государство", производный от слова "государь" не отражает всей сущности обозначаемого им понятия. Исторически термин "гражданское право" ведет свое начало от римского права - ins civile - права граждан древнего Рима, еще не знавшего в регулируемой им области ассоциированных субъектов общественных отношений, Современное гражданское право всех цивилизованных государств, в том числе и Украины, регулирует, ввиду усложнения общественного производства и связанных с ним других сфер общественной жизни людей, многочисленные и разнообразные отношения как с участием граждан, так и с участием организаций. Соответственно более широко понимается и гражданское общество. Таковым считается общество, в котором граждане и организации, будучи совершенно самостоятельными в правовом отношении, связаны друг с другом исключительно взаимными интересами и действуют, руководствуясь этими интересами, по своему усмотрению. Идеал гражданского общества - свободное развитие каждого - есть условие свободного развития всех.

Итак, современное гражданское право Украины - это установленная или санкционированная государством совокупность норм, которые отражают интересы отдельных лиц (граждан и организаций) как членов гражданского общества, способствуют на основе их волеизъявлений достижению не противоречащих закону целей, обеспечивает им возможности для применения своих творческих сил, способностей и дарований, создают условия для всестороннего развития личности.'

Другую отрасль права Украины образуют нормы публичного права - государственно-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые и некоторые другие, относящиеся к статусу и состоянию государства, отражающие его интересы, обеспечивающие функционирование всех властных структур государства, пресекающие совершение общественно-опасных действий и устанавливающие ответственность лиц, их совершивших, перед государством.

В правовом государстве, в котором разграничиваются понятия гражданского общества и политическая организация общества, деление права на гражданское (частное) и публичное является объективным делением. Проводимое в Украине реформирование всей правовой системы на качественно новых началах также предполагает признание объективного деления права на частное (гражданское) и публичное.

Однако, несмотря на несовпадающее предназначение частного (гражданского) и публичного права, эти две отрасли права образуют единство - целостную систему права Украины, в которой каждая из отраслей права составляет ее органическую часть. Это единство указанных отраслей права основывается на единстве воли народа Украины, выраженной в нормах этих отраслей права, на требовании согласованного регулирования отношений гражданского общества и отношений в сфере властной деятельности государства, которая не может быть отделена от гражданского общества "китайской стеной". Только в единстве всех своих отраслей право обеспечивает всестороннее регулирование совокупности всех отношений, которые складываются в процессе функционирования гражданского общества и государства.

Однако ясно и то. что каждая отрасль права, регулируя отношения в своей области, по особому воздействует на них своими нормами, осуществляет свойственные ей функции. Это значит, что единство права не исключает, а, напротив, предполагает четкое определение места каждой отрасли в его системе, содержания и границ их действия. Отношения гражданского общества первичны по сравнению с властеотношениями. Поэтому и место гражданского (частного) права характеризуется тем, что оно в системе права в целом играет роль своеобразных "базисных" норм. Государство, как было сказано, призвано служить гражданскому обществу. Естественно, что нормам гражданского права присущ и свой метод воздействия на регулируемые ими отношения. Регулируя отношения, они осуществляют и свойственные им функции. Однако, хотя данные нормы исходят от государства, являются результатом его правотворческой деятельности, их специфический характер и содержание предопределены условиями общественного производства, и они не могут быть иными, пока существуют вызвавшие их к жизни условия общественного производства.

Предмет гражданско-правового регулирования Предмет гражданско-правового регулирования составляют имущественные и личные неимущественные отношения, складывающиеся между гражданами, между гражданами и организациями, между организациями. Об этом прямо сказано в статьях 1 и 2 Гражданского кодекса Украиныj. Участником этих отношений может быть и государство.

Имущественные отношения - это основная и наиболее широкая по своему объему часть отношений, регулируемых нормами гражданского права. Они прежде всего и обусловливают существование особых гражданско-правовых норм, согласно которым участники этих отношений признавались бы носителями соответствующих прав и обязанностей.

Имущественные отношения, регулируемые нормами гражданского права, — это свойственные товарному производству объективные по своему содержанию и волевые по своей форме отношения, складывающиеся между гражданами, между гражданами и организациями либо между организациями в процессе производства, распределения, обмена и потребления прежде всего материальных благ (средств и продуктов производства), которыми они владеют, пользуются и распоряжаются, подчиняясь общим требованиям товарного производства, но в рамках, определенных юридическими законами, т.е. нормами гражданского права.

Юридическими признаками имущественных отношений, выражающих их экономическую сущность, являются: имущественная обособленность, автономность субъектов этих отношений и, как обобщающий признак, их равенство, основанное на волевой связи, лишенной властного характера. В частности, всем этим признакам и отвечают отношения собственности, а также отношения экономического оборота - важнейшие виды имущественных отношений гражданского права. / Отношения собственности указывают на принадлежность лицам определенных материальных благ, на то, что эти лица (собственники) владеют, пользуются и распоряжаются названными благами как своими. Все другие лица, им противостоящие, должны это признавать и считаться с этим.

Отношения экономического оборота - это отношения, в рамках которых происходит движение материальных благ. Распоряжаясь своим имуществом, собственник вступает с другими лицами в отношения купли-продажи, мены, займа и т.д. Для этих отношений характерно то, что воля их участников предметно выражена или, иначе говоря, персонифицирована в принадлежащих им вещах (имущественная обособленность); участники относятся друг к другу как независимые лица (автономность); они равны, ибо каждый из них находится в одинаковом по-, ложении и переход имущества от одного к другому возможен лишь при посредстве их общего волевого акта (равенство, основанное на волевой связи, лишенной властного характера). Названные отношения объективно требуют для своего урегулирования установления специфических норм права. Причины же, сообщающие этим имущественным отношениям указанные свойства, кроются в их содержании, в способе производства, необходимым элементом которого эти отношения являются.

Регулируемые гражданским правом имущественные отношения есть отношения, которые непосредственно выражают распределение в обществе материальных условий производства, определяющих природу самого этого производства, последующее распределение созданных в процессе производства материальных благ, их обмен и потребление. Участвующие в этих отношениях граждане, организации (в том числе государственные), действуют не в качестве органов власти, а хозяйствующих субъектов, т.е. организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность. Все другие отношения, в которых принимают участие государственные организации, выражают обусловленную общественным производством потребность управления им или опосредствуют переход имущества от субъектов отношений, регулируемых нормами гражданского права, в доход государства по основаниям, предусмотренных в законе. Здесь характерны властные начала. Поэтому ко всем этим отношениям, основанным на административном подчинении одной стороны другой, а также к налоговым и бюджетным отношениям нормы гражданского права не применяются (ст. 2 ГК Украины). Эти отношения, как было сказано, регулируются нормами публичного права.

Нормы гражданского права также регулируют личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (например, отношения, объектом которых являются произведения науки, литературы, искусства, изобретения, рационализаторские предложения и т.д.), и личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (например, отношения, объектом которых являются честь и достоинство граждан и организаций, иные нематериальные блага, неотделимые от личности человека).

Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (с возможностью получения вознаграждения за использование произведений науки, литературы, искусства, изобретений, рационализаторских предложений и т.д.), составляют с последними единое целое. Однако названные личные неимущественные отношения независимо от их связи с имущественными регулируются гражданским правом тогда, например, когда речь идет лишь о признании авторства на соответствующие произведения науки, литературы или искусства и о защите этих благ как таковых.

Личные неимущественные отношения - как первые, так и вторые - истинно отношения гражданского права. Так же как и имущественные отношения гражданского права, они выражают принадлежность конкретных благ определенным лицам (отдельным гражданам и организациям) и характеризуются обособленностью лиц в этих отношениях, их автономностью (независимостью друг от друга) и равенством. Именно на основании общности признаков имущественных и личных неимущественных отношений последние включаются в предмет гражданского права.

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Функции и принципы гражданского права

Под методом принято понимать подход к решению той или иной задачи, совокупность средств и приемов, обеспечивающих ее решение. Метод гражданского права соответственно есть закрепленные в его нормах способы и приемы воздействия на имущественные и личные неимущественные отношения. Нормы гражданского права отличаются по методу воздействия на регулируемые ими отношения от норм публичного права, и это также связано с указанными выше признаками регулируемых гражданским правом отношений.

Особенностью гражданско-правового метода регулирования, вытекающей из главного его признака - регулирования отношений на началах равных правовых возможностей сторон, является и предусматриваемый нормами гражданского права порядок, в соответствии с которым граждане и организации выражают волю на установление отношений (заключают договор, совершают иные действия). Эта особенность гражданско-правового метода регулирования позволяет гражданам и организациям полнее учитывать свои интересы, связанные с удовлетворением их материальных и духовных потребностей.

Из регулирования отношений на началах равных правовых возможностей сторон вытекает и такая особенность гражданско-правового метода, как предоставление права участникам отношения самим определять порядок своего поведения. Говоря иными словами нормы гражданского права в значительной своей части являются диспозитивными и применяются в основном в случаях, если иное не определено самими сторонами или специальным законом. Это способствует развитию инициативы участников, дает им возможность, с учетом особенностей конкретного отношения, наиболее целесообразно решать возникающие перед ними вопросы.

Характерной чертой гражданско-правового метода регулирования является и предусмотренный нормами гражданского права способ разрешения возможных споров между участниками отношений. Возникающие между сторонами споры разрешаются органом, стоящим вне этого отношения - судом, арбитражным судом или третейским судом.

Перечисленные особенности гражданско-правового метода регулирования не являются, конечно, исчерпывающими, но они с достаточной полнотой характеризуют гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений как присущий отношениям гражданского права.

Функции гражданского права - это выражающие его социальное назначение специфические направления правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в процессе решения стоящих перед ним задач.

Имущественные и личные неимущественные отношения, составляющие предмет гражданского права, - это обычные, существующие вне нарушений отношения, участвуя в которых граждане и организации удовлетворяют свои жизненные потребности. Поэтому главной функцией гражданского права является позитивное их регулирование.

Другой важной функцией гражданского права является обеспечение восстановления имущественных и личных неимущественных отношений в случаях их нарушения или посягательства на них. Это охранительное регулирование или охранительная функция гражданского права.

Выполняя эту функцию, гражданское право взаимодействует с другими отраслями права. Так, например, уголовное право, устанавливая запреты общественно опасного поведения под угрозой применения наказания, охватывает своей охранительной функцией и отношения гражданского права. Но оно в случае нарушения этих отношений не обеспечивает восстановление их нормального состояния. Эту роль выполняет специфическая охранительная функция гражданского права, нормы которого возлагают на лиц, нарушивших указанные отношения, обязанность возместить причиненный ущерб (убытки), вернуть имущество, восстановить доброе имя гражданина или организации, совершить другие необходимые действия по исправлению положения и т.д.

Важной является и воспитательная функция гражданского права, суть которой сводится к требованиям добросовестного осуществления гражданами и организациями своих прав и обязанностей, неуклонного соблюдения законов и уважения правил морали и нравственности, к пресечению и предупреждению правонарушений.

Принципы гражданского права - это выраженные в его нормах основополагающие идеи (начала, положения), в соответствии с которыми осуществляется регулирование имущественных и личных неимущественных отношений. Они базируются на общих принципах права в целом. Вместе с тем, будучи выраженными в нормах гражданского права, с учетом особенностей регулируемых ими отношений, эти принципы приобретают значение и специфических гражданско-правовых.

Во всех гражданско-правовых системах мира основным институтом является право собственности, поскольку отношения собственности, им регулируемые, предопределяют собой строй всех других отношений гражданского права. Поэтому основным принципом и гражданского права Украины является всемерная правовая охрана собственности. Однако этот принцип в условиях перехода Украины к рыночной экономике, формирования гражданского общества и правового государства, по сравнению с прежним правовым регулированием отношений собственности, наполняется новым содержани-ем.Основными чертами этого принципа стали признание и закрепление многообразия форм собственности, их равная защита, свобода собственности. Как сказано в п. 1 ст. 4 Закона Украины "О собственности"1, собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом.

Важным принципом гражданского права является принцип юридического равенства субъектов гражданских правоотношений перед законом. Все граждане Украины, в соответствии с законом, обладают равной возможностыо иметь гражданские права независимо от пола, расы, национальности, языка, образования, вероисповедания, социального положения и т.д. (ст. 9 ГК). Никто не может быта» ограничен в этой возможности иначе, как в случаях и в порядке, предусмотренных законом (ст. 12 ГК). Юридическое равенство организаций как субъектов гражданского права, обеспечивается признанием за ними равных возможностей участия в гражданских правоотношениях в соответствии с их целями и задачами (ст. 26 ГК), ответственности их за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей (ст. 32 ГК).

Свобода предпринимательской деятельности, организаций и граждан в рамках закона - следующий принцип, на основе которого осуществляется регулирование отношений гражданского права. Предприниматели, как сказано в статье 3 Закона Украины "О предпринимательстве", имеют право без ограничений принимать решения и осуществлять самостоятельно любую, деятельность, не противоречащую действующему законодательству. В соответствии с этим принципом предпринимателю не может быть навязан тот или иной вид деятельности. Он также не может быть понужден и к выполнению каких-либо действий, не основанных на законе (например, к производству ненужной ему продукции). Кроме этого, принцип свободы предпринимательства включает в себя привлечение на добровольных началах к осуществлению предпринимательской деятельности имущества и средств других лиц, самостоятельное формирование программы деятельности и выбор поставщиков и потребителей производимой продукции, свободный наем работников, свободное распоряжение прибылью, остающейся после внесения платежей, установленных законодательством, и т.д. (ст. 5 Закона Украины "О предпринимательстве".

Важным принципом гражданского права является принцип свободы договора, заключающийся в праве сторон по их усмотрению решать вопрос о заключении договора, либо путем свободного соглашения определять со-держание договора в пределах, установленных законом, с учетом обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости. Строгое соблюдение принципа свободы договора должно способствовать борьбе с еще имеющими место монополистическими тенденциями крупных производителей определенных видов продукции (услуг), пытающихся безгранично господствовать на рынке.

Нельзя не отметить, что принцип свободы договора получает свое развитие и в сфере трудовых отношений в форме трудовых контрактов (ст.21 Кодекса законов о труде Украины), и в сфере семейных (супружеских) имущественных отношений в форме брачных контрактов.

Пожалуй, самым всеобъемлющим и в этом смысле краеугольным принципом гражданского права является принцип свободы личности. Из этого принципа проистекает и свобода собственности, и свобода предпринимательства, и свобода договора.

Свобода личности в условиях правового государства -это прежде всего свобода человека в самоопределении, в признании за ним естественных и неотъемлемых прав в различных сферах общественной жизни, которые ни кем, а том числе и государством, не должны нарушаться. В гражданском праве это означает обеспечение его средствами защиты от неправомерных действий против чести и достоинства, жизни и здоровья граждан, их имени и личной неприкосновенности, тайны личной жизни и т.д., свободы научного, научно-технического и литературного творчества, создания организаций для достижения общих хозяйственных и иных целей, самостоятельного осуществления всех принадлежащих им имущественных и личных прав.

Нормы гражданского права требуют от участников регулируемых ими имущественных и личных отношений, чтобы при осуществлении гражданских прав и свобод уважались моральные принципы общества, не нарушались права и охраняемые законом интересы других лиц, публичный порядок. Запрещается злоупотребление правом. Вполне согласуется с сущностью принципа свободы личности и установление нормами публичного права (уголовно-правовыми и административно-правовыми) прямых ограничений проявления этого принципа применительно к лицам, совершающим общественно-опасные деяния. Однако выход за пределы и этих ограничений должен считаться нарушением указанного принципа.

Важным принципом гражданского права Украины, при сохранении им исторических, экономических, национальных и культурных особенностей, является и закрепление в его нормах новейших достижений мировой юридической мысли и общепризнанных положений, выработанных мировым сообществом. Так, например, нормы Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах', призванные обеспечить защиту личных и имущественных прав творцов интеллектуальных ценностей, в полной мере отвечают требованиям Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений и Римской конвенции о защите прав исполнителей, создателей фонограмм и программ вещания.

Таковы основные принципы, в соответствии с которыми нормы гражданского права Украины регулируют составляющие его предмет имущественные и личные неимущественные отношения.

Определение гражданского права и его система

Гражданское право, как отрасль права Украины, представляет собой такую совокупность установленных государством норм, которая регулирует на началах равных правовых возможностей складывающиеся в условиях рыночной экономики объективные (материальные) по содержанию и волевые по форме имущественные отношения и обусловленные ими личные отношения, вместе с их участниками образующими то, что и принято называть гражданским обществом.

Речь идет о гражданском праве как о совокупности норм, действующих во всех сферах общественной жизни, где складываются указанные имущественные и личные неимущественные отношения. Помимо традиционно представляемых сфер их действия они складываются, в частности, в сфере приложения труда граждан, в сфере семейной жизни и др.

Предложенное определение гражданского права позволяет отграничить его от тех подотраслей, (исходя из определения публичного права), которые регулируют иные по своей природе отношения, иным (только им свойственным) методом. Это прежде всего государственное и административное право, уголовное право, процессуальное право.

Сопоставление гражданского права с указанными подотраслями права по всем их существенным признакам (критериям), прежде всего по предмету и методу правового регулирования, позволяет без особых затруднений провести раздел между ними, отграничить их друг от друга. Так, хотя многие из положений государственного права (например, основы общественного строя, государство и личность) являются определяющими для гражданского права, разграничение между ними провести нетрудно. Предмет государственного права составляют отношения, выражающие полновластие народа Украины в целом, и это уже само по себе дает возможность довольно легко отграничить от него гражданское право. Нетрудно отграничить гражданское право и от административного, которое также регулирует властные отношения, но связанные с организацией государственного управления и исполнительно-распорядительной деятельностью органов государственного управления и должностных лиц.

Уголовное право своими нормами охраняет и отношения, составляющие предмет гражданско-правового регулирования. Но оно их охраняет путем установления запретов и применения к лицам, нарушившим эти запреты (совершившим преступления), соответствующего наказания.

Особенно тесно связано гражданское право с граж-данско-процессуальным правом. Однако последние отношения гражданского права не регламентирует, а регулирует свойственным ему методом лишь отношения порядка и процедуры разрешения гражданско-правовых споров юрисдикционными органами.

Под системой гражданского права следует понимать его структуру, рассматриваемую в ее внутреннем расчленении на отдельные институты и в единстве этих институтов, объединяемых в соответствующие подотрасли.

Под институтами системы гражданского права следует понимать группы норм. регулирующих определенные вопросы гражданских правоотношений. Например, нормы. регулирующие отношения, возникающие из договора купли-продажи, составляют институт купли-продажи. Подотраслями гражданского права являются совокупности институтов, охватывающие своим регулированием целостную сферу определенных отношений, входящих в его предмет. Так, например, нормы, объединенные в институты и регулирующие в целом отношения собственности, образуют подотрасль гражданского права - право собственности.

Система гражданского права, как и его нормы. предопределяется предметом гражданско-правового регулирования - имущественными и личными отношениями и соответственно также отражает их реально существующую структуру.

В Украине, в период существования административно-командной организации общества, гражданское право, как отмечалось, в значительной степени было огосударствлено и строилось преимущественно на началах. свойственных не частному, а публичному праву.

Это, естественно, накладывало и свой отпечаток на его систему. Отсутствовали многие институты, известные гражданскому праву других государств (например, сервитута, право интеллектуальной собственности), некоторые из институтов имели ограниченное действие (иапример,право на защиту личных благ граждан и организаций). Ряд отношений, например, в той же сфере предпринимательства вообще не могли быть предметом гражданско-правового регулирования. Становление Ук-раины как правового государства, формирование гражданского общества, основанного на многообразии форм собственности и предпринимательства, всемерной защите неотъемлемых прав личности, обусловило и совершенно иной характер не только норм гражданского права, но и его системы.

Важнейшими сферами действия гражданского права Украины, как и других цивилизованных государств, являются общественное производство,обмен, распределение и потребление материальных благ, отношения в сфере научно-технического прогресса, семейные, жилищные, трудовые и другие имущественные и личные отношения, служащие удовлетворению материальных и духовных потребностей членов гражданского общества. Вместе с тем, с учетом происшедших изменений в указанных сферах общественной жизни, система гражданского права наполнилась новым содержанием. Многие институты таких его подотраслей, как право собственности, обязательственное право, авторское и патентное право, наследственное право, семейное, трудовое и жилищное право претерпели существенные изменения. Появились новые институты - владение и другие вещные права, обязательства по возмещению морального вреда и т.д.

Гражданское право Украины представлено не только Гражданским кодексом, но целым рядом и других кодексов - Земельным, Водным, Лесным, Кодексом законов о труде, Кодексом о браке и семье, Жилищным кодексом. Разрабатывается Кодекс о предпринимательстве. Действует ряд и отдельных нормативных актов гражданского права. Иначе говоря, необходимо различать систему построения нормативных актов гражданского права и систему самого гражданского права как внутреннего его свойства, имеющего место независимо от степени кодифицированное™ или иной систематизации нормативных актов, являющихся лишь внешним выражением гражданского права. Известно, что в США и Англии гражданское право вообще не кодифицировано, но оно также имеет свою систему.

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Понятие гражданского законодательства и его соотношение с гражданским правом

Понятие гражданского законодательства тесно связано с понятием гражданского права как отрасли права. Эта связь проявляется в том, что нормы гражданского права получают свое внешнее (объективное) выражение в соответствующих нормативных актах, издаваемых компетентными органами государства. Совокупность этих нормативных актов и составляет гражданское законодательство.

Нормативные акты, в которых выражены нормы гражданского права, иначе еще принято именовать формами правообразования, или источниками гражданского права. Указанные акты имеют различную юридическую силу, обладают только им присущими признаками и характеризуются в своем действии рядом особенностей, о чем будет сказано дальше. Здесь же важно обратить внимание на то, что гражданское законодательство, включающее в себя всю совокупность указанных нормативных актов, представляет целостный и относительно самостоятельный общественный механизм правового регулирования, формирующийся на основе Конституции Украины и составляющий органически единую систему иерархически связанных и соподчиненных законов и иных нормативных актов, призванных обеспечивать согласованное регулирование имущественных и личных неимущественных отношений гражданского права.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду и следующее. Отношения, регулируемые нормами гражданского права, тесно переплетаются с отношениями, регулируемыми нормами ряда подотраслей публичного права, в частности, административного. Поэтому акты гражданского законодательства в ряде случаев содержат в себе нормы этих подотраслей права. Например, административно-правовой нормой является включенное в ст. 139 ГК Украины правило, устанавливающее, что милиция или исполнительный комитет сельского Совета народных депутатов принимает меры к розыску собственника безнадзорного скота и на время розыска передает скот с соблюдением ветеринарных правил на содержание и в пользование ближайшему совхозу или колхозу. Правило ст. 49 ГК, предусматривающее взыскание в доход государства исполненного по сделке, умышленно совершенной с целью противной государству и обществу, также является административно-правовой нормой.

Таким образом, гражданское законодательство по объему содержащихся в нем норм может не совпадать и, как правило, не совпадает с гражданским правом как отраслью права. Гражданское законодательство включает в себя и ряд не гражданско-правовых норм, что совершенно не может быть свойственно гражданскому праву как отрасли права.

В юридической литературе на том основании, что в гражданско-правовые акты наряду с гражданско-правовыми нормами включаются и другие нормы, нередко делается вывод о существовании в гражданском праве пограничных или смешанных (комплексных) отношений и соответствующих им правовых институтов. Обычно в подтверждение этого ссылаются на регулируемые гражданским законодательством кредитно-расчетные отношения, в которых Национальный банк Украины выступает не только как ссудодатель, но и как орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих банков и иных организаций. Однако приведенный пример этого не подтверждает. Отношения здесь действительно являются пограничными, но они вследствие этого не утрачивают своей отраслевой принадлежности. Те из них, которые характеризуются равенством их участников и регулируются на началах равных правовых возможностей, являются отношениями гражданского права, а те, которые строятся на началах власти и подчинения и соответственно регулируются властными предписаниями, охватываются административным или финансовым правом.

Следует обратить внимание и на то, что определенная часть норм гражданского права, даже целые подотрасли его, не включенные в гражданское законодательство, и норм других подотраслей публичного права ввиду особой значимости, тесной взаимозависимости, взаимопроникновения и обусловленной этим спецификой регулирования охватываемых ими отношений могут обособляться в самостоятельные отрасли законодательства, именуемые, естественно, уже не с учетом характера преобладающих в них норм, а с учетом сферы их применения. Так возникли в качестве самостоятельных отраслей законодательства семейное право, трудовое, земельное, водное, горное,лесное, а сейчас и экологическое право. К отношениям, охватываемым этими отраслями законодательства, не применяются нормы гражданско-правовых актов, поскольку семейные, трудовые, земельные, водные, горные, лесные и тому подобные отношения, как сказано в ст. 2 ГК, регулируются соответственно семейным, трудовым, земельным, водным законодательством, законодательством о недрах, лесным и другим законодательством. Такое указание ст. 2 ГК в значительной мере было обусловлено тем, что в регулировании отношений в названных сферах общественной жизни особенно широко преобладали государственно-правовые (публичные) начала. В настоящее время, когда и эти отношения, равно как и отношения в сфере предпринимательства, несмотря на сохраняющееся их обособленное законодательное оформление, правило о соотношении норм гражданского законодательства и норм Законодательства, регулирующих указанные отношения, должно быть другим. К этим отношениям, гражданско-правовым по своей природе, должны применяться нормы ГК и других актов гражданского законодательства, если иное гражданско-правовое регулирование не предусмотрено специальными законодательными актами.

Развитие положений Конституции Украины о праве граждан Украины на жилище привело к образованию самостоятельной отрасли законодательства - жилищного законодательства. Оно включило в себя почти все нормы о договоре найма и аренды жилых помещений, ряд норм о праве собственности на жилой дом, содержавшихся ранее в ГК, нормы о праве на жилую площадь в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов, а также все нормы административного права, регулирующие отношения по управлению жилищным фондом и предоставлению жилых помещений гражданам в домах государственного жилищного фонда. Принят и действует Жилищный кодекс Украины.

Все это говорит о том, что гражданское законодательство не охватывает всех норм гражданского права как отрасли права, ибо гражданско-правовые нормы вместе с нормами других отраслей права могут составлять и самостоятельные отрасли законодательства. Отраслей законодательства значительно больше, чем отраслей права, и в основе разграничения их лежит не объективный, а субъективный критерий - наиболее целесообразный, с учетом стоящих перед государством задач, подход к регулированию отношений в определенных сферах общественной жизни.

Относительно гражданского законодательства следует подчеркнуть, что оно призвано закрепить решающее для всех имущественных отношений гражданского общества значение отношений собственности; дать законченное общее регулирование отношений обмена & обществе и закрепить принципиальные особенности регулирования этих и других отношений в определенных сферах общественной жизни; полностью охватить своим регулированием отношения, не нуждающиеся в специальном правовом оформлении. Поэтому оно включает в себя все нормы, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения на началах равных правовых возможностей их участников, за исключением тех гражданско-правовых норм, которые решают специфические вопросы указанных отношений в соответствующих сферах общественной жизни (предпринимательство, труд, семья и др.) Последние вместе с рядом норм публичного права, действующими в этих же сферах общественной жизни, образуют самостоятельные отрасли законодательства. Однако содержащиеся в законодательстве определения права собственности, обязательства, сделки, исковой давности и другие являются отправными и для этих отраслей законодательства.

Система гражданского законодательства и Гражданский кодекс

Систему гражданского законодательства Украины составляют основанные на Конституции Украины Гражданский кодекс Украины, иные акты республиканского, ведомственного и местного значения. Главенствующая роль в этой совокупности актов принадлежит законам -актам, принятым Верховным Советом Украины, и прежде всего, конечно, Гражданскому кодексу.

Гражданский кодекс был утвержден Верховным Советом еще 18 июня 1963 г. и введен в действие с 1 января 1964 г. Однако с тех пор он претерпел существенные изменения, вызванные, главным образом изменением общественного строя, переходом Украины к рыночной экономике и связанной с этим демократизацией и децентрализацией правового регулирования имущественных и личных отношений. Поэтому все нормы ГК, противоречащие новому правопорядку (например, о привилегированном положении государственной собственности, о плановых заданиях как основаниях возникновения обязательств и др.), утратили силу. Одновременно он наполнился целым рядом и новых норм, отвечающих современному состоянию развития общества.

К числу других законов, имеющих важное гражданско-правовое значение, относятся Законы Украины "О собственности", "О предприятиях в Украине" , "О ценных бумагах и фондовой бирже", "О залоге" и многие другие, в связи с чем соответственно и в ГК вносились соответствующие изменения и дополнения.

Все другие гражданско-правовые нормативные акты являются подзаконными. Среди них важнейшее место принадлежит постановлениям Кабинета Министров Украины, издаваемыми на основе законов и Указов Президента Уаины и во исполнение их. Так, во исполнение Указа Президента от 15 января 1994 г."0б обязательном страховании гражданско-правовой ответственности собственников транспортных средств"' Кабинет Министров Украины своим постановлением утвердил Положение о порядке и условиях обязательного страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств.

Постановления Кабинета Министров Украины, согласно его компетенции, могут приниматься по самому широкому кругу вопросов правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений гражданского права, но они никогда не должны выходить за пределы, установленные законом, т.е. они не могут сужать или расширять его рамки. В связи с этим постановления Кабинета Министров следует отличать от принятых ранее им, в период обладания чрезвычайными полномочиями, декретов, имевших силу закона. В частности, отсутствовавшая в ГК и вызывавшаяся потребностями рыночной экономики развернутая регламентация отношений по страхованию дана именно Декретом Кабинета Министров Украины "О страховании" от 10 мая 1993г.

К числу подзаконных нормативных актов также относятся приказы, инструкции министерств и ведомств Украины. Они издаются на основании и во исполнение не только действующих законов, но и постановлений абинета Министров Украины. Например, в развитие Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда"' и соответствующих постановлений Кабинета Министров Украины приказом Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству от 15 сентября 1992 г. утверждено Положение о дорядке передачи квартир (домов) в собственность граждан. Главным управлением ценовой политики Мини-здерства экономики Украины от 30 апреля 1992 г. ^утверждены Указания о порядке оценки вреда от краж, недостач, уничтожения и повреждения материальных [ценностей, которыми следует руководствоваться при разрешении указанных дел на основе соответствующих законов. В развитие Декрета Кабинета Министров "О страховании", Министерством финансов Украины 29 июня 1993 г. утверждена "Инструкция об условиях лицензирования страховой деятельности"4.

Согласно Закону "О банках и банковской деятель-юности", Национальный банк Украины, осуществляя функции государственного управления, вправе издавать нормативные акты (инструкции, указания и т.п.) по во-просам деятельности коммерческих банков и их клиентуры. Так, существующие в настоящее время формы и порядок безналичных расчетов через коммерческие банки определены Положением о безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины, утвержденным Национальным банком 25 мая 1993 г.

Нормы гражданского законодательства содержатся в решениях и распоряжениях, принимаемых местными Советами и местными исполнительными органами в пределах прав, предоставленных им законами, указами Президента Украины и постановлениями Правительства. Чаще всего такие решения издаются по вопросам торговли, бытового обслуживания населения, пользования городским транспортом и др. Правотворче-ство этих органов сводится в основном к конкретизации некоторых норм республиканского гражданского законодательства.

К нормативным актам гражданского законодательства относятся также санкционированные государством уставы хозяйственных обществ и объединений, общественных организаций и иных объединений граждан. Санкционирование их выражается в регистрации в соответствующем органе государственного управления. После регистрации они приобретают силу нормативного акта. Это так называемое локальное законодательство.

Таким образом, понятие гражданского законодательства является широким (родовым) и включает в себя нормативные акты разного уровня.

Первый уровень его составляют законы - акты, обладающие наивысшей юридической силой. Это акты законодательства. Второй уровень образуют подзаконные нормативные акты. Однако они, в свою очередь, подразделяются на ряд уровней -акты Правительства, ведомственное законодательство, акты местных Советов народных депутатов и местных органов государственного управления, локальное законодательство. Все они в своей совокупности, как было сказано ранее, и образуют систему (структуру) гражданского законодательства Украины.

Основу (центр) гражданского законодательства Украины составляет Гражданский кодекс Украины. Все другие акты гражданского законодательства, кроме законов, не могут противоречить кодексу. В связи с положением ГК как основы (центра) гражданского законодательства было бы правильно и обоснованно придать ему значение конституционного закона. Это, несомненно, придало бы ему и большую стабильность, означало бы одновременно, что и принятию отдельных актов законодательства (отдельных законов), изменяющих или дополняющих кодекс, должно предшествовать внесение соответствующих изменений или дополнений в кодекс, без чего указанные акты законодательства не могут иметь юридической силы.

Гражданский кодекс представляет собой систематический сборник гражданско-правовых норм и составляет в целом один закон. В нем изложены все наиболее важные нормы гражданского законодательства по все вопросам, требующим единообразного регулирования на все территории Украины. В нем определен предмет, гражданского права и соответственно гражданского законодательства, субъекты гражданских правоотношений, основания возникновения и виды гражданских прав, фермы осуществления и сроки их защиты. В нем много места отведено нормам различных договорных и «недоговорных обязательств, опосредующих экономический оборот. В ГК включены нормы авторского и патентного права, наследственного права и многие другие нормы, в частности, о правоспособности иностранцев и лиц без гражданства.

Содержащиеся в ГК нормы находятся не в хаотическом состоянии, а также приведены в определенную систему. Система ГК, как всеобъемлющего акта гражданского законодательства, отражает систему гражданского права с его институтами и подотраслями. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что формирование системы ГК - субъективная деятельность. Немаловажное влияние на ее построение оказывает юридическая техника.

ГК Украины построен на так называемой пандектной системе, согласно которой все ее нормы разбиты на два раздела - Общую и Особенную части.

Следует отметить, что система действующего ГК, как и многие его нормы и институты, в силу названных .ранее причин значительно устарели. Однако, как явствует из разрабатываемого проекта нового ГК Украины, пандектная система построения его сохраняется как наиболее полно оправдавшая себя на практике, вместе с тем, его общая часть существенно обновляется и дополняется двумя новыми главами "Объекты гражданских прав" и "Защита- гражданских прав". В Особенной части, также обновленной, наряду с разделом "Право собственности" будет и" раздел "Владение и другие вещные права". Раздел "Обязательственное право" включит в себя подразделы "Общие положения об обязательствах", "Общие положения о договорах", "Отдельные виды договорных обязательств", "Обязательства, возникающие из односторонних правомерных действий", "Охранительные обязательства". Нормы и институты, регулирующие отношения в связи с созданием произведений науки, литературы и искусства, включающие в себя и отношения так называемой интеллектуальной собственности, а также смежные с ними отношения, объединяются в раздел "Авторское право и смежные права". Нормы и институты, связанные с использованием в экономике изобретений и полезных моделей, рационализаторских предложений, промышленных образцов, новых сортов и видов животных и растений, производственных секретов (ноу-хау), знаков для товаров и услуг, фирменных наименований, объединены в раздел "Патентное право и другие права промышлснной собственности" (как разновидности интеллектуальной собственности). Существенно обновлен раздел "Наследственное право" Более объемно представлены в самостоятельном разделе нормы международного частного права .

Соотношение общего и специального гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства

Подобно тому, как ГК и другие акты гражданского законодательства применяются к отношениям в сфере предпринимательства, семейным, трудовым и другим отношениям, если законодательством, регулирующим эти отношения, -не предусмотрено иное, так и в самом гражданском законодательстве тот или иной вопрос применительно к конкретному отношению, с учетом его специфики, может быть урегулирован в нем особо, а не так, как он решен применительно ко всем другим или родственным отношениям. На этом основано разграничение общего и специального гражданского законодательства. Здесь следует иметь в виду два следующих правила. Во-первых, если общественное отношение регулируется специальными нормами гражданского законодательства, то общие нормы гражданского законодательства в данном случае не применяются. Так, согласно ст. 44 ГК, содержащей в себе общую норму, сделки граждан между собой на сумму свыше указанной в этой статье должны совершаться в простой письменной форме. Однако в силу специальной нормы ст. 375 ГК договор 'займа должен быть совершен в простой письменной форме, если сумма его является и меньшей. Во-вторых, если в специальной норме гражданского законодательства тот или иной вопрос не разрешен, следует руководствоваться общими нормами гражданского законодательства. Так, статья 76 ГК, предусмотрев сокращенные сроки исковой давности продолжительностью в шесть месяцев по требованиям о взыскании неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств, ничего не говорит о том, в пределах каких сроков исковой давности по этим же обязательствам должны предъявляться иски о взыскании убытков. Это значит, что вопрос о длительности сроков исковой давности по указанным требованиям подлежит разрешению в соответствии со статьей 71 ГК, согласно которой он должен считаться равным трем годам.

Самостоятельнее значение имеет деление гражданского законодательства на общее и специальное в смысле объема охватываемых им отношений. Так, к числу общих нормативных актов относится ГК, поскольку он рассчитан на регулирование всех имущественных отношений, охватываемых, гражданским законодательством; к числу специальных - нормативные акты, распространяющие свое действие лишь на определенные виды отношений, которые урегулированы в ГК неполно. Так, отношения по перевозкам всеми видами транспорта регулируются особо изданными актами. Например, условия перевозки груза, пассажиров и багажа автомобильным транспортом и ответственность сторон по этим перевозкам определяются Уставом автомобильного транспорта, утверждаемым Правительством Украины, и издаваемыми в установленном порядке правилами перевозок. Условия перевозки груза, пассажиров и багажа воздушным транспортом определяются Воздушным кодексом Украины, принятым в установленном порядке.

Специальные акты издаются в развитие ГК и не могут ему противоречить.

Выше говорилось, что нормы гражданского права, представленные в ГК, подразделяются на нормы Общей и Особенной частей. Это деление также имеет самостоятельное значение. Нормы Общей части применяются ко всем регулируемым ими отношениям, если в нормах Особенной части нет специального на это указания. Следует при этом помнить, что нормы Общей части ГК, ввиду всеобъемлющего характера, применяются не только к отношениям, регулируемым нормами Особенной части ГК, но и к отношениям, регулируемым отдельно изданными (специальными) нормативными актами.

Действие гражданского законодательства. Обычно принято различать действие правовых актов, в том числе и гражданского законодательства, во времени, в пространстве и по кругу лиц. Действие их подчиняется общим правилам. Однако есть и некоторые особенности, которыми характеризуется действие гражданско-правовых норм.

Момент, которым определяется начало действия нормативного правового акта, принято называть временем вступления его в силу.

Особенностями действия гражданско-правового акта является то, что он, как правило, всегда действует на будущее время. Он не имеет обратной силы или, иначе говоря» не применяется к тем отношениям, которые возникли до введения его в действие. Только в особых случаях, прямо указанных в нем или в акте о его введении в действие, он имеет обратную силу. Однако гражданско-правовой акт применяется к тем правоотношениям, возникшим до его вступления в силу, права и обязанности по которым в соответствии с прежним законодательством не получили еще окончательного завершения. Например, будут применяться новые сроки для принятия наследства, если сроки, установленные прежним законодательством, не истекли и наследство считается непринятым.

По общему правилу, действие любого нормативного акта не ограничено никаким сроком. Он действует до отмены. Во вновь принятом нормативном акте может быть прямо указано, что ранее действовавший акт отменяется. Но возможно, что об этом ничего не говорится. В таком случае следует исходить из того, что если прежний акт противоречит новому, его нужно считать отмененным.

Все нормативные правовые акты, в том числе и гражданско-правовые, действуют на определенной территории.

Гражданско-правовые нормативные акты в Украине действуют на всей территории государства или на определенной ее части в зависимости от вида и характера этих актов.

Гражданско-правовой нормативный акт, как впрочем и любой другой, в пределах территории своего действия может распространяться на все лица, как физические, так и юридические. Но он может применяться лишь к определенным участкам соответствующих отношений. Например, Закон Украины "О хозяйственных обществах"1 распространяется только на указанные в нем организации и не распространяется на государственные предприятия.

Граждане и организации одного государства могут находиться в гражданских правоотношениях с такими же лицами другого государства. Поэтому каждое государство, в том числе и Украина, допускает в определенных случаях применение иностранного закона. Обычно форма сделки, совершенной за границей, подчиняется закону места ее совершения. Однако форма сделок по поводу недвижимого имущества, находящегося в Украине, подчиняется законам Украины. Отношения по наследованию определяются, как правило, по закону той страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства.

Нормы гражданского законодательства Украины, указывающие на то, право какого государства должно быть применено к данным правоотношениям, принято называть коллизионными нормами. Указанные правовые отношения, возникающие между государствами Содружества, подпадают под действие коллизионных норм, предусмотренных в ст. 8 ГК. Так, к отношениям, вытекающим из права собственности, применяется закон места нахождения имущества, при совершении сделок правоспособность и дееспособность сторон определяется по закону места совершения сделки и т.д.

Восполнение пробелов в действующем гражданском законодательстве

Каким бы полным ни было гражданское законодательство, пробелы в нем возможны. Законодатель мог упустить из виду некоторые отношения либо не в состоянии был предвидеть их потому, что во время принятия закона их не существовало. Трудно в законодательстве предусмотреть и все возможные изменения в отношениях в будущем. Между тем правоприменитель-ные органы не вправе уклоняться от решения вопросов на том основании, что они не предусмотрены соответствующими актами. Поэтому необходимы правила, руководствуясь которыми правоприменительные органы могли бы восполнять пробелы в действующем гражданском законодательстве. Этой цели и служит предусмотренный ст. 4 ГК институт аналогии закона и права.

Под аналогией закона понимается применение к неурегулированному отношению нормы, регулирующей сходное отношение. Так, в ГК отсутствуют нормы, которые регулируют отношения в связи с совершением действий одним лицом в интересах другого без поручения последнего (гражданин уплатил долг за отсутствующего соседа, не имея на то специального поручения, и т.д.). В ГК некоторых государств , в частности в ГК Казахстана, эти отношения урегулированы. Однако и в Украине, если из таких отношений возникнут споры, они должны разрешаться судом.

Суд в этом случае будет руководствоваться нормой, регулирующей сходные отношения, а именно, статьями 386-394 ГК, предусматривающими отношения, возникающие из договора поручения.

Под аналогией права понимается восполнение пробелов в законодательстве на основании общего смысла законов. Иначе говоря, из целого комплекса норм необходимо вывести общий принцип, в соответствии с которым и разрешать возникший спор. Так, когда в гражданском законодательстве отсутствовали нормы об обязательствах, возникающих вследствие спасания имущества организаций, суды решали связанные с такого рода отношениями дела, руководствуясь правилом об аналогии права.

Применение аналогии права возможно лишь тогда, когда возникший вопрос нельзя решить на основе аналогии закона (т.е. норма, регулирующая сходные отношения отсутствует). Аналогию правомочен использовать любой орган, применяющий гражданско-правовые акты. Правом решения возникшего вопроса по аналогии в одинаковой мере обладают арбитражный суд, прокурор, нотариат и другие.

Суды иногда встречаются с такими отношениями, которые не регулируются гражданским законодательством, неполно урегулированы нормами соответствующей (смежной) отрасли законодательства. В этих случаях не исключается возможность субсидиарного (дополнительного) применения гражданского законодательства. Например, при определении размера ущерба, причиненного различным природным объектам, необходимо в первую очередь применять специальные акты. Если же порядок возмещения ущерба специальным законодательством не регулируется, то он должен определяться по общим правилам, предусмотренным ст. 440 ГК.

Значение судебной и арбитражной практики, правил и норм морали при применении гражданского законодательетва

Под судебно-арбитражной практикой следует понимать деятельность суда и арбитражного суда по единообразному применению норм права при разрешении имущественных и личных неимущественных споров. Решения суда либо арбитражного суда по конкретному делу не является, конечно, источником гражданского права, так как оно имеет силу лишь для данного дела. Не могут рассматриваться в качестве источников права и проводимые судами и арбитражными судами обобщения практики по определенным категориям гражданско-правовых споров.

Однако, несмотря на непризнание за судебно-арбитражной практикой значения источника гражданского права, значение ее в совершенствовании гражданского законодательства велико. Она выступает как критерий правильности и жизненности конкретных законов, является базой для формирования новых и совершенствования действующих законов. Судебные и арбитражные органы, осуществляя свою деятельность в рамках соблюдения действующего законодательства, оказывают постоянное воздействие на его развитие и совершенствование. Это воздействие проявляется в различных формах.

Во-первых, Верховному Суду Украины и Высшему арбитражному Суду Украины принадлежит право законодательной инициативы в Верховном Совете Украины. Это означает, что они вправе обращаться непосредственно в законодательные органы с предложением об издании новых законов, изменении или дополнении действующих. Базой для внесения представлений по совершенствованию законодательства являются материалы изучения и обобщения судебной практики всех судов Украины.

Во-вторых, Верховный Суд и Высший арбитражный Суд Украины принимает участие в подготовке проектов законов, а также проектов подзаконных актов, разрабатываемых компетентными органами. Кроме того, они дают свои заключения но проектам законов, направленных им законодательным органом на отзыв.

В-третьих, судебная и арбитражная практика способствует формированию не только новых правовых норм, но и новых гражданско-правовых институтов.

Иначе обстоит дело с постановлениями Пленумов Верховного Суда Украины и Высшего арбитражного Суда Украины. :

Верховный Суд Украины и Высший арбитражный Суд Украины как органы, возглавляющие соответственно систему общих судов и арбитражных судов, имеют право давать для своих нижестоящих звеньев разъяснения по единообразному применению норм гражданского-законодательства. И в этом смысле их деятельность также охватывается понятием судебно-арбитражной практики. Но особенность этой практики состоит в том, что постановления Пленумов этих судебных органов, в которых содержатся соответствующие обобщения применения нижестоящими судами гражданского законодательства при разрешении конкретных гражданских дел и даваемые им разъяснения по единообразному применению норм гражданского законодательства, являются обязательными для адресатов и носят официальный характер. Именно такими, например, и являются постановления Пленума Верховного Суда Украины "О судебной практике по делам о признании сделок недействительными", "О применении в судебной практике некоторых норм законодательства, регулирующих отношения по бытовому обслуживанию населения" и других. Такой же характер носят и постановления Высшего арбитражного Суда Украины.

Поскольку постановления судебных Пленумов являются обязательными для соответствующих органов суда и арбитражного суда, то нарушение их нижестоящими судами влечет отмену вынесенных ими решений.

Правила марали представляют собой нормы поведения, выражающие этические, нравственные взгляды участников общественных отношений. Эти правила не являются, конечно, источниками права, но значение их для применения норм гражданского законодательства велико. Они требуют от участников регулируемых нормами права отношений создания определенного "климата", при котором только и возможно надлежащее осуществление прав и обязанностей! Поэтому гражданское законодательство предусматривает, что при осуществлении прав и исполнении обязанностей граждане и организации должны уважать правила морали и нравственности. Например, при решении вопроса о выселении нанимателя или членов его семьи в связи с невозможностью совместного проживания в одной квартире или одном доме суд должен при оценке всех обстоятельств учитывать степень нарушения виновным лицом правил морали и нравственности (ст. 116 Жилищного кодекса Украины). Однако в тех случаях, когда нарушение правил морали и нравственности будет сопровождаться причинением морального вреда (нравственных страданий) гражданам и организациям, последние вправе обратиться- в суд с иском о возмещении этого вреда в денежной или иной материальной форме (см., например, ст. 7 и ст. 440' ГК).

 

 

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

Общая характеристика гражданского правоотношения

Регулирование имущественных и личных неимущественных отношений, составляющих предмет гражданского права (гражданского законодательства), выражается в том, что нормы гражданского права определяют, в чем может и должно проявляться поведение участников этих отношений. Следуя нормам гражданского права, участники названных отношений соответственно в них и действуют. Иначе говоря, нормы права (законодательства) еще до возникновения имущественных и личных неимущественных отношений, составляющих их предмет регулирования, предусматривают возможное и должное поведение между будущими участниками данных отношений, могущих возникнуть при обстоятельствах, указанных в нормах права (законодательства). Но это предусмотренное нормами права (законодательством) возможное и должное поведение будущих участников имущественных и личных неимущественных отношений само по себе не является правоотношением. Это только модель будущего правоотношения. При возникновении же фактических имущественных и личных неимущественных отношений в связи с интересами и потребностями их участников, но при обстоятельствах, указанных в нормах права (законодательстве), предусмотренное нормами права (законодательством) возможное и должное поведение участников данных фактических отношений становится элементами самих этих отношений. Важно при этом подчеркнуть и то, что предусмотренное нормами права (законодательством) возможное и должное поведение может совпадать с индивидуальным представлением участников фактических имущественных и личных неимущественных отношений о возможном и должном поведении, а может и не совпадать. Однако правовыми эти отношения считаются только в случаях соответствия их нормам права (законодательству) или общему смыслу права (законодательства).

Следовательно, гражданское правоотношение - это входящие в предмет гражданского права (гражданского законодательства) имущественные или личные неимущественные отношения, возможное и должное поведение участников которого отвечает требованиям действующих норм гражданского права (гражданского законодательства).

Гражданскими следует считать и те правоотношения, которые в позитивном плане не регулируются, а лишь защищаются от возможных нарушений гражданским законодательством (например, отношения чести и достоинства граждан и организаций) либо вовсе им не предусмотренные и защищаемые от возможных нарушений только нормами административного и уголовного законодательства (например, отношения личной неприкосновенности граждан). Эти отношения не требуют позитивного урегулирования в гражданском законодательстве в нормальном (ненарушенном) состоянии. Однако то, что они охраняются государством (законом), сообщает этим отношениям качество гражданских правоотношений. Никакими другими эти правоотношения быть не могут.

Признаки гражданского правоотношения. Права и обязанности субъектов гражданских правоотношений

Гражданские правоотношения, как и любые другие правоотношения, являются общественными отношениями, т.е. отношениями, складывающимися между людьми и ассоциированными коллективами людей - организациями, а не между ними и вещами (предметами иди иными благами).

Все гражданские правоотношения, как и отношения других отраслей законодательства, являются конкретными, т.е. отношениями, складывающимися между вполне определенными участниками - субъектами (гражданами, организациями). Этим своим признаком правоотношения отличаются от таких, например, общественных отношений, как отношения между социальными группами людей, народами и т.д.

Гражданские правоотношения обладают, конечно, и своими, только им присущими признаками. Это признаки, свойственные им как отношениям, составляющим предмет гражданско-правового регулирования, а также признаки, являющиеся отражением гражданско-правового метода их регулирования. Главный из них - это равное правовое положение участников и равные правовые возможности, которыми они обладают в данных отношениях.

Специфическими признаками являются также относительная автономия участников гражданского правоотношения, проявляемая ими инициатива при осуществлении своих прав, осуществление прав по своему усмотрению, ответственность за невыполнение обязанностей друг перед другом, особый характер этой ответственности (восстановление нарушенного положения), особый исковой порядок защиты прав и т.д.

Важным признаком гражданских правоотношений, сообщающим только им присущую особенность, является и то, что их участники - субъекты данных отношений выступают носителями определенных прав и обязанностей и действуют в качестве особых социальных фигур - собственников имущества, продавцов и покупателей имущества, наймодателей и нанимателей, авторов произведений науки, литературы, искусства и т.д. Только с учетом этого их свойства отношения между ними имеют гражданско-правовое значение. Поэтому все они в гражданском законодательстве называются лицами.

В качестве таких лиц в гражданских правоотношениях выступают, как отмечалось, граждане, организации. В качестве такого субъекта гражданских правоотношений может выступать и государство.

Специфическую особенность придают гражданским правоотношениям те блага, по поводу которых они возникают. Это вещи и другие материальные блага, продукты духовного творчества (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, промышленные образцы и т.д.), знаки для товаров и услуг, самые услуги, имя, честь, достоинство субъектов гражданских правоотношений и многое, многое другое. Все перечисленные блага являются тем звеном в структуре гражданских правоотношений, посредством которого в реальной жизни их участники (субъекты) удовлетворяют свои самые различные интересы и потребности.

Права и обязанности субъектов гражданских правоотношений связаны с их действиями и называются субъективными, так как принадлежат не лицам вообще, а участвующим в правоотношениях конкретным гражданам, организациям или государству. Они указывают на то, что носители их обладают гарантированной государством (законом) возможностью совершать определенные действия и соответственно обязываются к должному поведению. Так, например, лицу, являющемуся собственником, обеспечивается возможность владения, пользования и распоряжения имуществом, а всем другим лицам, ему противостоящим, предписывается воздержание от действий, которые могли бы создать препятствия для собственника.

Таким образом субъективное гражданское право - это обеспеченная (гарантированная) государством (законом) мера возможного поведения лица в его отношениях с другими (обязанными) лицами по поводу тех или иных материальных либо нематериальных благ. Субъективная гражданская обязанность - обеспеченная государством мера должного поведения обязанного лица в его отношениях с управомочениым лицом по поводу указанных ,благ.

Субъективные права и обязанности составляют юридическое содержание гражданского правоотношения.

Однако правовое положение субъектов гражданских правоотношений определяется еще двумя моментами. Они должны обладать признаваемой за ними законом способностью иметь субъективные гражданские права и обязанности (правоспособность) и способностью лично совершать юридически значимые действия (дееспособность). Эти качества, о которых будет подробно рассказано в дальнейшем, в свою очередь характеризуются рядом особенностей в зависимости от того, кто признается субъектом гражданского правоотношения - граждане, организации или государство. Здесь же лишь важно обратить внимание на то, что все три понятия - правоспособность, дееспособность, субъективные права и обязанности - необходимо четко различать.

Классификация гражданских правоотношений

В зависимости от тех или иных признаков субъективных гражданских прав и обязанностей гражданские правоотношения делятся на определенные виды. Так, в зависимости от того, являются ли субъективные гражданские права и обязанности имущественными или личными неимущественными, соответственно и гражданские правоотношения делятся на имущественные и личные неимущественные. При этом следует иметь в виду, что понятием имущественных правоотношений охватываются не только отношения, возникающие по поводу материальных благ (вещей, выполнения работ, оказания услуг и т.д.), но и отношения, возникающие, например, в связи с результатами творческого труда, когда их управомоченные субъекты (авторы произведений науки, литературы и искусства, изобретений и т.д.) передают свое право на использование своего результата творческого труда другим лицам за определенное вознаграждение. Это их право уже само по себе имеет имущественную ценность.

В свою очередь, личные неимущественные отношения подразделяются на связанные с имущественными (например, личные отношения авторства, возникающие в связи с созданием произведений науки, литературы и искусства, изобретений и т.д.) и не связанные с ними (например, отношения по поводу чести и достоинства граждан и организаций, деловой репутации последних и т.д.).

Деление гражданских правоотношений на имущественные и личные неимущественные имеет важное практическое значение. По общему правилу права и обязанности в имущественных правоотношениях обладают свойством передаваемости. Например, при передаче вещи от одного лица к другому одновременно с вещью может переходить и право собственности на нее. Напротив, права и обязанности в личных неимущественных отношениях, как правило, этим свойством не обладают. Например, когда произведение науки, искусства, литературы или изобретение используется другими лицами, право авторства на эти результаты творческого труда остается за их создателями. Не могут отчуждаться и все другие личные права.

Имущественные правоотношения, если они оказываются нарушенными, требуют незамедлительного принятия мер защиты со стороны их участников. В противном случае будет подрываться стабильность (устойчивость) регулируемых правом имущественных отношений. Поэтому защита их за некоторыми исключениями ограничена определенным сроком. Личные неимущественные правоотношения защищаются, как правило, без ограничения во времени каким-либо сроком.

Мерами устранения последствий нарушения имущественных прав являются понуждение обязанного лица к возврату или предоставлению вещи (имущества) либо взыскание с него причиненных им убытков. Совершенно иные меры применяются для устранения последствий нарушения личных неимущественных прав. Например, граждане и организации, честь и достоинство которых оказались нарушенными распространением несоответствующих действительности и порочащих их сведений, вправе требовать по суду опровержения этих сведений" (ст.7 ГК). При нарушении права неприкосновенности произведения можно требовать от издательства внесения в произведение соответствующих изменений или даже изъятия всего тиража. Как в первом, так и во втором случаях возможно и возмещение морального вреда в определенной денежной или иной материальной форме, если при этом одновременно причиняются и нравственные страдания. Однако указанные личные права в связи с этим не трансформируются в имущественные, а моральный вред, хотя он и определяется судом в конкретной денежной сумме или в иной материальной форме, признается законом (например, той же ст.7 ГК) вредом неимущественным.

Личные неимущественные правоотношения, не связанные с имущественными, имеют ту особенность, что неотчуждаемыми в них являются не только права, но и сами блага, по поводу которых они складываются. Возможность использования этих благ другими лицами исключена. Поэтому в отличие от личных неимущественных отношений, связанных с имущественными, личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, не требуют положительного урегулирования в их нормальном (ненарушенном) состоянии.

Не всегда в случаях нарушения этих прав возможно восстановить их мерами гражданско-правового характера, независимо от применения уголовно-правовых или административно-правовых мер. Поэтому и в нарушенном состоянии личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, регулируются гражданским законом лишь тогда, когда они поддаются такому самостоятельному регулированию и оно обеспечивает надлежащее их восстановление. Охрана и восстановление нарушенных личных прав, не связанных с имущественными в настоящее время обеспечиваются в основном мерами административного и уголовного права.

Гражданские правоотношения подразделяются также на абсолютные и относительные. Это деление основано на учете особенностей взаимосвязи субъективных гражданских прав и обязанностей.

Абсолютными считаются гражданские правоотношения, в которых праву одного лица противостоят обязанности неопределенного круга лиц. В этих правоотношениях управомоченному лицу в качестве обязанного субъекта противостоит всякий и каждый, находящийся в пределах юридической досягаемости с управомоченным лицом. При этом обязанность каждого и всякого заключается в воздержании от любых действий, мешающих управомоченному лицу осуществлять свое право. В этом смысле абсолютными являются все личные неимущественные правоотношения, а из числа имущественных, например, правоотношения собственности.

Относительными признаются гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоят в качестве обязанных субъектов не все, а вполне определенные лица (одно или несколько), и эти лица должны совершать или не совершать также вполне опре-деленны& действия. Такими отношениями, в частности, являются правоотношения купли-продажи, найма, подряда и многие другие. Относительные правоотношения возникают и тогда, когда нарушаются абсолютные права. В этих случаях на вполне определенное лицо, нарушившее абсолютное право другого лица, возлагается обязанность совершить вполне определенное действие, направленное на восстановление нарушенного абсолютного права.

Деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Оно учитывается законодателем при определении содержания прав и обязанностей участников гражданских правоотношений (объем и характер этих прав неодинаков), при установлении пределов действия гражданских правоотношений и при решении целого ряда других вопросов.

В относительных правоотношениях, если они и возникают по поводу вещи, управомоченное лицо имеет право лишь требовать передачи ему обязанным лицом вещи, но обладателем ее не считается. В случае передачи вещи обязанным лицом третьему лицу управомоченное лицо вправе взыскать с обязанного лица причиненные ему убытки, но не вправе требовать вещь от третьего лица. Подобного рода имущественные отношения и называются обязательственными, так как в силу их управомоченное лицо вправе требовать от обязанного лица только совершения определенного действия: передать имущество, уплатить деньги, выполнить работу и т.п., а обязанное лицо должно совершить эти действия (ст.151 ГК). Как было сказано ранее, обязательства могут возникать и в связи с причинением морального вреда.

Некоторые имущественные гражданские правоотношения имеют одновременно признаки вещных и обязательственных, правоотношений (например, правоотношения по найму имущества, залоговые и др.). Эти правоотношения как обязательственные не прекращаются, когда обязанное лицо передает имущество управомочен-ному лицу. Последнее становится обязанным лицом и должно при наступлении определенных законом ил» договором условий возвратить имущество. Вместе с тем это лицо владеет, пользуется, а иногда может и распоряжаться вещью. Оно обладает и возможностью защиты названных правомочий против всех третьих лиц (ст. 150 ГК). Это уже вещно-правовые признаки. Тем не менее по природе своей названные отношения являются все же обязательственными, но лишь осложненными рядом вещно-правовых моментов. Последние не парализуют их обязательственно-правовой природы, так как владение, пользование и распоряжение вещью управомоченным лицом в этих случаях опирается не только на закон, но и на право передавшего вещь лица, а вещно-правовая защита этих правомочий в конечном счете также направлена на охрану права этого лица. В целях более прочного обеспечения прав и лиц, владеющих и пользующихся не своим имуществом, также установлено, что они вправе и к лицу, передавшему им имущество, если оно будет создавать какие-либо препятствия в осуществлении названных правомочий, предъявить не только обязательственный, но и вещный иск (п.5 ст. 48 Закона Украины "О собственности").

Юридические факты и их составы. Классификация юридических фактов

Сами по себе общественные отношения не становятся правовыми. Для этого необходимы определенные обстоятельства, с которыми закон связывал бы наступление конкретных юридических последствий. Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений всегда обусловлено жизненными обстоятельствами (фактами), имеющими юридическое значение и поэтому именуемые юридическими фактами. "Юридические факты иначе еще называются основаниями возникновения гражданских правоотношений, так как закон связывает с ними наступление не любых, а только таких юридических последствий как возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей у субъектов данного правоотношения.

Так, заключение между субъектами договора займа ведет к возникновению между этими лицами правоотношений займа. Основанием, влекущим за собой изменение ранее возникшего правоотношения, будет, например, соглашение о замене исполнения по обязательству. Смерть алиментнообязанного лица влечет за собой прекращение алиментного правоотношения.

Чаще всего гражданско-правовые последствия наступают'при наличии одного единичного юридического факта, однако в некоторых случаях для наступления правовых последствий необходима совокупность юридических фактов. Совокупность юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение либо прекращение гражданских -прав и обязанностей, именуется юридическим составом. Так, например, право собственности у наследника по завещанию возникает при наличии трех юридических фактов: нотариально удостоверенного завещания, смерти завещателя и принятии наследства.

Гражданский кодекс предусматривает перечень юридических фактов, в силу которых возникают, изменяются либо прекращаются гражданские права и обязанности. К ним, в частности, относятся: договоры и иные сделки, как предусмотренные законом, так хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему» акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности; приобретение имущества по основаниям, допускаемых законом; создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; причинение вреда другому лицу; неосновательное обогащение; иные действия граждан и юридических лиц; события, с которыми закон связывает наступление гражданско-правовых последствий. Этот перечень не является исчерпывающим, поскольку гражданские права и обязанности могут возникать как из оснований, предусмотренных законодательством, так и из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Так, например, договор на охрану имущества физических или юридических лиц, заключаемый с отделом вневедомственной охраны МВД, хотя и не предусмотрен гражданским кодексом, порождает гражданские права и обязанности.

Общепринятым в науке является подразделение юридических'фактов на события и действия,

К событиям относятся такие факты, которые возникают и воздействуют на отношения людей независимо от их воли (рождение и смерть человека, стихийные бедствия, истечение определенного промежутка времени и т.п.). К действиям относятся такие юридические факты, в которых проявляется воля субъектов правоотношения (заключение договора, причинение вреда и т.п.) Гражданское законодательство предусматривает, что и бездействие может вызывать юридические последствия. Так,например, если наймодатель не предоставит в пользование нанимателя сданное в наем имущество, наниматель вправе истребовать от него имущество и потребовать возмещения убытков.

В некоторых случаях события (смерть, пожар) могут наступать вследствие действий людей, которые могут быть, а могут и не быть участниками правоотношений. Но во всех этих случаях нужно четко различать действия и события как основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Так, если в результате действия наступила смерть гражданина, то в результате этого юридического факта (действия) возникает правоотношение по возмещению вреда. Смерть же как событие порождает правоотношение по принятию наследства.

Действия по признаку дозволенности их со стороны закона подразделяются на правомерные и неправомерные.

Правомерными называются дозволенные или не запрещенными законом действия, которые составляют большинство юридических действий. К ним относятся договоры и односторонние сделки, создание продуктов интеллектуального творчества, другие правомерные действия физических и юридических лиц. Неправомерными, противоправными или деликтами признаются действия, совершение которых противоречит нормам гражданского законодательства. Из предусмотренных гражданским кодексом к неправомерным действиям относятся причинение вреда другому лицу, приобретение или сбережение имущества без достаточных оснований.

Правомерные действия подразделяются на акты компетентных органов государственной власти, сделки и юридические поступки.

Акты компетентных органов государственной власти представляют собой властные распоряжения, адресуемые конкретным юридическим или физическим лицам и направленные на установление, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. К ним, в частности, относятся: выдача ордера на жилое помещение, распоряжение о преобразовании юридического лица, государственный заказ и т.п.

Сделками называются действия физических и, юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка является действием, в котором воля ее участников направлена на достижение определенного юридического последствия, например, на переход права собственности от продавца к покупателю.

Юридические поступки, в отличие от сделки, хотя и не направлены на достижение конкретной цели, но также порождают правовые последствия. Так, например, лицо, обнаружившее безнадзорный скот, обязано сообщить об этом собственнику, а если собственник неизвестен - соответствующим органам власти. Юридические поступки порождают гражданские права и обязанности не в силу волеизъявления их участников, а в случаях, предусмотренных законом. К ним также относятся действия, направленные на создание произведений науки, литературы и искусства.

 

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА – ЛИЦА ФИЗИЧЕСКИЕ

Понятие физического лица

В предшествующей главе отмечалось, что субъекты гражданских правоотношений действуют в качестве особых социальных фигур - собственников имущества, продавцов и покупателей и т.д., именуемых лицами. Это их своеобразные юридические маски, отражающие выполняемые ими функции в регулируемых гражданским правом отношениях. Понятие лица, как родовое, относится ко всем субъектам гражданского права. Вместе с тем в рамках этого общего (родового) понятия лица необходимо различать лица физические, под которыми в качестве субъектов гражданского права подразумеваются люди (индивиды), и лица юридические, в качестве которых в роли субъектов гражданского права выступают организации.

Следует отметить, что действующий ГК, говоря о людях (индивидах) как о субъектах гражданского права, называет их не лицами физическими, а гражданами, что нельзя признать правильным. Понятие гражданина - государственно-правовое понятие, определяющее принадлежность человека к государству, его постоянную политико-правовую связь с государством, выражающуюся в их взаимных правах и обязанностях как субъектов государственно-правовых отношений, входящих в предмет публичного права. Однако употребление в гражданском законодательстве термина "гражданин" правомерно в том смысле, что лицами физическими признаются граждане. Вместе с тем физическими лицами в качестве субъектов гражданского права должны признаваться и признаются не только граждане Украины, но и иностранные граждане и лица без гражданства.

Несомненно, люди (индивиды) - это природой данные субъекты права. Но это не значит, что и участие их в качестве субъекта права также дано природой. Наука гражданского права и гражданское законодательство Украины твердо стоят на той позиции, что индивиды - живые люди - являются реальными субъектами права не вследствие своей физической природы, а потому, что они - реальные субъекты общественной жизни. Статус их как субъекта права является качеством общественным.

Понятие физического лица равнозначно понятию человека. Человек есть индивид - физическое (биологическое) существо, но которому присуща высшая форма развития психики - сознание. Поскольку в этом существе одновременно присутствуют и социальные начала (люди рождаются в обществе, живут в нем и не могут быть независимыми от общества), то оно (это существо) в качестве человека действует и как лицо, как субъект отношений, регулируемых гражданским правом.

Правоспособность физических лиц

Физические лица являются субъектами правоотношений потому, что закон признает за ними способность иметь субъективные гражданские права и обязанности.

Способность иметь субъективные гражданские права и обязанности или быть субъектами гражданских правоотношений и принято называть гражданской правоспособностью (ст.9 ГК).

В соответствии с Конституцией Украины и ГК (ст.9) гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми физическими лицами. Пол, раса, национальность, социальное положение и происхождение, семейное положение, какие-либо другие признаки абсолютно не оказывают никакого влияния на правоспособность лиц физических. Одинаковой с гражданами Украины правоспособностью пользуются иностранные граждане и лица без гражданства. Отдельные исключения из этого правила могут быть установлены в отношении некоторых прав, приобретение которых возможно лишь гражданами Украины (ст.ст.565, 566 ГК).

Граждане тех иностранных государств, в которых имеются специальные ограничения правоспособности граждан Украины, также могут бьпь в порядке ответной меры. (так называемой реторсии) ограничены в соответствующих проявлениях своей правоспособности (ч.2 ст 65ГК).

Правоспособность нельзя отождествлять с наличными субъективными правами физических лиц. Правоспособность - это всегда абстрактная возможность быть субъектом гражданских правоотношений. Те или иные конкретные субъективные права (например, право собственности ва хилой дом, авторские права и т.д.) у отдельных граждан могут и отсутствовать, но у них всегда сохраняется возможность иметь эти конкретные субъективные права, поскольку приобретение их допускается законом.

Поскольку осуществление прав и свобод в обществе неотделимо от исполнения обязанностей, то и гражданская правоспособность включает в себя способность иметь не только права, но и обязанности. Способность иметь обязанности также является равной для всех физических лиц.

Обладание правоспособностью закон не связывает с волей отдельных лиц, хотя осуществление ее вне их волевых актов невозможно. Но как приобретать, так и осуществлять субъективные права и обязанности можно и не посредством собственных действий, а, например, через представителя. Поэтому гражданское законодательство признает способность иметь гражданские права и обязанности за каждым лицом, независимо от того, способен ли он или нет своими действиями осуществлять ее.

Гражданская правоспособность - свойство, тесно связанное с личностью человека. Пока человек жив, он всегда правоспособен. Ст.9 ГК так и определяет моменты возникновения и прекращения у граждан правоспособности: она возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью.

Правда, в ст.456 ГК сказано, что в случае смерти потерпевшего от увечья право на возмещение имеют не только нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего, но и дети умершего, родившиеся после его смерти. В ст.529 ГК также предусмотрено, что наследниками по закону и завещанию могут быть дети, зачатые при жизни и родившиеся после смерти наследода-теля. Но в этих случаях речь идет только об охране прав будущего человека, а не о правах еще неродившегося. Если человек так и не родится или родится мертвым, оговоренные законом права для него не возникнут.

Правоспособность хотя и тесно связана с физическим существованием человека, всегда является, как отмечалось ранее, свойством общественным. Отношения гражданского общества и лежащие в их основе формы собственности-предопределяют свойственное им положение человека в обществе. Поэтому каждому обществу присуще и свое понятие правоспособности, понятие лица как субъекта гражданского права. Вместе с тем правоспособность фиксируется и закрепляется государством, вследствие чего она является не просто общественным, а общественно-юридическим свойством.

Гражданская правоспособность характеризуется, наконец, и тем, что она является свойством неотчуждаемым и непередаваемым. Этим своим качеством она также отличается от субъективного права, которым физическое лицо, по общему правилу, может вполне самостоятельно распорядиться1.

Содержание правоспособности физических лиц

Под содержанием гражданской правоспособности следует понимать те права и обязанности, которые физические лица могут иметь в соответствии с действующим гражданским законодательством.

Содержание правоспособности определено ст. 10 ГК, в которой говорится, что граждане (лица физические) могут, согласно закону, иметь имущество в собственности, право пользования жилыми помещениями и иным имуществом, наследовать и завещать имущество, избирать род занятий и место жительства, иметь права автора произведения науки, литературы и искусства, изобретения, рационализаторского предложения, промышленного образца, а также иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Речь идет, таким образом, о наиболее важных субъективных правах граждан, тесно связанных с их правоспособностью. Однако в настоящее время ст.9 ГК все же не отражает тех существенных изменений в содержании правоспособности физических лиц, которые произошли в связи с переходом к рыночной экономике и построением гражданского общества. Теперь, согласно Закону "О собственности", за физическими лицами признается возможность иметь право собственности на любое имущество, как потребительского так и производственного назначения. Признается их право на занятие собственной хозяйственной деятельностью (ст.2 Закона Украины "О предпринимательстве") и соответственно право на создание самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами предприятий и. хозяйственных обществ (ст.2 Закона Украины "О предприятиях в Украине", ст.1 Закона Украины "О хозяйственных обществах"). Расширены права физических лиц в области научного, литературного, художественного и технического творчества. Предусмотрено право на свободный выбор работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой и образованием. Гарантировано право физических лиц объединяться в общественные организации. Предусмотрено и гарантировано их право на неприкосновенность жилища, на личную жизнь, тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений, расширено право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.

Перечень указанных гражданских прав и свобод не является исчерпывающим. По мере утверждения гражданского общества будет происходить дальнейшее развитие прав и свобод физических лиц, будет увеличиваться содержание правоспособности физических лиц.

Вместе с тем неправильно думать, что в новых условиях содержание гражданской правоспособности физических лиц становится беспредельным. Пределы ее существуют. Они отражены в положении о том, что физические лица осуществляют свои права по принципу "разрешено то, что не запрещено законом".

Объем (содержание) правоспособности физических лиц, как и самое их свойство (право) быть субъектами гражданских правоотношений (правоспособность) является равным и не зависит от их воли. Поэтому содержание гражданской правоспособности не может быть ни ограничено, ни увеличено волей отдельных лиц.

Согласно ст. 12 ГК, любые сделки, направленные на ограничение правоспособности, считаются недействительными. Так, ничтожно будет завещание, по которому дом передается при условии постоянного проживания в нем наследника. По закону каждое физическое лицо вправе самостоятельно выбирать себе место жительства и наследодатель не может его в этом ограничить. Нельзя заключить договор дарения в пользу детей при условии отказа матери от права получения алиментов на содержание детей.

Из сказанного следует, что никакие органы, в компетенцию которых не входит решение вопросов об определении содержания правоспособности, не могут своими актами суживать или расширять содержание гражданской правоспособности. Например, незаконным будет решение местной власти о запрещении физическим лицам, имеющим на праве собственности жилые дома, продавать их лицам, не проживающим на территории данной административной единицы.

Ограничение правоспособности, согласно ст. 12 ГК, может иметь место лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Полного лишения правоспособности наше законодательство вообще не знает. Допускаемое законом ограничение правоспособности - мера исключительная. Оно применяется, в частности, судом как наказание за общественно опасные деяния (преступления) и регламентируется не гражданским, а уголовным законодательством. Так, за совершение преступления граждане могут быть лишены права свободно заниматься определенной деятельностью, в том числе и предпринимательской, занимать определенные должности. Так, лица, которым суд запретил заниматься определенной деятельностью., не могут быть зарегистрированы как предприниматели с правом осуществления соответствующего вида деятельности (ч.З ст.2 Закона Украины "О предпринимательстве"). Лица, имеющие непогашенную судимость за кражи, взяточничество и другие корыстные преступления, также не могут быть зарегистрированы как предприниматели. Они не могут выступать и соучредителями предпринимательской организации, занимать в предпринимательских обществах и их союзах (объединениях) руководящие должности и должности, связанные с материальными ценностями (ч.4 ст.2 Закона Украины "О предпринимательстве").

Ограничение правоспособности не может быть бессрочным или пожизненным. Оно применяется на определенный срок, указанный в законодательстве, но не свыше пяти лет.

Ограничение гражданина в правоспособности необходимо отличать от лишения его конкретного субъективного права в случаях, предусмотренных законом. Так, например, за совершенное физическим лицом преступление, в соответствии с уголовным законодательством, оно может быть лишено права на хилой дом, дачу либо другое имущество, находящееся в его собственности. Это имущество, безвозмездно изъятое судом, передается государству. Закон допускает также лишения родителей принадлежащих им родительских прав (ет.70 КоБС Украины).

В приведенных случаях речь вдет не об ограничении правоспособности, т.е. не о запрещении Вообще быть собственниками жилых домов, иметь родительские права, а о лишении конкретных прав (права на данный дом, прав по отношению к конкретным детям).

Поскольку лишение конкретных субъективных прав - это не ограничение в правоспособности, то оно и не сопровождается установлением какого-либо срока. Права эти утрачиваются навсегда. Исключение установлено лишь для родительских прав, которые при отпадении обстоятельств, послуживших основанием лишения родителей этих прав, могут восстанавливаться судом, если этого требуют интересы детей и если дети не усыновлены другими гражданами (ст. 75 КоБС Украины).

От ограничения правоспособности следует также отличать случаи, когда для приобретения тех иди иных прав (например, права занимать ряд должностей, проживать в некоторых городах и т.д.) необходимо соблюдение определенных условий. В этих случаях граждане н® ограничиваются в правах, так как никому не запрещено иметь эти права. Закон устанавливает лишь условия, при которых в данных случаях граждане могут осуществлять (реализовать) свою правоспособность.

Дееспособность физических лиц

Под дееспособностью обычно принято понимать способность физического лица своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности (ст. 11 ГК). Однако это определение не совсем полное. Дееспособность включает в себя, как это вытекает из смысла закона, и способность лица своими действиями осуществлять права, исполнять обязанности, а также способность нести ответственность за противоправное поведение. Действия, с помощью которых приобретаются и осуществляются права, устанавливаются и исполняются обязанности, - это, главным образом, правомерные волевые акты, именуемые сделками. Поэтому и способность физических лиц совершать данные юридически значимые действия можно определить как их сделкоспособность. Способность их нести ответственность за противоправные действия охватывается понятием делчктоспособность. Таким образом, сдеякоспособность и деликтоспособность - элементы дееспособности физических лиц.

Дееспособность, как и правоспособность носит общий характер, представляет собой тесно связанное с личностью человека общественное свойство, признаваемое за ним государством, неотчуждаемое и неизменяемое по воле отдельных лиц. Это основные свойства физических лиц, характеризующие их положение в качестве субъектов гражданского права.

Дееспособность всегда предполагает возможность сознательной деятельности физического лица. Слова закона "своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности" (ст. 11 ГК) означают для физических лиц возможность лично заключать договоры, распоряжаться имуществом, завещать имущество, принимать исполнение по обязательствам,. отвечать за причиненный вред и совершать другие действия, с которыми закон связывает возникновение соответствующих прав и обязанностей.

Все эти действия, влекущие за собой определенные юридические последствия, могут с осознанием значения их и не во вред себе совершать лишь лица, имеющие известный жизненный опыт, могущие разумно вести свои дела и'понимать значение своих поступков. Закон учитывает это и признает за физическими лицами дееспособность далеко не в одинаковом объеме.

В полном объеме дееспособностью обладают совершеннолетние лица, т.е. достигшие 18-летнего возраста (ст. 11 ГК). Начиная с этого возраста они могут самостоятельно совершать любые юридически значимые правомерные действия.

В полном объеме, согласно ч.2 ст. 11 ГК, гражданская дееспособность признается также за лицами, хотя не, достигшими совершеннолетия, но вступившими в брак, поскольку заключение его разрешается семейным законодательством (ст. 16 КоБС Украины). Устанавливая это правило, закон исходит из того, что лица, совершившие столь серьезные действия, как вступление в брак и создание семьи, в состоянии отдавать отчет и прочим своим действиям, связанным с осуществлением гражданских прав и обязанностей. Кроме того, имелось в виду обеспечить и нужную супругам самостоятельность в семейных правоотношениях.

Дееспособностью обладают и несовершеннолетние лица, но не в полном объеме. Они относительно, или частично, дееспособны.

В соответствии с ГК, все несовершеннолетние лица, с точки зрения признаваемого за ними объема гражданской дееспособности, делятся на лиц в возрасте от 15 до 18 лет и на лиц, не достигших 15 лет (малолетних).

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, по сравнению с дееспособностью лиц до 15 лет, является более широкой.

Согласно ст. 13 ГК, лица в возрасте от 15 до 18 лет гражданско-правовые сделки могут совершать по общему правилу лишь с согласия своих родителей (усыновителей) или попечителей.

Требуемое ГК согласие родителей (усыновителей) или попечителей на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет призвано восполнить волю и недостаточный жизненный опыт несовершеннолетних, обеспечить в их интересах лучшее осуществление принадлежащих им прав и обязанностей, оградить их от злоупотребления со стороны третьих лиц.

Сделки, которые требуют строго личного участия, как, например, составление завещаний, вообще не могут совершаться несовершеннолетними ни самостоятельно, ни с согласия или разрешения родителей (усыновителей), попечителей, опекунских органов.

Наряду с этим в случаях, прямо предусмотренных законом, несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет могут совершать некоторые гражданско-правовые действия самостоятельно, т.е. без согласия родителей. Ст. 13 ГК к числу таких действий относит:

1. Мелкие бытовые сделки. Это сделки, направленные на удовлетворение повседневных бытовых потребностей, например, приобретение учебных принадлежностей, продуктов питания и других незначительных по своей ценности предметов.

2. Сделки, связанные с распоряжением заработной платой (заработком) или стипендией. Эти сделки могут касаться значительных по своей ценности предметов, они могут быть и любыми по своему характеру..

Столь широкая самостоятельность в совершении данных сделок обусловлена тем, что в трудовик отношениях несовершеннолетние приравниваются к совершеннолетним, в том числе и в способности распоряжаться полученным вознаграждением за труд. Они самостоятельно распоряжаются и всяким другим вознаграждением за труд (заработком), полученным по любому другому основанию, например, за выполнение работ по договору подряда и т.п. Но речь идет именно о распоряжении тем имуществом, которое выплачена как вознаграждение за труд. Поэтому, например, вещами, хотя и приобретенными за счет лично заработанных средств, несовершеннолетние могут распоряжаться лишь на общих основаниях, т.е. с согласия своих родителей (усыновителей) или попечителей. Однако доходами, полученными, например, по приобретенным акциям, они вправе распоряжаться самостоятельно.

3. Действия по осуществлению авторских или изобретательских прав. По существу эти действия также носят трудовой характер. Причем, как это следует из смысла ст. 13 ГК, несовершеннолетние вправе совершать весь комплекс действий, необходимых для осуществления принадлежащих им авторских и изобретательских прав:

самостоятельно подавать заявки о выдаче патента на изобретение, заключать авторские договоры (издательские, постановочные и т.д.), получать вознаграждение, распоряжаться им, совершать иные действия. Вместе с тем следует иметь в виду, что в настоящее время, как отмечалось, действующее законодательство регулирует более широкий круг отношений, связанных с творческой деятельность физических лиц. Соответственно более широким является и круг прав в указанных областях деятельности, самостоятельно осуществляемых несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет.

4. Внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими. Возможность самостоятельного совершения этих действий предусмотрена Законом Украины "О банках и банковской деятельности", а также уставами соответствующих кредитных учреждений. Действия по внесению вкладов и распоряжению ими совершаются несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет самостоятельно, независимо от того, представляют ли суммы вкладов их заработок или приобретены по каким-либо другим основаниям, например, по договору дарения, в порядке наследования и т.д. Вкладами, внесенными кем-либо на их имя, последние распоряжаются с согласия родителей (усыновителей) или попечителей.

По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами и учредителями общественных и иных организаций в соответствии с законодательством о таких организациях и их уставами.

Таким образом несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет могут самостоятельно совершать довольно широкий круг действий, имеющих юридическое значение. Вместе с тем известный контроль сохраняется и за совершением этих действий. Так, родители (усыновители) или попечители могут оспорить через суд самостоятельно совершенные несовершеннолетними сделки по тем мотивам, что они не являются мелкими бытовыми и направлены в ущерб интересам несовершеннолетних.

Органы опеки и попечительства, согласно ст. 13 ГК могут ограничить несовершеннолетних в праве самостоятельно распоряжаться своей заработной платой (заработком) или стипендией при наличии к тому достаточных оснований (например, когда они свои средства тратят в ущерб своему здоровью, бесцельно, в ущерб другим лицам, общественным интересам и т.д.).

Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет несут самостоятельную имущественную ответственность по разрешенным им законодательством сделкам. Было бы желательным предусмотреть в законодательстве, что ответственность по сделкам, совершенными несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет с согласия родителей (усыновителей), попечителей, при недостаточности у несовершеннолетних имущества или заработка (иных доходов), несут в субсидиарном порядке также их родители (усыновители), попечители.

В содержание дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет входит, как отмечалось, и способность самостоятельно отвечать за вред, причиненным ими другим лицам. Закон исходит из того, что несовершеннолетние в этом возрасте могут вполне отдавать отчет своим действиям, а поэтому и должны нести самостоятельную имущественную ответственность за причинение вреда, что, однако, не исключает при определенных обстоятельствах, как прямо сказано в ст.447 ГК, ответственности за причиненный ими вред и их родителей (усыновителей) или попечителей.

Дееспособность лиц, не достигших 15-летнего возраста (малолетних) установлена в значительно более узком объеме.

Лица в этом возрасте еще не в состоянии разумно вести свои дела, управлять своим имуществом, и поэтому закон (ст. 14 ГК) признает за ними лишь возможность совершения мелких бытовых сделок и распоряжения лично внесенными вкладами в кредитные учреждения. Вкладами, внесенными на имя малолетних другими лицами, распоряжаются родители (усыновители), опекуны. Однако и при этом следует учитывать, конкретный возраст ребенка, который должен быть, как показывает практика, не менее б лет. Семейным законодательством также предусмотрено, что при разрешении споров между родителями или иными лицами о том, при ком из них должны находиться, и при решении вопросов об усыновлении детей, о присвоении им фамилии и отчества по имени усыновителя, о признании усыновления недействительным или отмене его, учитывается желание детей, если они достигли 10-летнего возраста.

Только в этих пределах за лицами, не достигшими 15-летнего возраста, признается дееспособность. Все другие сделки и акты от имени и в их интересах совершают родители (усыновители) или опекуны. В этом возрасте несовершеннолетние не отвечают и за вред, причиненный другим лицам. Ответственность за эти действия также возлагается на их родителей (усыновителей) или опекунов или на соответствующие учреждения, под надзором которых находились эти несовершеннолетние лица (ст.446 ГК).

Объем дееспособности физических лиц, как и объем их правоспособности, целиком и полностью определяется законом. Поэтому никто не может быть ограничен в дееспособности, иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Равно недействительны и сделки, направленные на ограничение дееспособности (ст. 12 ГК).

Поскольку дееспособность предполагает наличие у лица правоспособности, то в случаях, когда оно ограничивается в правоспособности, то одновременно ограничивается в соответствующих проявлениях и его дееспособность. Что касается дееспособности как таковой, то, согласно закону, при наличии соответствующих оснований физическое лицо может быть не только ограничено в ней, но и полностью лишено ее без одновременного ограничения в правоспособности. При этом допускаемое законом ограничение или лишение дееспособности не рассматривается как мера наказания, вследствие чего и случаи, когда это возможно, предусмотрены не уголовным, а гражданским законодательством.

Так, ст. 15 ГК предусматривает возможность ограничения в дееспособности физических лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами. Обусловлено это тем, что государство не может относиться безразлично к фактам, когда отдельные лица, злоупотребляя спиртными напитками или наркотическими средствами, ставят себя и свою семью в тяжелое материальное положение, чем грубо нарушают также и общественные интересы. Ограничение в дееспособности таких лиц ставит своей целью установить контроль за совершаемыми ими действиями путем учреждения над ними попечительства.

Согласно ст. 15 ГК, ограничение дееспособности в этих случаях допускается только по суду и только в отношении совершеннолетних лиц. Если же спиртными напитками или наркотическими средствами злоупотребляют лица в возрасте от 15 до 18 лет, то вопрос об ограничении или лишении их возможности самостоятельно распоряжаться своим заработком, в соответствии с действующей ст. 13 ГК, решает орган опеки и попечительства.

Совершеннолетние лица, ограниченные в дееспособности по указанным основаниям, могут совершать сделки, за исключением мелких бытовых, а также получать заработную плату и распоряжаться ею лишь с согласия своего попечителя. Практически под этим следует понимать лишения лица по суду права самостоятельно продавать, покупать имущество, совершать иные действия по распоряжению им, и также непосредственно самому получать заработную плату, пенсию, другие виды доходов (авторский гонорар, плату за использование изобретения, суммы, причитающиеся за выполнение работ по договору подряда, всякого рода пособия и т.д.).

Признание физического лица полностью недееспособным может иметь место, согласно ст. 16 ГК,лишь в случаях, когда оно страдает слабоумием или душевной болезнью и вследствие этого не может понимать значения своих действий или руководить ими.

Душевнобольные - это лица, страдающие психическим расстройством, вызванным болезнью. Слабоумные - лица, от природы имеющие неполноценную психику. Понятно, что признание их недееспособными - мера, продиктованная прежде всего заботой о них и тем, чтобы исключить из числа активных участников гражданского оборота лиц, не могущих понимать значения своих действий или руководить ими.

Признание физического лица полностью недееспособным также производится судом.

На основе, судебного решения орган опеки и попечительства назначает опекуна, который от имени душевнобольного или слабоумного совершает все необходимые юридические действия (сделки). Только душевная болезнь или слабоумие (но не преклонный возраст и не другие болезни) - достаточное основание для возбуждения в суде дела о признании лица недееспособным.

Установление душевной болезни или слабоумия, с одной стороны и признание вследствие этого недееспособным лица - с другой, являются неравнозначными понятиями. Решение первого вопроса относится к области медицины и входит в компетенцию соответствующих медицинских учреждений, решение второго охватывается областью права и входит в компетенцию судебных органов.

Однако, чтобы правильно решить вопрос о дееспособности физического лица, суд вправе рассматривать его по существу только при наличии достаточных данных.

В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья физического лица, признанного недееспособным, суд может восстановить его в дееспособности. Круг лиц, могущих возбуждать в суде дела о признании физических лиц недееспособными и о восстановлении их в дееспособности, а также порядок производства по этим делам определяются ГПК Украины.

Опека и попечительство

Правила об опеке и попечительстве призваны регулировать отношения по воспитанию несовершеннолетних, подготовке их к общественно полезной деятельности в случаях, если несовершеннолетние не имеют родителей иди если родители (в силу различных причин) не могут или лишены возможности заниматься воспитанием своих детей. Поэтому указанные правила помещены не в гражданском, а в семейном законодательстве.

Поскольку воспитание несовершеннолетних, охрана их интересов и т.д. предполагают одновременно также защиту личных и имущественных прав несовершеннолетних, совершение в их интересах необходимых действий и осуществлению принадлежащих им прав, опека и попечительство необходимы и для решения вопросов, регулируемых гражданским законодательством. В ряде случаев опека и попечительство могут назначаться и не в связи с семейными отношениями. В гражданском законодательстве правила об опеке и попечительстве теснейшим образом связаны с институтом дееспособности, являются его логическим продолжением.

Опека устанавливается над несовершеннолетними, не достигшими 15 лет, и над лицами, признанными судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, а также над имуществом этих лиц, если оно находится в другой местности, и над имуществом лица, признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим.

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет и над лицами, признанными судом ограничено дееспособными вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а также над лицами, которые по своему -физическому состоянию (например, в силу преклонного возраста, частичной слепоты и т.д.) не могут самостоятельно защищать свои права.

Для непосредственного осуществления функций по опеке назначается опекун. Непосредственное осуществление попечительства возлагается на попечителя. В случае, если дети воспитываются в детских учреждениях или лица, нуждающиеся в опеке и попечительстве, находятся в соответствующих лечебных учреждениях и над ними опекуны и попечители не назначены, обязанности последних выполняют эти учреждения.

Опекуны и попечители избираются преимущественно из лиц, близких подопечному или из числа других лиц и назначаются органами опеки и попечительства, каковыми являются органы местной администрации и соответствующие исполнительные комитеты местных. Советов народных депутатов. Опека и попечительство устанавливаются по месту жительства лиц, подлежащих опеке или попечению.

Опекуны и попечители обязательно должны обладать дееспособностью в полном объеме. Семейное законодательство предъявляет к опекунам и попечителям и ряд других требований, например, они не должны быть лишены родительских прав.

Функции опекуна, согласно гражданскому законодательству, заключаются в восполнении отсутствующей у опекаемого дееспособности. Поэтому он непосредственно своими действиями приобретает гражданские права и создает гражданские обязанности для опекаемого, лишенного возможности самому действовать в гражданских правоотношениях. Опекун действует от имени опекаемого и является его законным представителем.

В случае, когда опека установлена над имуществом указанных выше лиц, обязанность опекуна заключается в обеспечении сохранности имущества, поддержании его в надлежащем состоянии и в совершении диктуемых обстоятельствами сделок по имуществу.

Попечитель восполняет недостающую дееспособность подопечного. Поэтому попечитель не совершает юридических действий вместо подопечного, а действует наряду с ним. Он дает согласие (разрешение) на совершение действий подопечным, санкционирует их. Попечитель не является представителем подопечного.

Иным является правовое положение попечителей, назначенных над лицами, которые по своему физическому состоянию не могут самостоятельно защищать свои права, хотя и являются дееспособными, но, при осуществлении своих прав и обязанностей нуждаются в содействии. Попечители помогают таким подопечным управлять принадлежащим им имуществом, могут по их просьбе и от их имени совершать сделки, обязаны охранять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. ^Попечители над этими лицами назначаются также только по просьбе последних.

Опекуны могут совершать юридические действия, а попечители - давать согласие на совершение действий подопечными только в случаях, если эти действия носят имущественный характер. Поэтому, например, нельзя через опекуна или с помощью попечителя изменить фамилию, расторгнуть брак и т.д., хотя защита личных прав входит в обязанности опекунов и попечителей. Строго личные сделки (например, завещание) также не могут совершаться с помощью опекунов и попечителей. Для того чтобы совершенно исключить всякую возможность злоупотребления интересами подопечных, закон запрещает опекунам и попечителям совершать сделки или давать согласие на их совершение, если эти сделки направлены на безвозмездное отчуждение (дарение) имущества подопечных или возлагает на них обязанность отвечать по чужим долгам (поручительство). Опекунам и попечителям запрещено совершать какие-либо сделки с самими подопечными, представлять их интересы при заключении сделок и ведении судебных дел с членами своих семей или иными своими родственниками,

В целях контроля за действиями опекунов и попечителей предусмотрено, что опекун не вправе без предварительного разрешения органов опеки и попечительства совершать сделки (а попечитель давать согласие на со- вершение таковых), если они выходят за пределы бытовых сделок по домашнему хозяйству и управлению имуществом, в частности, такие, как договоры, требующие нотариального удостоверения и специальной регистрации, отказ от наследства, раздел или обмен жилой площади, распоряжение вкладами и т.п.

Опека и попечительство прекращаются при отпадении оснований, вызвавших их установление. В случаях злоупотребления своими правами опекуны и попечители отстраняются от выполнения возложенных на них функций решением соответствующего органа опеки и попечительства. При этом органы опеки и попечительства обязаны (а по прекращении опеки и попечительства лицо, состоявшее под опекой или попечительством, вправе) требовать от опекуна или попечителя возмещения имущественного вреда, причиненного последними вследствие недобросовестного или небрежного выполнения своих обязанностей.

§ 6 Местожительство

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (ч.1 ст. 17 ГК).

Гражданин может иметь только одно место жительства. Временное проживание гражданина в другом месте в силу тех или иных причин, например, учебы, специальной командировки и т.д., не создает для него нового места жительства. Место жительства не связывается также с местом работы гражданина и нахождением его имущества. Поэтому в тех случаях, когда гражданин, например, работает в одном месте, хотя и постоянно, а проживает в другом, местом жительства его считается место постоянного проживания. Место жительства определяется границами определенного населенного пункта (деревни, города, поселка), а в пределах его - указанием на определенную улицу, номер дома и т.д. Для признания того или иного населенного пункта местом постоянного проживания гражданина (его местом жительства) не имеет значения время, в течение которого гражданин проживает в данном населенном пункте. Важно то, что он поселился в данном населенном пункте с целью постоянного в нем проживания.

Все совершеннолетние лица, а также лица в возрасте от 15 до 18 лет свободно избирают свое место жительства. Возможность избрания ими места своего жительства является элементом их гражданской правоспособности (ст. 10 ГК), а конкретно избранное место проживания - субъективным гражданским правом.

В случаях, если гражданин в силу тех или иных причин меняет места своего постоянного проживания (например, является геологом и большую часть своей жизни проводит в экспедициях), местом его жительства признается место, где он преимущественно проживает. Однако и в этих случаях у гражданина одно место жительства.

Согласно 4.2 ст. 17 ГК местом жительства несовершеннолетних, не достигших 15 лет, и граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей (усыновителей) или опекунов. Из содержания этой нормы не следует, что само понятие места жительства этих граждан определяется иными признаками. Оно также определяется как место их постоянного или преимущественного проживания. Говорится лишь о том, что место жительства этих граждан должно совпадать с местом жительства их родителей (усыновителей) или опекунов, поскольку в силу закона они, как правило, должны проживать с лицами, осуществляющими над ними опеку. Для случаев, когда это вызывается уважительными причинами, было бы правильно лицам в возрасте от 10 до 15 лет предоставить право и самим определять свое место жительства, но по договоренности с родителями (усыновителями), опекуном или организацией, выполняющей относительно их функции опекуна. Споры в этих случаях должны разрешаться органами опеки и попечительства.

Правильное определение места жительства гражданина, помимо квалификаций его как особого субъективного гражданского права, имеет важное юридическое значение и для многих других гражданских правоотношений, субъектом которых является гражданин. Так, место открытия наследства определяется по последнему постоянному месту жительства наследодателя, обязательства нередко должны исполняться в месте жительства должника или кредитора. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим также связаны с установлением местожительства данного гражданина.

Все это говорит о том, что правила о местожительстве граждан образуют специальный правовой институт в системе институтов, определяющих положение граждан как субъектов гражданских правоотношений.

Признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим

Длительное отсутствие физического лица в месте своего постоянного жительства и длительная неизвестность фактического местопребывания его создают неопределенность в гражданских правоотношениях, участником которых он является. Между тем правопорядок не терпит никакой неопределенности в гражданских правоотношениях.

Вследствие того, что лицо длительное время отсутствует и о нем ничего не известно, страдают интересы его близких лиц (дети не получают содержания, супруг не может распорядиться общим имуществом), страдают интересы кредиторов (последние не могут взыскать долги), страдают интересы государственных и общественных организаций, с которыми был связан безвестно отсутствующий служебными, трудовыми отношениями. Все это не может продолжаться бесконечно долго и, естественно, требует, чтобы возникшая неопределенность в правах и обязанностях была ликвидирована. Для ее устранения законом установлена возможность признания физического лица, о котором ничего не известно, безвестно отсутствующим или объявления его умершим.

Объявление лица умершим лишь презюмирует прекращение правоспособности и это служит лишь основанием для ликвидации неясности в правоотношениях этого лица. Следовательно, правила о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении его умершим образуют самостоятельные правовые институты, связанные с положением физических лиц, как субъектов гражданских правоотношений.

Физическое лицо может быть признано безвестно отсутствующим только по суду и при условии, что в течение года в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания (ст. 18 ГК).

Годичный срок, истечение которого необходимо для обращения в суд с заявлением о признании лица безвестно отсутствующим, исчисляется со дня получения последних сведений о нем. Вместе с тем, учитывая, что практически не всегда можно точно определить день получения последних сведений, ст. 18 ГК предусматривает и другие возможные даты начального исчисления годичного срока: первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить и этот месяц - первое января следующего года. Под последними сведениями об отсутствующем лице надо понимать не только сведения, последний раз им лично сообщенные (например, в письмах и т.д.), но и всякие другие сведения, прямо или косвенно указывающие на его последнее место фактического нахождения. Кроме соблюдения формального момента - истечения одного года со дня получения последних сведений об отсутствующем гражданине, требуется следующее.

Во-первых, чтобы не было сведений о нем именно в месте его постоянного, а не временного жительства. Поэтому нельзя объявить лицо безвестно отсутствующим, если в месте обучения, практики, стажировки, не совпадающим с его постоянным местожительством, нет сведений о нем и более одного года.

Во-вторых, чтобы неизвестность его фактического местонахождения, создавшуюся вследствие отсутствия лица в своем постоянном местожительстве и неполучение-о нем сведений, невозможно было устранить всеми доступными для заинтересованных лиц, организаций и суда средствами (например, путем оповещения или опроса других лиц, запроса организаций, в которых могут иметься сведения об отсутствующем, путем розыска и т.д.).

В-третьих, чтобы имелись серьезные причины, в силу которых диктовалась необходимость признания физического лица безвестно отсутствующим (имущество его приходит в негодность; лица, которых он обязан по закону содержать, находятся в тяжелом материальном положении и т.д.).

Только при наличии всех этих предварительных условий лицо может быть признано безвестно отсутствующим. Однако, если в отношении его объявлен розыск в связи с возбуждением уголовного дела или когда суд располагает доказательствами того, что данное лицо умышленно (намеренно) скрывает свое местопребывание с целью избежать наказания, уклониться от уплаты алиментов, долгов по обязательствам и т.д., его нельзя признать безвестно отсутствующим.

Последствия, наступающие в случае признания физического лица безвестно отсутствующим, следующие.

Прежде всего над имуществом этого лица на основании решения суда устанавливается опека (ст. 19 ГК). Опекуны действуют от имени безвестно отсутствующего и за его счет, т.е. расходы по осуществлешзо опекунских функций возмещаются из стоимости имущества безвестно отсутствующего лица.

Установление опеки здесь преследует специфические цели и не является свидетельством ограничения или лишения дееспособности безвестно отсутствующего лица. Действия, которые совершает опекун вправе и обязан по закону совершать и сам безвестно отсутствующий, но поскольку местонахождение его неизвестно, а неосуществление им своих прав и обязанностей причиняет ущерб интересам других лиц и государству, закон упол-номачивает опекуна осуществлять его дееспособность.

В частности, из имущества физического лица, признанного безвестно отсутствующим, выдается содержание лицам, которых он обязан содержать по закону, погашается задолженность по другим его обязательствам (например, выплачиваются долги кредиторам), производятся иные выплаты (например, по налогам).

Согласно ст. 19 ГК, по заявлению заинтересованных лиц орган опеки и попечительства может назначить опеку для охраны имущества отсутствующего лица, а равно для управления его имуществом и до истечения одного года со дня получения последних сведений о месте его пребывания и вынесения судом решения. Но в этом случае опекун вправе совершать лишь действия, связанные с обеспечением сохранности имущества и поддержанием его в надлежащем состоянии.

Признание физического лица безвестно отсутствующим влечет за собой возникновение права у его супруга требовать расторжения брака в упрощенном порядке в органах регистрации актов гражданского состояния (ст.42 КоБС).

Согласно пенсионному законодательству, иждивенцы безвестно отсутствующего, при наличии предусмотренных в законе условий, приобретают право на пенсию так же, как в случаях утраты кормильца.

В тех случаях, когда признанный безвестно отсутствующим гражданин явится или будет установлено его местопребывание, решение суда о признании его безвестно отсутствующим отменяется (ст.20 ГК). В связи с этим прекращается и опека над имуществом, но сделки, совершенные опекуном до отмены решения суда, сохраняют силу для явившегося. Брак, если он к этому времени был расторгнут, может быть восстановлен органом регистрации актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов, при условии, что супруг лица, признанного безвестно отсутствующим, не вступил в новый брак (ч.2 ст.44 КоБС).

Выплаченные ранее суммы на содержание лиц, которых безвестно отсутствующий обязан был по закону содержать, возврату не подлежат. Иждивенцы утрачивают право на пенсию.

Другой, более радикальной, мерой ликвидации неопределенности в правах и обязанностях исчезнувшего лица является объявление его по суду умершим.

Согласно ст.21 ГК, общим основанием, дающим суду право предположить смерть физического лица, является отсутствие этого лица в месте его постоянного жительства и неполучение сведений о его фактическом местонахождении в течение трех лет.

Если предположение о смерти лица сделать нельзя или, напротив, есть убеждение в том, что лицо находится в живых, суд должен, несмотря на истечение трехлетнего срока со дня получения о нем последних сведений, отказать в объявлении такого лица умершим.

Поскольку и годичный срок для признания физического лица безвестно отсутствующим и трехлетний срок для объявления его умершим -исчисляются с одного и того же момента, лицо может быть объявлено умершим и без признания его безвестно отсутствующим. Физическое лицо сразу же признается умершим, без предварительного признания безвестно отсутствующим, в случаях, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью (например, при наводнении и других стихийных бедствиях) или дающих основание предполагать его гибель от" определенного несчастного случая (напри-мер, пожара, кораблекрушения). Это специальное основание для объявления физического лица умершим. Здесь степень вероятности смерти очень высока, и поэтому лицо объявляется умершим по истечении шести месяцев со дня получения о нем последних сведений (ст.21 ГК).

Обстоятельства, дающие право суду объявить физическое лицо умершим по истечении шести месяцев, должны быть доказаны. В подтверждение их могут быть приведены любые доказательства: как документальные данные, так и свидетельские показания. Важно, чтобы они были вескими. При отсутствии таких доказательств объявление лица умершим или безвестно отсутствующим, если того пожелают заинтересованные лица, производится на общих основаниях.

Особые условия установлены для объявления умершими военнослужащих и иных лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями. Эти лица могут быть объявлены умершими не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действия (ст.21 ГК).

Лицо, объявленное умершим, не лишается правоспособности, если оно в действительности находилось в живых. Вместе с тем предположение о его смерти, подтвержденное судебным решением, регистрируется в органах регистрации актов гражданского состояния и влечет за собой утрату приобретенных ранее гражданских прав" и обязанностей. На его имущество открывается наследство, брак прекращается, словом, наступают такие же последствия, что и в случаях физической смерти человека.

Принимая это во внимание, закон (ч.З ст.21 ГК) одновременно решает и вопрос о том, какой день в этих случаях должен считаться днем смерти лица, объявленного умершим. Его нельзя определить произвольно (по усмотрению заинтересованных лиц), так как именно к этому дню должно приурочиваться время открытия наследства, время прекращения брака и все другие юридические последствия, обусловленные фактом объявления лица умершим. Таким днем считается день вступления решения суда в законную силу либо указанный судом в решении день предполагаемой гибели гражданина, если такой день установлен судом.

От объявления физического лица умершим следует отличать установление судом факта его смерти. Во всех случаях, если есть доказательства смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах, но органы РАГСа почему-либо отказывают заявителю в регистрации события смерти, суд должен не объявлять это лицо умершим, а устанавливать факт его смерти в порядке, предусмотренном соответствующими статьями ГПК Украины. При рассмотрении этих дел не требуется соблюдения сроков, указанных в ст. 21 ГК. Датой смерти в этих случаях считается не день вступления решения суда в законную силу или день предполагаемой гибели лица, а день фактической его смерти, установленный судом.

Поскольку объявление физического лица умершим не связано с бесспорным установлением факта его смерти, то вполне естественно, что лицо, объявленное умершим, как уже говорилось, может оказаться в живых. Поэтому ст.22 ГК предусматривает, что в случае явки или обнаружения местопребывания лица, объявленного умершим, вынесенное ранее решение суда отменяется тем же судом, который его вынес, а если этого суда нет, то областным судом.

Лицо, независимо от времени своей явки, восстанавливается и в своих имущественных правах. Оно может потребовать возврата сохранившегося имущества от тех лиц, к которым оно безвозмездно перешло после объявления его умершим (ч.2 ст.22 ГК) Это требование можно предъявить в пределах общих сроков исковой давности как к наследникам, так и ко всем третьим лицам, которые приобрели его имущество от наследников по безвозмездным сделкам, например, по договору дарения. При этом не имеет значения, знали наследники или третьи лица в момент приобретения имущества, что лицо, имущество которого они приобретают, находится в живых или они этого не знали.

Лица, к которым имущество лица, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если будет доказано, что в момент приобретения имущества они знали, что лицо, объявленное умершим, находится в живых (ч.З ст.22 ГК).

Акты гражданского состояния

Все те свойства, которые характеризуют гражданскую правосубъектность физического лица, имеют в своей основе, как и сами гражданские правоотношения,… Факты, именуемые актами гражданского состояния, подлежат регистрации в органах… Сделанные в актовых книгах записи о регистрации актов гражданского состояния являются бесспорными доказательствами…

Понятие Украины как государства - субъекта гражданского права

Государство - это сложная организация. Поэтому, участвуя в гражданских правоотношениях как единое целое, оно действует через систему своих органов.… Государство Украина как субъект гражданского права действует в тех гражданских… Государство как субъект гражданского права характеризуется соответствующими признаками. Являясь участником…

Понятие и виды права общей собственности

строение, возведенное двумя и более физическими лицами, считается принадлежащим им на праве общей собственности. Право собственности двух или нескольких лиц на один и тот же объект называется… Общая собственность на имущество возникает в силу различных оснований: совместного строительства или приобретения по…

Понятие и виды права общей собственности

строение, возведенное двумя и более физическими лицами, считается принадлежащим им на праве общей собственности. Право собственности двух или нескольких лиц на один и тот же объект называется… Общая собственность на имущество возникает в силу различных оснований: совместного строительства или приобретения по…

Имущественные права авторов

Автору или другому обладателю авторского права принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом, а также исключительное право разрешать или запрещать:

1) воспроизведение произведений;

2) публичное исполнение и публичное сообщение произведений;

3) публичный показ;

4) любое повторное публичное сообщение в эфи­ре или по проводам уже переданных в эфир произве­дений, если оно осуществляется другой организацией;

5) переводы произведений;

6) переработки, адаптации, аранжировки и иные подобные изменения произведений;

7) распространение произведений посредством продажи, отчуждения иным способом или путём сда­чи внаем либо в прокат и иной передачи до первой продажи экземпляров произведения;

8) сдачу внаем после первой продажи, отчуждение иным способом экземпляров аудиовизуальных произ­ведений, музыкальных произведений в нотной форме, а также произведений, зафиксированных на фоно­грамме или в машиночитаемой форме;

9) импорт экземпляров произведений. Указанные имущественные права автора связаны с возможностями автора по использованию его произве­дения и являются лишь наиболее распространенными способами использования произведений и не исчерпы­вают собой всех возможностей автора. Приведенный перечень не является исчерпывающим, а автор обладает всеми правами на использование произведения, в том числе и способами, которые появятся в будущем.

Исключительные права авторов на использование произведений архитектуры, градостроительства, садовопаркового искусства включают в себя и право учас­тия в практической реализации проектов этих

произведений.

Автор имеет право разрешать или запрещать ис­пользовать свое произведение и иными способами. За исключением случаев, предусмотренных законом, обладатель авторского права может требовать вы­платы вознаграждения за любое использование его, произведения. Вознаграждение может осуществляться в виде единовременного платежа (единовременное воз­награждение), в форме отчислений (процентов) за каж­дый проданный экземпляр либо каждое использование произведения или состоять из смешанных платежей.

Размер и порядок исчисления авторского вознаг­раждения за создание и использование произведения устанавливаются в авторском договоре, а также в до­говорах, заключаемых организациями, которые управляют имущественными правами авторов на коллек­тивной основе, с пользователями.

Кабинетом Министров Украины могут устанавли­ваться минимальные ставки авторского вознагражде­ния, индексируемые одновременно с индексацией минимальных размеров заработной платы.

Ограничения имущественных прав, установленные статьями 15-19 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» осуществляются при условии, что они не будут причинять ущерб нормальному использо­ванию произведения и не будут ограничивать необос­нованным образом законные интересы автора.

Свободное использование произведения автора или другого обладателя авторского права

Одним из принципов авторского права является сочетание интересов авторов с интересами общества в целом. Одним из проявлений этого принципа является установление в Законе Украины «Об авторском праве и смежных правах» случаев так называемого свободно­го использования авторских произведений. Так, без согласия автора или другого обладателя авторского пра­ва, но с обязательным указанием имени автора и источ­ника заимствования допускается:

1) использование цитат (кратких отрывков) из опубликованных произведений в объеме, оправданном поставленной целью, включая цитирование статей из газет и журналов в форме обзоров печати, если оно обусловлено критическим, полемическим, научным или информационным характером произведения, в которое цитаты включаются, свободное использование цитат в форме кратких отрывков из выступлений и произведе­ний, включенных в фонограмму или радио- и телеви­зионные передачи;

2) использование литературных и художественных произведений в объеме, оправданном поставленной целью, в качестве иллюстраций в изданиях, в переда­чах вещания, в записях звука или изображения учеб­ного характера;

3) воспроизведение в печати, передача в эфир или иное публичное сообщение опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, по­литическим, религиозным вопросам либо переданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда право на такое воспроизведение, передачу в эфир и по проводам или иное публичное сообщение специ­ально не запрещено автором;

4) воспроизведение в целях освещения текущих событий средствами фотографии или кинематографии, передача в эфир или иное публичное сообщение про­изведений, увиденных или услышанных в ходе развития таких событий, в объеме, оправданном инфор­мационной целью;

5) издание выпущенных в свет произведений рель­ефно-точечным шрифтом для слепых;

6) воспроизведение произведений для судебного и административного производства в объеме, оправдан­ном этой целью;

7) публичное исполнение музыкальных произведе­ний во время официальных и религиозных церемоний, а также похорон в объеме, оправданном характером

таких церемоний;

8) воспроизведение в информационных целях в газетах и других периодических изданиях, передача в эфир или иное публичное сообщение публично провоз­глашенных речей, обращений, докладов и других ана­логичных произведений в объеме, оправданном поставленной целью;

9) воспроизведение произведения в личных целях на условиях, предусмотренных статьями 16-19 Зако­на Украины «Об авторском праве и смежных правах».

Этот перечень является исчерпывающим, кроме случаев, указанных в статьях 16-19 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».

Допускается также без согласия автора или иного обладателя авторского права репрографическое воспро­изведение одного экземпляра произведения библиоте­ками и архивами, деятельность которых не направлена прямо или косвенно на извлечение прибыли, при сле­дующих условиях:

1) в случае, когда воспроизводимым произведени­ем является отдельная опубликованная статья и другие небольшие по объему произведения или отрывки из письменных произведений (за исключением ком­пьютерных программ), с иллюстрациями либо без них, и когда это воспроизведение осуществляется по запро­сам физических лиц при условии, что:

библиотека и архив имеют достаточно оснований считать, что такой экземпляр будет использоваться в целях образования, обучения и частного исследования;

воспроизведение произведения является единич­ным случаем и не носит систематического характера;

нет коллективной лицензии (лицензии, предостав­ленной организацией, управляющей имущественными правами авторов на коллективной основе), которая оп­ределяла бы условия изготовления таких экземпляров;

2) в случае, когда воспроизведение осуществляет­ся для сохранения или замены утраченного, поврежден­ного и непригодного экземпляра данной библиотеки либо архива или для восстановления утраченного, по­врежденного или непригодного экземпляра из фонда аналогичной библиотеки либо архива, при условии, что получение такого экземпляра иным путем невозможно, а также когда воспроизведение произведения является единичным случаем и не носит систематического ха­рактера.

Допускается также без согласия автора или иного обладателя авторского права:

1) воспроизведение отрывков из опубликованных письменных произведений, аудиовизуальных произве­дений и фонограмм в качестве иллюстраций для обу­чения при условии, что объем такого воспроизведения отвечает указанной цели;

2) репрографическое воспроизведение для аудитор­ных занятий опубликованных статей и других неболь­ших по объему произведений, а также отрывков из письменных произведений с иллюстрациями или без них учебными заведениями, деятельность которых не направлена прямо или косвенно на извлечение прибы­ли при условии, когда:

объем такого воспроизведения отвечает указанной цели;

воспроизведение произведения является единич­ным случаем и не носит систематического характера;

нет коллективной лицензии (лицензии, предостав­ленной организацией, управляющей имущественными правами авторов на коллективной основе), которая определяла бы условия такого воспроизведения.

Следующая группа изъятий касается свободного воспроизведения компьютерных программ. Без разре­шения автора или иного обладателя авторского права на компьютерную программу, если иное не определе­но в договоре, разрешается осуществлять следующие действия:

1) воспроизведение одного экземпляра компьютер­ной программы, а также адаптацию компьютерной про­граммы, осуществляемые лицом, являющимся законным собственником экземпляра компьютерной программы:

для использования компьютерной программы на определенном компьютере в соответствии с его назна­чением;

для архивных целей и для замены законно приоб­ретенного экземпляра компьютерной программы в слу­чае его утраты, повреждения или непригодности.

Указанный экземпляр компьютерной программы или ее адаптация не могут быть использованы для иных целей, чем предусмотрено в настоящем пункте, и подлежат уничтожению в случае, когда продолжение владения компьютерной программой перестает быть законным;

2) воспроизведение в единичном экземпляре для архивных целей и замена законно приобретенного эк­земпляра компьютерной программы в случае, когда экземпляр утерян, поврежден или стал непригоден.

Автор или иной обладатель права на использова­ние экземпляра может без разрешения лица, которому принадлежит право собственности на компьютерную программу, наблюдать, изучать, а также исследовать (проверять) функционирование компьютерной про­граммы с тем, чтобы определить идеи и принципы, лежащие в основе любого элемента компьютерной про­граммы, при условии, что это делается в процессе вы­полнения любого действия по загрузке, показу, функционированию, передаче или записи в память (со­хранению) компьютерной программы.

Свободное декомпилирование компьютерной про­граммы допускается для воспроизведения кода и пере­вода его формы в целях получения информации, необходимой для достижения взаимодействия неза­висимо созданной компьютерной программы с други­ми компьютерными программами на условиях предусмотренных действующим законодательством.

Сроки действия авторских прав

Статьей 24 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» установлены определенные сроки охраны прав авторов. Так,охрана, предоставляемая указанным Законом,действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, кроме следующих случаев. Для произведений, обнародованных анонимно или под псевдонимом, срок охраны истекает спустя 50 лет после того, как произведение было обнародова­но. Если взятый автором псевдоним не вызывает сом­нения в отношении личности автора или если автор произведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность в течение 50 лет, применяется срок охраны, предусмотренный выше.

Срок охраны произведений, созданных в соавтор­стве, действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего соавтора. Срок охраны произведений посмертно реабилитированных авторов действует в течение 50 лет после их реабилитации.

Авторское право на произведение, впервые опуб­ликованное в течение 30 лет после смерти автора, дей­ствует в течение 50 лет с даты его правомерного опубликования.

Действие срока охраны, установленного пунктами 1 - 4 ст. 24 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» начинается с 1 января года, следую­щего за годом, в котором имели место юридические факты, предусмотренные в указанных пунктах.

Право авторства, право на имя и право противодей­ствовать искажению, извращению или иному изменению произведения или какому-либо иному посягательству на произведение, что может причинить ущерб чести и ре­путации автора, охраняются бессрочно.

Истечение срока действия авторского права на про­изведения означает их переход в общественное досто­яние.

Произведения, которым на территории Украины никогда не предоставлялась охрана, также считаются общественным достоянием.

Произведения, ставшие общественным достояни­ем, могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При этом долж­но сохраняться право авторства, право на имя, право противодействовать любому искажению, извращению или иному изменению произведения, а также любому иному посягательству на произведение, что может при­чинить ущерб чести и репутации автора.

Постановлениями Кабинета Министров Украины могут устанавливаться случаи выплаты специальных отчислений за использование на территории Украины произведений, ставших общественным достоянием.

Понятие и виды смежных прав и их объекты

Исполнители осуществляют свои права при условии соблюдения ими прав авторов исполняемых произведе­ний. Производители фонограмм и организации вещания… Возникновение и осуществление смежных прав не требует выполнения каких-либо… Права исполнителей охраняются в Украине если:

Охрана прав исполнителей

За исполнителями признаются как личные неиму­щественные, так и имущественные права. К первой группе относятся право на имя, на охрану своих… Останавливаясь на характеристике имущественных прав, следует отметить, что… Исключительные права исполнителей могут пере­даваться другим лицам на основании договора, в кото­ром определяются…

Гражданско-правовая защита авторского права и смежных прав

Под защитой авторских и смежных прав понима­ется совокупность мер, направленных на восстановле­ние и признание этих прав при их нарушении или оспариваний. Защита личных и имущественных прав обладателей авторского права и смежных прав может осуществляться в порядке, установленном администра­тивным, гражданским и уголовным законодательством.

Нарушениями авторского права и смежных прав яв­ляются воспроизведение, распространение и иное ис­пользование, а также ввоз в Украину без разрешения обладателей авторского права и смежных прав экземп­ляров произведений, фонограмм, программ вещания, что дает основания для судебной защиты.

Экземпляры произведений, фонограмм, изготов­ленных и распространенных с нарушением авторс­кого права и смежных прав, являются контрафактными.

Ввоз на территорию Украины экземпляров произ­ведений и фонограмм, охраняемых на территории Ук­раины в соответствии с Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» из государства, в котором эти произведения и фонограммы не охраня­лись или перестали охраняться, признается также на­рушением авторского права и смежных прав.

Наибольшую практическую значимость среди различных форм и видов защиты имеет гражданс­ко-правовая защита авторских и смежных прав,реализуемая в рамках юрисдикционной формы. Она обеспечивается применением предусмотренных зако­ном способов защиты. Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» предоставляет потерпевше­му следующие способы гражданско-правовой защиты авторского права и смежных прав:

- в случае использования чужого произведения без договора с обладателем авторского права и смежных прав, несоблюдения условий использования произведе­ний и объектов смежных прав, нарушения личных и имущественных прав обладатели авторского права и смежных прав могут предъявить иск в суд или арбит­ражный, третейский суды о восстановлении нарушен­ных прав путем внесения соответствующих исправлений, публикаций в печати о допущенном на­рушении или иным способом;

- суд, арбитражный суд имеет право постановить решение или определение о запрещении выпуска про­изведения, исполнения постановки, фонограммы, пе­редачи в эфир и по проводам, о прекращении их распространения, об изъятии, конфискации всех экзем­пляров произведения или фонограммы, оборудования и материалов, предназначенных для их изготовления и воспроизведения, если будет достаточно данных о нарушении авторского права и смежных прав;

- суд, арбитражный суд может постановить реше­ние об уничтожении или отчуждении всех экземпляров произведения или фонограммы, в отношении которых установлено, что они были изготовлены или рас­пространены с нарушением исключительных прав об­ладателей автор с кого права и смежных прав. Это касается всех клише, матриц, форм, оригиналов, маг­нитных лент, фотонегативов и иных предметов, с помо­щью которых воспроизводятся экземпляры произведения, фонограммы, программы вещания, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения.

Основной формой компенсации причиненного потерпевшему ущерба является возмещение убыт­ков. Потерпевший может требовать возмещения убыт­ков следующими способами:

1) возмещения убытков, причиненных им в ре­зультате нарушения авторского права и смежных прав, включая упущенную выгоду;

2) изъятия и направления в их пользу доходов на­рушителя, полученных им в результате нарушения ав­торского права и смежных прав, вместо возмещения убытков;

3) выплаты компенсации, определяемой судом, в сумме от 10 до 50000 минимальных размеров заработ­ной платы, установленных законодательством Украины, вместо возмещения убытков или взыскания доходов.

Кроме возмещения убытков, взыскания доходов, суд, арбитражный суд за нарушение авторского права или смежных прав взыскивает штраф в размере 10 процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца. Сумма штрафов направляется в установленном законодатель­ством порядке в соответствующие бюджеты.

Наряду с применением одного из рассмотренных способов защиты, выбор которого осуществляется са­мим потерпевшим, он вправе потребовать от виновно­го нарушителя компенсации причиненного морального вреда в размере, определяемом судом.

 

 

Понятие и сущность промышленной собственности. Объекты промышленной

собственности

В рамках общего понятия права на результаты творческой деятельности и соответствующего ему по­нятия интеллектуальной собственности необходимо различать с одной стороны, авторское право с примы-кающими к нему смежными правами (право интел­лектуальной собственности в узком смысле), регулиру­ющее отношения в связи с созданием и использовани­ем произведений литературы, науки и искусства, и с другой стороны - патентное право, право на знаки для товаров и услуг, другие результаты преимущественно технического творчества, которые также обозначаются специфическим понятиемпромышленной собствен­ности. Последние права получили такое наименование в силу своего особого предназначения и свойства: они являются частью непосредственных производительных сил. Результаты этого творчества используются в про­мышленности, строительстве, сельском хозяйстве, обо­ронной сфере, торговле, сфере обслуживания и других отраслях народного хозяйства. В силу этого права их создателей и собственников (их правопреемников) ох­раняются специальной подотраслью гражданского пра­ва - патентным правом. 1

Патентное право Украины представлено прежде всего нормами, содержащимися в Законах Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на сорта растений», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и т.д.

В соответствии с действующим законодательством Украины о промышленной собственности к рассматри­ваемой группе объектов интеллектуальной собственно­сти принадлежат: изобретения, полезные модели, селекционные достижения, рационализаторские пред­ложения а также нераскрытая информация, в частно­сти секреты производства (ноу-хау). Поэтому исходя из общего анализа указанных объектов промышленной собственности, ее возможно определить как результат научно-технического творчества, который может быть использован на благо общества в любой сфере деятель­ности человека. Промышленную собственность следует рассматривать как важную часть интеллектуальной соб­ственности.

' См.: Пушкин А., Шишка Р. Патентное право Украины /Бизнес Информ.-1994. - №2. - с. 8.

Правовая охрана изобретения (полезной модели)

Согласно ст. 5 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» предоставляется пра­вовая охрана изобретению (полезной модели), если это не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали и отвечает условиям патентноспособности.

Объектом изобретения могут быть:

продукт (устройство, вещество, штамм микроорга­низма, культура клеток растений и животных);

способ.

Объектом полезной модели может быть конструк­тивное исполнение устройства.

Следует отметить, что согласно Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» не могут получать правовую охрану:

- открытия, научные теории и математические ме­тоды;

- методы организации и управления хозяйством;

- условные обозначения, расписания, правила;

- методы выполнения умственных операций;

- программы для вычислительных машин;

- результаты художественного конструирования;

- типологии интегральных микросхем;

- сорты растений и породы животных и т.п.

Право собственности на изобретение (полезную модель) удостоверяетсяпатентом. Срок действия па­тента составляет 20 лет с даты подачи заявки в Госу­дарственный комитет Украины по вопросам интеллектуальной собственности (Госпатент Украины). Срок действия патента на полезную модель составля­ет пять лет от предоставления заявки в Госпатент Ук­раины и продолжается по ходатайству собственника патента, но не более чем на три года. Действие патен­та прекращается досрочно при наличии условий, ука­занных в ст. 27 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели».

Объем правовой охраны, что предоставляется па­тентом, обозначается формулой изобретения (полезной модели). Толкование формулы должно производится в пределах описания изобретения (полезной модели) и соответствующих чертежей.

Действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосред­ственно полученный этим способом.

Статьей 6 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» обозначены определенные условия патентноспособности изобрете­ния, что и позволяет подойти к определению понятия изобретения. Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило, акценти­рует внимание, не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны.

Изобретение отвечает условиям патентоспособно­сти, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и является промышленно применимым.

Изобретение является новым, если оно не являет­ся частью уровня техники. Объекты, которые являют­ся частью уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно. Уро­вень техники включает все сведения, которые стали общедоступными в мире до дачи подачи заявки в Гос­патент Украины или, если заявлен приоритет, до даты его приоритета. Уровень техники включает также све­дения будь-какой заявки на выдачу патента Украины и международной заявки, в которой указана Украина, в той редакции, в какой ее было подано, сначала, при условии, если эта заявка или опубликованный после нее патент затем будут опубликованны в установленном порядке и если дата подачи такой заявки или, если за­явлен приоритет, дата ее приоритета соответствует дате, указанной в п. 3 указанной статьи.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно не исходит с уровня техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленнос­ти или в иной сфере деятельности.

Статьей 7 Закона Украины «Об охране прав на изобретение и полезные модели» обозначены условия патентноспособности полезной модели.

Полезная модель отвечает условиям патентноспо­собности, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если она не яв­ляется частью уровня техники. Конструкции, которые являются частью уровня техники, для определения новизны могут учитываться лишь отдельно. Уровень техники включает все сведения, которые стали обще­доступными в мире до даты подачи заявки в Госпатент Украины или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета. Уровень техники также включает содержа­ние будь-какой заявки на выдачу патента Украины и международной заявки, в которой указана Украина, в той редакции, в которой ее было указано/сначала, при условии, если заявка или выданный после нее патент затем будут опубликованны в установленном порядке и если дата подачи такой заявки или, если заявлен приоритет, дата ее приоритета соответствует дате, ука­занной в пункте 3 указанной статьи.

Полезная модель является промышленно примени­мой, если ее можно будет использовать в промышлен­ности или в иной сфере деятельности.

Правовая охрана промышленных образцов

Согласно ст. 5 Закона Украины от 15 декабря 1993 года «Об охране прав на промышленные образцы» правовая охрана предоставляется промышленному об­разцу, не противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали и отвечающему условиям патентноспособности. Объектом промышленно­го образца может быть форма, рисунок или раскатка, или их сочетание, которые определяют внешний вид промышленного изделия и определены для удовлетво­рения эстетических и эргономических потребностей.

Согласно указанного Закона не могут получить правовую охрану:

- объекты архитектуры (кроме малых архитектур­ных форм), промышленные, гидротехнические и дру­гие стационарные сооружения;

- печатная продукция как таковая;

- объекты неустойчивой формы из жидких, газооб­разных, сыпучих или подобных им веществ и т.д.

Особенности охраны прав на отнесенные к госу­дарственной тайне промышленные образцы определя­ются специальным законодательством.

Право собственности на промышленный образец удостоверяется патентом.

Срок действия патента на промышленный образец составляет 10 лет от даты подачи заявки в Госпатент Украины по ходатайству владельца патента, но не бо­лее чем на 5 лет. Действие патента приостанавливает­ся досрочно при условиях, изложенных в статье 24 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы».

Объем предоставляемой правовой охраны опреде­ляется совокупностью существенных признаков про­мышленного образца, изображенных на фотографиях изделия (его макета, рисунка). Толкование признаков должно производиться в пределах описания промыш­ленного образца.

Статьей 6 Закона Украины «Об охране прав на про­мышленные образцы»обозначены определенные усло­вия патентноспособности промышленных образцов.

Промышленный образец отвечает условиям па­тентноспособности, если он новый и промышленно пригодный.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки в Госпа­тент или, если заявлен приоритет, до даты ее приори­тета. Кроме того, в процессе установления новизны промышленного образца принимается во внимание содержание всех заявок, ранее поступивших в Госпа­тент Украины.

На признание промышленного образца патентно-способным не влияет раскрытие информации о нем ав­тором или лицом, получившим от автора прямо или опосредствованно такую информацию, в течение шес­ти месяцев до даты подачи заявки в Госпатент Украи­ны или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета. При этом обязанность доведения обстоятельств раскры­тия информации возлагается на лицо, заинтересован­ное в применении данного пункта.

Промышленный образец признается промышлен­но пригодным, если он может быть использован в про­мышленности или в иной сфере деятельности.

Субъекты права промышленной собственности и их правовое положение

Особо следует оговорить роль Ведомства - Государственного Комитета Украины по вопросам интеллекту­альной собственности. Согласно ст. 2 Закона… Патентным законодательством определен круг субъектов патентно-правовых… К ним относится прежде всего сам автор творчес­ких результатов (соавторы), патентообладатели либо уполномоченные ими…

Понятие обязательственного права и его система.

Понятие обязательственного права.

Обязательственное право представляет собой систему норм гражданского права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе обмена в обществе.

Система.

Система обязательственного права позволяет: рассредоточить нормативный материал по различным структурным подразделениям… различные по своим существенным признакам обязательственные отношения регулировать различными по содержанию правовыми…

Понятие, признаки и виды обязательств

Понятие

Обязательство - это правоотношение в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие,… Обязательство представляет собой такое гражданское правоотношение, которое… Признаки обязательственных отношений:

Виды обязательств

·В зависимости от оснований возникновения они подразделяются на договорные и внедоговорные. В основе договорных обязательств лежит двустороння… · В зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами… Односторонние - это такие обязательства в которых у одного участника есть только право либо корреспондирующее…

Основания возникновения обязательств

Согласно ст. 151 ГК УССР обязательства возникают из договора или иных оснований, указанных в статье 4 ГК УССР. Как способ формирования обязательств… Основанием возникновения обязательств могут быть самые различные договоры, как… Административный акт - как основание возникновение обязательств, в настоящее время несколько утратил свое значение и…

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах.

Кредитор вправе требовать определенного поведения от должника, а должник обязан исполнять эти требования. Множественность лиц в обязательствах. Стороны в обязательстве - кредитор и должник - могут быть представлены как одним лицом, так и несколькими лицами. В…

Понятие и принципы исполнения обязательств.

Принцип надлежащего исполнения - предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащим должником, надлежащему кредитору, в надлежащем… Принцип реального исполнения - предписывает обязательность исполнения… Как указывается в литературе соотношение принципов надлежащего исполнения обязательств не может быть как…

Предмет и способ исполнения обязательств

Чтобы обязательство считалось надлежаще исполненным, должник обязан передать именно тот предмет, который был предусмотрен договором. Подавляющее большинство обязательств устанавливается в отношении какого-либо… Альтернативным признаются обязательства, в которых существует не один, а два и более предметов, действия по отношению…

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с участием третьих лиц.

Но в большинстве обязательств их личное исполнение должником не влияет ни на характер, ни на качество исполнения. Исполнение, возложенное должником… Равно как обязательство, по общему правилу, должно быть исполнено должником,… Основной смысл соответствующей правовой конструкции лежит в предоставлении третьему лицу права самостоятельного…

Место и время исполнения обязательств.

Определение места, в котором должно быть исполнено обязательство, существенно, т.к. от этого может зависеть решение ряда важных практических… В соответствии со статьей 167 ГК УССР, место исполнения определяется законом… по обязательству передать строение - в месте нахождения строения;

Просрочка исполнения должником и кредитором и их правовые последствия.

Просрочка исполнения со стороны должника влечет за собой для него возможные негативные последствия предусмотренные статьями 213, 214 ГК УССР, а… ответственность за убытки, причиненные просрочкой, и за случайно наступившую… отказ кредитора, при утрате интереса, от принятия исполнения и требовать возмещения убытков;

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.

Для того чтобы создать уверенность в том, что договор будет выполнен и притом выполнен надлежащим образом, а также для того, чтобы обеспечить… 1.Недействительность основного обязательства влечет за собой… 2.Обеспечительное обязательство всегда следует за основным обязательством в т.ч. и при переходе прав кредитора другому…

Понятие задатка.

Отсюда следует, что задаток служит способом обеспечения толь­ко договорных обязательств. Задаток выполняет, следовательно, три функции. Во-первых,… Обеспечительное действие задатка распространяется как на сторону, его вносящую… Условие о задатке не устраняет права взыскивать причиненные неисполнением обязательства убытки в той их части, в какой…

Понятие поручительства.

Договор поручительства заключается между кредитором по основному обязательству и поручителем. Должник участником договора поручительства не… Форма договора поручительства установлена, независимо от суммы… Поручитель, исполнивший основное обязательство, сам становится его участником вместо первоначального кредитора и к…

Понятие гарантии.

Обладая чертами сходства с поручительством, гарантия рядом моментов отличается от него. Во-первых, гарантия применима не между любыми субъектами, а лишь в отношениях… Во-вторых, поручительство устанавливается только договором, тогда как гарантия может вытекать из закона или…

Понятие банковской гарантии

Субъектами данного обязательства являются: гарант - лицо, которое выдает гарантию. В качестве таковых могут выступать… бенефициар - лицо, в пользу которого выдается гарантия, а в последствии, совершается платеж, выставляется аккредитив,…

Понятие удержания как способа обеспечения исполнения

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но… Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после… При удержании кредитор вправе требовать удовлетворения за счет удерживаемого имущества, однако он не приобретает ни…

ЗАЛОГ

В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.

Из приведенной формулы залога следует, что в залоговом правоотношении в качестве кредитора всегда выступает залогодержатель, т.е. лицо, принимающее имущество в залог. Залогодателем, т.е. лицом, передающим имущество в залог, как правило, выступает должник по основному обязательству, но им может быть и третье лицо. Залог возникает в силу закона или договора и регламентируется Гражданским кодексом Украины и Законом Украины от 2 октября 1992 г. "О залоге"[1].

Залогом может быть обеспечено действительное требование, в частности, вытекающее из договора займа (банковской ссуды), купли-продажи, аренды, перевозки грузов и т.д. Залог может возникать и в отношении требований, которые возникнут в будущем при наличии договоренности сторон о размере обеспечения залогом таких требований.

Предметом залога может быть как имущество (вещь), так и имущественные права. Важно иметь в виду, что предметом залога могут быть только те вещи, (имущество) которое не исключено из гражданского оборота. Им может быть и такое имущество, которое станет собственностью залогодателя в будущем, т.е. после заключения договора залога, в том числе продукция, плоды и другие доходы (будущий урожай, приплод животных и т.п.). Предметом залога могут быть такие имущественные права, как, права на чужие вещи, арендные права на предприятия, строения, сооружения, кредиторские требования, наследственные и иные права.

Не могут быть предметом залога национальные культурные и исторические ценности, находящиеся в государственной собственности и занесенные либо подлежащие занесению в Государственный реестр национального культурного наследия, а также объекты государственной собственности, приватизация которых запрещена, имущественные комплексы государственных предприятий и их структурных подразделений, находящихся в процессе корпоратизации. Предметом залога не могут быть требования, имеющие личный характер, а также иные требования, залог которых запрещен законом.

В договоре о залоге должно указываться наименование (фамилия, имя, отчество), местонахождение (место проживания) сторон, содержание обеспеченного залогом требования, его размер и срок исполнения обязательства, опись, оценка и местонахождение имущества, а также иные условия, относительно которых по заявлению одной из стороны должно быть достигнуто соглашение. Если предметом договора является имущество, то договор охватывает и принадлежность этого имущества, а также неотделимые плоды, если иное не предусмотрено законом или договором. Залог имущества может осуществляться путем передачи товарораспорядительного документа (коносамента, складского удостоверения - ва-ранта и т.п.) кредитору. Ценные бумаги передаются непосредственно залогодержателю либо на дипозит банка или нотариальной конторы. В тех случаях, когда имущество находится в совместной собственности, то оно может быть передано в залог при наличии письменного согласия всех сособственников. Имущество, находящееся в общей долевой собственности может передаваться в залог при условии выделения из него доли в натуре.

В договоре о залоге имущественных прав должно быть указано лицо, являющееся должником по отношению к залогодателю. В этом случае залогодатель обязан предупредить его о заключении договора залога. При залоге имущественных прав их стоимостная оценка определяется соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательным актом или не вытекает из характера самого права.

Замена предмета договора залога возможна только с согласия залогодержателя.

Риск случайной гибели или порчи предмета залога несет залогодатель, если иное не предусмотрено законом или договором.

Одновременно с заключением договора залога залогодержатель обязан застраховать переданное в его владение имущество, если это предусмотрено договором или законом. Когда залогодержателем является ломбард, то страхование является обязательным за счет залогодателя по цене, оговоренной сторонами при принятии имущества в залог. При оставлении заложенного имущества во владении залогодателя, на него возлагается обязанность по страхованию этого имущества. В случае наступления страхового случая залогодержатель имеет преимущественное право удовлетворения своих требований из сумм страхового возмещения.

Сторонами договора залога (залогодателем и залогодержателем) могут быть физические и юридические лица, а также государство. Залогодателем может быть как сам должник по основному обязательству, так и третье лицо - имущественный поручитель. В большинстве случаев залогодателем является собственник заложенного имущества, но может быть и другой титульный владелец, которому собственник передал имущество и право залога на него.

Государственное предприятие, обладающее имуществом на праве полного хозяйственного ведения, самостоятельно осуществляет залог этого имущества за исключением целостного имущественного комплекса предприятия, его структурных подразделений, зданий и сооружений, залог которых осуществляется с разрешения уполномоченных управлять государственным имуществом органов. Открытое акционерное общество, созданное в процессе корлоратизации, все акции которого находятся в государственной собственности, осуществляет залог принадлежащего ему имущества по согласию с учредителем этого общества в порядке, предусмотренном для государственных предприятий. С момента принятия решения о приватизации имущества государственного предприятия или создания в процессе приватизации открытого акционерного общества, залог их имущества осуществляется с разрешения соответствующего органа приватизации.

Закон предъявляет определенные требования к форме договора залога. По общему правилу, договор залога должен быть заключен в простой письменной форме. Залог имущества в ломбарде оформляется выдачей ломбардного билета. Однако, если предметом залога является недвижимое имущество, транспортные средства, космические объекты, товары в обороте или переработке, договор залога должен быть нотариально удостоверен. Нотариальное удостоверение недвижимого имущества осуществляется по месту нахождения этого имущества, договора залога транспортных средств и космических объектов - по месту их регистрации, а товаров в обороте или переработке - по месту нахождения юридического лица. В этих случаях залогодатели обязаны вести Книгу записей залога. В случае несоблюдения требований о форме залога и его нотариального удостоверения договор залога признается недействительным и последствия наступают в виде двухсторонней реституции.

Право залога возникает с момента заключения договора залога, если же договор подлежит нотариальному удостоверению - то с момента его удостоверения, а если договор залога подлежит регистрации - с момента регистрации. Если же предмет залога, в соответствии с законом или договором, должен находиться у залогодержателя, то право залога возникает с момента передачи ему предмета залога. В том случае, когда такая передача произошла до заключения договора, - то с момента его заключения.

Залогодатель по общему правилу сохраняет право распоряжения заложенным имуществом, если иное не предусмотрено законом или договором. Он может отчуждать данное имущество, но только по согласию залогодержателя и при условии перехода к новому залогодателю основного долга, обеспеченного залогом.

В соответствии с действующим законодательством допускается последующий залог, если иное не предусмотрено законом или предыдущим договором залога. При последующем залоге требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости предмета залога после требований предшествующих залогодержателей. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю о всех предыдущих залогах данного имущества, а также о характере и размере обеспеченных этими залогами обязательств. При невыполнении этой обязанности он обязан возместить убытки, возникшие вследствие этого у любого залогодержателя.

Главное назначение залога состоит в том, что залогодержатель, согласно действующему законодательству, имеет право за счет заложенного имущества удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом на момент фактического удовлетворения, включая проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения (а в случаях, предусмотренных законом или договором - неустойку), необходимые затраты на содержание заложенного имущества, а также затраты по осуществлению обеспеченных залогом требований, если иное не предусмотрено договором залога.

Право обращения взыскания на заложенное имущество возникает с момента неисполнения основного обязательства (например, если долг не возвращается в оговоренный срок), если иное не предусмотрено законом или договором. При прекращении юридического лица, являющегося залогодателем, залогодержатель приобретает право обращения взыскания на заложенное имущество независимо от наступления срока исполнения основного обязательства.

Если предмет залога составляют две или более вещи (два или более права), взыскание может быть обращено на все эти вещи (права) либо на любую из вещей (прав) по выбору залогодержателя. В этом случае он сохраняет право обращать взыскание в последующем и на другие вещи (права), являющиеся предметом залога. Требования последующих залогодержателей удовлетворяются за счет стоимости залога после полного обеспечения требований предыдущего залогодержателя. В том случае, когда третье лицо удовлетворило требования залогодержателя, то к нему переходят одновременно с правом требования обеспечивающий его залог. .

Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, арбитражного суда, третейского суда, если иное не предусмотрено законом, а также в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариусов.

Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание, осуществляется судебным исполнителем на основе исполнительного листа суда или приказа арбитражного суда, либо исполнительной надписи нотариусов. Сама реализация заложенного имущества производится с аукционов (публичных торгов), если иное не предусмотрено договором, а реализация заложенного имущества государственных предприятий и открытых акционерных обществ, созданных в процессе корпорати-зации, все акции которых находятся в государственной собственности - исключительно с аукционов (публичных торгов). В том случае, если аукцион не состоится, то залогодержатель вправе с согласия залогодателя оставить вещь у себя по начальной цене, а если залогодатель не даст такого согласия - имущество реализуется в установленном порядке.

Реализация заложенных имущественных прав производится путем уступки залогодателем залогодержателю требований, вытекающих из этих прав. Залогодержатель имеет право требовать в судебном порядке перевода на него заложенного права с момента возникновения права обращения взыскания на предмет залога.

В тех случаях, когда сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, является недостаточной для полного удовлетворения требований залогодержателя, он имеет право, если иное не установлено законом или договором, получить разницу за счет иного имущества должника в порядке очередности, установленной законодательством. Если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница подлежит возврату залогодателю. Если при реализации целостного имущественного комплекса государственного предприятия (открытого акционерного общества, созданного в процессе корпоратизации, все акции которого находятся в государственной собственности), являющегося предметом залога, выручена денежная сумма, превышающая размер обеспеченных этим залогом требований залогодержателя, разница засчитывается в соответствующий бюджет.

Залогодатель имеет право в любое время до момента реализации предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство (вернув долг или ту его часть, исполнение которой просрочено).

Залог сохраняет силу в том случае, если по одному из оснований, предусмотренных законом, имущество или имущественные права, составляющие предмет залога, переходят в собственность другого лица. Залог сохраняется и в случаях, когда в установленном законом порядке происходит уступка залогодержателем обеспеченного залогом требования другому лицу либо перевод долга, возникшего из обеспеченного залогом требования, на другое лицо.

Право залога прекращается в случаях: прекращения обеспеченного залогом обязательства; приобретения права собственности залогодержателем на заложенное имущество, принудительной продажи заложенного имущества; окончания срока действия права, составляющего предмет залога. Если кредитор по основному обязательству отказывается принять обеспеченное залогом денежное требование ответчика, сумма вносится залогодателем на депозит государственной нотариальной конторы или частного нотариуса. В том случае, когда внесенная сумма полностью покрывает долг, залог также прекращается.

В соответствии с действующим законодательством различают пять видов залога'.

1) Ипотека - это залог земли, другого недвижимого имущества (зданий, сооружений, квартир, целостных имущественных комплексов, предприятий и т.п.), остающихся во владении и пользовании у залогодателя или третьего лица.

Ипотечный залогодержатель вправе, если иное не предусмотрено законом или договором: проверять документально и фактически наличие, размер, состояние и условия сохранности предмета залога, требовать от залогодателя надлежащего хранения предмета залога, требовать от любого лица прекращения посягательств на предмет залога. Если предмет залога утрачен не по вине залогодержателя и залогодатель его не заменил, то залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения основного обязательства.

Ипотечный залогодатель обязан совершать действия, необходимые для поддержания предмета ипотеки в надлежащем состоянии; досрочно исполнить основное обязательство, если это не противоречит содержанию обязательства; он вправе реализовать с письменного согласия залогодержателя предмет ипотеки с переводом на приобретателя основного долга, обеспеченного залогом; с письменного согласия залогодержателя передавать предмет ипотеки в аренду.

2) Залог товаров в обороте или переработке - это залог, предметом которого могут быть сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, готовая продукция и т.п. При залоге товаров в обороте или переработке залогодатель сохраняет за собой право владеть, пользоваться и распоряжаться предметом залога. В случае отчуждения заложенных товаров залогодатель обязан заменить их другими товарами такой же или большей стоимости. Поэтому при данном залоге указанное имущество перестает быть предметом залога с момента их вручения приобретателю либо транспортной организации для отправки приобретателю или передачи на почту для пересылки, а вновь приобретенные залогодателем товары, предусмотренные в договоре залога с момента возникновения на них права собственности, становятся предметом залога.

3) Заклад - это залог недвижимого имущества, которое передается залогодателем во владение залогодержателю. По соглашению сторон предмет заклада' может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя (твердый залог), а индивидуально определенная вещь может быть снабжена знаками, подтверж-. дающими залог.

Залогодержатель по договору заклада обязан принимать меры, необходимые для сбережения предмета заклада, в предусмотренных договором случаях получать приносимую предметом заклада прибыль в интересах залогодателя (например, урожай); если допускается пользование предметом заклада, то регулярно сообщать об этом залогодателю; страховать предмет заклада в интересах и за счет залогодателя; уплачивать налоги и сборы за счет залогодателя; немедленно уведомлять залогодателя об опасности гибели или повреждения предмета заклада;

немедленно вернуть предмет заклада после исполнения залогодателем основного обязательства.

Залогодержатель, если это предусмотрено договором, может пользоваться предметом заклада, а полученные им доходы должен направлять на покрытие расходов, связанных'с содержанием предмета заклада. Полученные, от использования предмета заклада доходы, могут также засчитываться в счет погашения процентов по долгу, обеспеченного закладом либо самого долга. Если возникает угроза гибели предмета заклада не по вине залогодержателя, то он имеет право потребовать от залогодателя его замены, а если получит отказ - досрочно обратить взыскание на предмет заклада. Если залогодержатель сохраняет или использует предмет заклада ненадлежащим образом, залогодатель в любое время вправе требовать прекращения залога или досрочно исполнить обеспеченное закладом требование.

Залог- движимых вещей в ломбарде - это также вид заклада, который осуществляется специализированными организациями - ломбардами, а также другими организациями, для которых предоставление кредитов гражданам под залог является предметом их деятельности, если они имеют на это лицензию. Заложенные вещи во всех случаях передаются ломбардам, который не вправе пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом.

В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, он вправе на основе исполнительной надписи нотариуса по окончанию льготного двухмесячного срока продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества.

За утрату или повреждение предмета заклада залогодержатель несет ответственность в размере стоимости утраченного имущества, а за повреждение предмета заклада - в, размере суммы, на которую снизилась стоимость заложенного имущества.

4) Залог имущественных прав - это залог, предметом которого являются права требования залогодателя по обязательствам к своим должникам. Залогодатель может заключить такой договор залога как на принадлежащее ему на момент заключения договора права требования по обязательству, в котором он является кредитором, так и таких, которые могут возникнуть в будущем. В этом случае в договоре должно быть указано лицо, являющееся должником по отношению к залогодателю, о чем этот должник обязан быть уведомлен. Срочное право требования (например, к наследникам должника) может быть предметом залога только до окончания срока его действия (в приведенном примере - до 6 месяцев).

При залоге имущественных прав, если иное не предусмотрено договором, залогодатель обязан исполнить действия, необходимые для обеспечения действительности заложенного права; не делать уступки заложенного права; не совершать действий, прекращающих заложенное право или уменьшающих его стоимость; принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств третьих лиц; уведомлять залогодержателя об изменениях, происшедших в заложенном праве при его нарушении со стороны третьих лиц.

Залогодержатель, если иное не предусмотрено договором, имеет право требовать в судебном порядке в любое время перевода на себя заложенного права, если залогодатель нарушил свои обязанности, выступать в качестве третьего лица в суде, в котором рассматривается иск о заложенном праве; в случае нарушения залогодателем .обязанности самостоятельно применять' все меры для защиты заложенного права.

В том случае, если должник залогодателя до выполнения им обязательства, обеспеченного залогом, выполнит свою обязанность, все полученное при этом залогодателем становится предметом залога, о чем залогодатель обязан немедленно уведомить залогодержателя. При получении от своего должника в счет исполнения обязательства денежных сумм залогодатель обязан по требованию залогодержателя перечислить соответствующие суммы на счет залогодержателя во исполнение обязательства, обеспеченного залогом, если иное не установлено договором залога.

5) Залог ценных бумаг (векселей и т.п.), которые могут передаваться путем совершения передаточной надписи (индосамента), осуществляется путем индосамента и вручения залогодержателю этой ценной бумаги. Ценные бумаги, которые не передаются индосаментом, переходят по соглашению сторон. По соглашению сторон ценные бумаги могут быть переданы на сохранение на депозит государственной нотариальной конторы, частного нотариуса или банка. „

Если законом или договором не предусмотрено иное, купонные листы на выплату процентов, дивидендов и другие доходы от указанного в ценной бумаге права являются предметом договора залога только в тех случаях, если они переданы кредитору залогового обязательства.

При залоге ценных бумаг на предьявителя действуют нормы, которые предусмотрены Законом Украины "О залоге" для залога товаров в обороте или переработке.


* Проект Гражданского кодекса Украины указывает, что неустойкой может быть не только денежная сумма, но и иное имущество.

* Проект ГК Украины предполагает использовать удержание как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств более широко.

[1] Ведомости Верховного Совета Украины. 1992. № 47. Ст.642.

 

Перемена лиц в обязательстве

В период существования между кредитором и должником обязательственных правоотношений возможно одну из сторон, а иногда и обе заменить на иных лиц. Вступающие при этом в правоотношение стороны занимают место выбывшей. Замену сторон в обязательстве принято именовать переменой лиц в обязательстве. Она производится в случае и в порядке, предусмотренных законом.

При перемене лиц в обязательстве неизбежно возникают вопросы о ее допустимости, правах и обязанностях выбывших из обязательства лиц. Так, если исполнение обязательства тесно связано с личностью одной из сторон, то такая замена практически влечет прекращение этого обязательства. Права и обязанности выбывших из обязательства лиц могут переходить к другим лицам либо в полном объеме, либо в определенной части. В первом случае, вступающее в обязательство новое лицо, принимает на себя в полном объеме все права и обязанности выбывшего и такое правопреемство называется универсальным или общим. Оно возникает, например, при реорганизации юридических лиц путем слияния, присоединения и преобразования. Во втором случае, когда к правопреемнику переходит лишь часть принадлежащих выбывшему лицу прав и обязанностей возникает частичное (сингулярное) правопреемство. Сингулярное правопреемство возникает при разделении либо выделении юридических лиц, а также на основе специальных сделок об уступке прав требования и переводе долга, а также при наследовании несколькими лицами, поскольку к наследникам переходят обязанности наследодателя лишь в части, не превышающей стоимости наследуемого имущества (прав).

Право, принадлежащее кредитору, может быть передано иному лицу на основе соглашения либо перейти в силу указания закона. При этом для перехода к иному лицу прав кредитора согласие должника не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором.

Уступка требования (цессия) - это соглашение в обязательстве между кредитором и другим лицом, в силу которого к последнему переходят права в обязательстве по отношению к должнику. Уступка требования не может быть произведена в случае, если права кредитора тесно связаны с его личностью, либо в случаях, прямо предусмотренных законом. Следует иметь в виду, что ряд обязательств между сторонами, которые носят длительный характер, возникает лишь в виду прочной репутации одной из сторон, и в силу этого договором может быть предусмотрена недопустимость уступки требования кредитора другим лицам. Это правило не распространяется и на случаи реорганизации юридических лиц. Не противоречит закону невозможность ограничения сторонами уступки прав требования по субъектному составу. Так, в связи с недоверием к ряду акционерных обществ, страховых компаний их кредиторы могут устанавливать подобные ограничения. Уступка требования по обязательствам, основанным на государственных заказах, может произойти лишь при наличии согласия соответствующего органа. Запрещение на уступку права требования устанавливается и непосредственно в законодательстве: не допустима уступка права требования на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья либо смертью гражданина (ч.2 ст. 197 ГК), на компенсацию морального вреда, по алиментным обязательствам.

С уступкой права требования кредитором другому лицу связывается его обязанность передать последнему и все необходимые документы, которые удостоверяют это право (ч.1 ст.198 ГК). Так, уступка права на получение от транспортной организации груза должна сопровождаться передачей лицу, в пользу которого груз уступлен, и перевозочных документов, а при морской перевозке - коносамента. Первоначальный кредитор выступает перед его правопреемником за недействительность переданного ему требования, но не ответственен за неисполнение этого требования должником. Однако, когда первоначальный кредитор, передавая право, принял на себя поручительство за должника, то он будет отвечать и за неисполнение должником предъявленного к нему новым кредитором требования.

При уступке требования не меняется ни характер прав, ни их объем. Поэтому для нового кредитора они сохраняются в полном объеме, что и подчеркивается самим наименованием возникающего правоотношения -уступка требования.

Так как для должника не имеет существенного значения, в чью пользу произвести исполнение его обязанности, то уступка требования не связывается с его согласием. В то же время, учитывая диспозитивный характер гражданско-правовых отношений, должнику предоставлено право выдвигать против нового кредитора все возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления об уступке. Кроме этого, исходя из того, что в процессе исполнения обязательства стороны должны сотрудничать, то об уступке требования должник должен быть поставлен в известность, причем своевременно. Несвоевременность уведомления должника о замене кредитора влечет риск неблагоприятных последствий в вице ненадлежащего исполнения обязательства должником, но только для нового кредитора, например, груз отправлен в адрес первоначального кредитора. Исполнение обязательства первоначальному кредитору в этом случае признается надлежащим (ст.199 ГК). Однако это правило не охватывает случаев досрочного исполнения обязательства должником без согласия кредитора, за исключением когда это допустимо законом или договором.

При уступке прав может возникнуть суброгация.

Суброгацией признается приобретение всех прав, принадлежащих ранее кредитору, вследствие исполнения третьим лицом (суброгантом) обязанностей должника по отношения к этому кредитору. Суброгация возникает в случаях, непосредственно предусмотренных законом.

Перевод долга представляет собой соглашение о замене должника, т.е. это договор между первоначальным должником в обязательстве с другим лицом, которое принимает на себя обязанности прежнего должника.

Поскольку для кредитора не безразлично, кто будет исполнять обязательство, то в соответствии со ст.201 ГК перевод должником своего долга на другое лицо не может иметь места без его (кредитора) на то согласия.

В обязательстве между кредитором и новым должником обязанности последнего остаются такими же, какими они были и у первоначального должника. Поэтому новый должник помимо своих собственных возражений против требований кредитора, которые могут возникнуть у него уже после вступления в обязательство, вправе выдвигать и все те возражения, которые вытекают из отношений по обязательству первоначального должника.

Однако, если обязанность первоначального должника была обеспечена поручительством или залогом третьих лиц и эти третьи лица не выразили согласия отвечать за нового должника, ранее установленные поручительство и залог прекращаются с переводом долга на нового должника (ст.201 ГК).

Уступка требования и перевод долга должны совершаться в форме, соответствующей общим правилам о сделках. Вместе с тем закон особо предусматривает:

уступка требования и перевод долга по обязательствам, которые основаны на облеченных в письменную форму сделках, также должны совершаться в письменной форме (ст.202 ГК).

 

Понятие и основания гражданско-правовой ответственности.

Виды ответственности: договорная и вне договорная; долевая и солидарная;

Понятие и виды договоров.

Договор-сделка – это соглашение двух или более лиц, выраженное в требуемой законом форме, направленное на возникновение, изменение и прекращение… Среди других сделок договор выделяется тем, что он представляет собой двух-… Виды договоров-сделок.

Порядок и способы заключения договора.

Порядок заключения договора.

Предложение, признаваемое офертой должно: а) быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица заключить… б) должно содержать все существенные условия договора;

Содержание договоров.

Содержание договора - это совокупность договорных условий. Договорные условия представляют собой способ фиксации взаимных прав и обязанностей. В связи с этим, когда речь идёт о содержании договора-правоотношения, имеется в виду права и обязанности его участников, которые будут освещены ниже, при освещении отдельных видов обязательств. В свою очередь содержание договора-сделки составляют договорные условия. Их фиксационная роль позволяет использовать в качестве синонима условий договора - пункты.

По своему юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и случайные.

Существенные - это условия, которые необходимы и достаточны для выполнения договора. Договор не будет заключен до тех пор, пока не будут согласованы все до единого его существенные условия. Поэтому важно чётко определить, какие условия являются существенными. Гражданское право исходит из следующего:

Существенными всегда являются условия о предмете договора. Без определения того, что является предметом договора, невозможно заключить ни один договор;

К числу существенных относятся те условия, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные;

Необходимыми, а стало быть и существенными, для конкретного договора считаются те условия, которые выражают его природу и без которых он не может существовать как данный вид договора. Например, договор страхования невозможен без определения страхового случая;

Существенными считаются и все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Обычные условия договора не нуждаются в согласовании сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения договора. Например, место передачи строения определено местом нахождения этого строения.

Согласование обычных условий не требуется, так как предполагается, что стороны заключающие данный договор соглашаются и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре. При заключении, например, договора подряда автоматически вступает в действие условие, предусмотренное ст. 339 ГК УССР, в соответствии с которым риск случайной гибели или случайного повреждения материалов несет сторона, предоставившая эти материалы. Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой. Например, ст. 128 ГК УССР.

Случайные – это такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. Их отсутствие, так же как и отсутствие обычных условий, не влияет на действительность договора. Однако в отличие от обычных они приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. В отличие от существенных, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание данного договора незаключённым, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования данного условия. В противном случае договор считается заключенным без случайного условия. Так, если при согласовании условий договора купли-продажи стороны не решили вопрос о том, каким видом транспорта товар будет доставлен покупателю, договор считается заключенным и без этого случайного условия. Однако если покупатель докажет, что он предлагал договориться о доставке товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, договор купли-продажи считается незаключенным.

Изменение и расторжение договора.

Вместе с тем, иногда интересы участников требуют изменения условий уже заключенных договоров. На этот случай и рассчитана, как исключение из общего… В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения договора не… при существенном нарушении договора другой стороной;

Понятие и характеристика договора купли-продажи

По своей юридической природе договор купли-продажи представляет собой: соглашение, в силу которого одна сторона (про­давец) обязуется передать… Правовая цель договора купли-продажи - пере­ход права собственности от одного лица к другому.

Стороны в договоре купли-продажи. Содержание договора

Субъектами договора являются продавец и по­купатель. Ими могут быть физические, юридические лица, государство.

Продавцом, согласно ст. 225 ГК, может высту­пать только собственник вещи, действующий непос­редственно или через представителя. Исключение в данном случае составляет продажа имущества в силу судебного решения, залогового имущества, не вос­требованного по договору бытового заказа, не ис­требованные вещи в транспорте, иные случаи предусмотренные действующим законодательством.

Покупателем по общему правилу может быть любое дееспособное лицо. Для приобретения имущества ограниченного в обороте покупатель должен будет получить соответствующее разрешение на приобретение такого имущества.

Заключение договора купли-продажи влечет порождение прав и обязанностей каждой из сторон, причем соответствующее право одной стороны со­относится с определенными обязанностями другой стороны и наоборот, что составляет в совокупнос­ти содержание договора как правоотношения.

Основная обязанность продавца - передать покупа­телю проданное имущество. Эта обязанность считает­ся выполненной надлежащим образом, если передача произведена с соблюдением всех условий договора по предмету, месту, сроку, способу передачи.

Продавец также обязан информировать покупа­теля о качестве веши. ее недостатках. Качество про­даваемой вещи должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии указаний на качество в договоре - обычно предъявляемым требованиям (го­сударственному стандарту, техническим условиям, санэпидемиологическим требованиям и т.д.).

Следующая обязанность продавца - предупре­дить покупателя о правах третьих лип на продаваемую вещь, возникших из ранее заключенных договоров (например, найма, залога, пожизненного содержания и т.д.). Обязанности продавца по этим договорам могут в силу самой продажи вещи перей­ти на покупателя и стать существенным ограниче­нием возможностей нового собственника по владению, пользованию и распоряжению вещью. Поэтому необходимо, чтобы он в момент заключе­ния договора знал о принимаемых обременениях, в противном случае покупатель имеет право требо­вать уменьшения цены или расторжения договора и возмещения убытков.

Существует и обязанность продавца сохранять проданную вещь в случаях, когда право собственно­сти к покупателю переходит до ее передачи. Покупа­тель в свою очередь обязан возместить продавцу необходимые издержки по обеспечению сохраннос­ти вещи, если договором это было предусмотрено.

Основная обязанность покупателя - уплатить за вещь обусловленную плату. Оплата может быть в наличной или безналичной форме. Единица расче­та должна быть гривна, а для внешнеэкономических договоров - валюта. Оплата может осуществляться

в виде предоплаты, оплаты, аккредитива, в кредит и т. д.

Вторая основная обязанность принять имуще­ство. Статья 128 ГК говорит о том, что право соб­ственности у приобретателя имущества по договору возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. Под переда­чей товара понимается вручение вещи покупателю или указанному им лицу, если договором предусмат­ривается обязанность продавца по доставке товара;

предоставление имущества в распоряжение покупа­теля, если оно будет передано покупателю в месте его нахождения.

Товар считается предоставленным в распоряже­ние покупателю или указанному им лицу, если он четко идентифицирован для целей этого договора путем маркировки, уведомления, посланного поку­пателю или иным образом.

В случаях, когда договором не предусмотрена до­ставка товара продавцом, то передачей признается сдача транспортной организации для отправки приоб­ретателю, сдача на почту для пересылки приобретате­лю и т.д.

Последствия нарушения условий договора куп­ли-продажи:

1. Если продавец в нарушение требований договора не передает покупателю вещь, покупатель вправе требовать передачи ему продажной вещи и возмещения убытков, Причиненных задержкой ис­полнения, либо, со своей стороны, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Под убытками понимаются: расходы, про­изведенные кредитором, утрата или повреждение имущества, а также не полученные кредитором до­ходы, которые он получил бы, если бы обязатель­ство было исполнено, должником (продавцом).

Если продавец продал вещь ненадлежащего ка­чества - покупатель имеет право по своему выбору требовать:

- замены вещи, такой же вещью надлежащего ка­чества;

- соразмерного уменьшения цены купленной вещи;

- безвозмездного устранения недостатков вещи продавцом или возмещения расходов покупателя на их исправление;

- расторжение договора и возмещения убытков. Эти правила общие и применимы ко всем видам договоров в независимости от вины продавца в воз­никновении недостатков. Главное, что бы эти недостатки возникли не в результате неправильной экс­плуатации покупателем, а существовали в момент купли-продажи или проявились на протяжении оп­ределенного срока (гарантийного срока).

2. Если покупатель отказывается принять вещь или оплатить ее, продавец вправе требовать приня­тие вещи покупателем и уплаты цены. При просроч­ке исполнении своих обязанностей покупатель считается просрочившим и обязан возместить убыт­ки причиненные ненадлежащим исполнением обяза­тельства.

 

Понятие, характеристика и виды договора поставки

Юридическая характеристика договора постав­ки является консенсуальным, двухсторонним, возмездным. Консенсуальным договор поставки является в силу того, что считается… Возмездным договор поставки является в силу того, что и поставщик и заказчик получают встреч­ное предоставление

Договор энергоснабжения и газоснабжения

Правовая характеристика договора. Он консенсуальный, возмездный, двусторонний. Существенные условия: предмет и цена.

Договор дарения

Юридическая характеристика: Договор дарения всегда является безвозмездным договором. В связи с этим… Договор дарения считается заключенным с мо­мента передачи имущества одаряемому (часть вто­рая ст. 243 ГК), и поэтому…

Договор аренды

Цель аренды - обеспечить эффективность использования государственного имущества путем передачи его в найм физическим и юридическим лицам. Субъекты договора аренды- арендодатель, арендатор. Арендодатель - лицо… В некоторых случаях субъекты иных форм собственности также могут выступать в качестве арендодателя и урегулировать…

Договор аренды земли

Цель договора аренды - создание условий для рационального пользования земельным участком, обеспечение защиты прав арендаторов и арендодателей. Субъекты договора аренды земли – арендодатель и арендатор. Арендодатель земли - гражданин или юридическое лицо Украины, в собственности которых находятся земельные участки.

Договор лизинга (понятие, субъекты, характеристика, содержание).

Лизинг – это предпринимательская деятельность, направленная на предоставление лизингодателем лизингополучателю в пользование и на определенный срок имущества, которое является собственностью лизингодателя или приобретается им в собственность по поручению лизингополучателя у соответствующего продавца имущества, при условии уплаты лизингополучателем периодических лизинговых платежей.

В зависимости от формы осуществления лизинг может быть прямым, непрямым, обратным, паевым, международным и т.п. Прямой лизинг предусматривает передачу права пользования имуществом приобретенным ранее самостоятельно для дальнейшей сдачи в найм. Непрямой лизинг предполагает, по поручению лизингополучателя, заключение договора купли-продажи с третьим лицом (продавцом, поставщиком) для приобретения в свою собственность имущества с целью последующей сдачи его в аренду лизингополучателю на определенный срок и за определенную плату. Обратный лизинг предусматривает, что лизингодатель покупает имущество у продавца (лизингополучателя) с одновременным (обратным) предоставлением ему этого имущества в пользование с правом последующего приобретения его.

В зависимости от особенностей осуществления лизинговых операций, он может быть двух видов - финансовый или оперативный. Финансовый лизинг предусматривает приобретение лизингодателем материальных ценностей по заказу лизингоприобретателя с последующей передачей ему права пользования этими материальными ценностями на срок, не менее их полной амортизации с обязательной последующей передачей права собственности на них лизингоприобретателю. При этом риск случайной гибели или повреждения объекта лизинга, все виды гражданской ответственности, которые могут возникнуть в связи с использованием лизингового имущества, а также затраты на текущий и капитальный ремонт этого имущества несёт лизингополучатель. Оперативный лизинг предусматривает передачу лизингоприобретателю права владения и пользования имуществом, которые принадлежат лизингодателю, на срок, не более их полной амортизации с обязательным условием возврата такого имущества лизингодателю. Закон Украины «О лизинге» выделят ещё паевой и международный. Паевой лизинг – это осуществление лизинга при участии субъектов на основании заключения многостороннего договора и привлечения одного или нескольких кредиторов, которые принимают участие в осуществлении лизинга, инвестируя свои средства. При этом сумма инвестированных кредиторами средств не может составлять больше 80% стоимости, приобретённого для лизинга имущества. Международный лизинг – это договор лизинга, осуществляемый субъектами лизинга, которые находятся под юрисдикцией разных государств, или в случае, если имущество или платежи пересекают государственные границы.

Договор лизинга – это соглашение в силу которого лизингодатель обязуется передать или приобрести и передать за плату во временное пользование лизингополучателю имущество для предпринимательских целей.

Субъекты лизинговых отношений. Лизингодатель - субъект предпринимательской деятельности, в том числе банковское или небанковское финансовое учреждение, передающий в пользование объекты лизинга по договору лизинга. Лизингополучатель - субъект предпринимательской деятельности, получающий в пользование объекты лизинга по договору лизинга. Продавец лизингового имущества - субъект предпринимательской деятельности, изготавливающий имущество (машины, оборудование и тому подобное) и/или продающий собственное имущество, которое станет объектом лизинга. Однако продавец лизингового имущества не является стороной договора лизинга. Он сторона в договоре купли-продажи, а это самостоятельный договор, даже если он составлен как единый документ вместе с лизингом.

Юридическая характеристика договора лизинга. Он возмездный, т.к. имущество в лизинг предоставляется за плату; консенсуальный, ибо права и обязанности у сторон возникают с момента заключения соглашения по всем существенным условиям. Договор лизинга всегда двусторонний (двусторонне обязывающий или взаимный), поскольку и у лизингодателя и у лизингоприобретателя есть права и обязанности. Продавец (поставщик) лизингового имущества не является стороной в договоре.

Существенные условия договора указаны в Законе Украины «О лизинге». Это: наименование сторон; объект лизинга (состав и стоимость имущества), условия и сроки его поставки; срок, на который заключается договор лизинга; размер, состав и график уплаты лизинговых платежей, условия их пересмотра; условия переоценки стоимости объекта лизинга согласно законодательству Украины; условия возвращения объекта лизинга в случае банкротства лизингополучателя; условия страхования объекта лизинга; условия эксплуатации и технического обслуживания, модернизации объекта лизинга и предоставление информации относительно его технического состояния; условия регистрации объекта лизинга; условия возвращения объекта лизинга или его выкупа после окончания действия договора; условия досрочного расторжения договора лизинга; условия предоставления сведений о финансовом состоянии лизингополучателя; ответственность сторон; дата и место заключения договора.

Представляется, что в Законе произошла подмена понятий существенных условий договора-сделки с условиями (пунктами) договора-документа.

Объект лизинга - любое движимое и недвижимое имущество, которое может быть отнесено в основные фонды в соответствии с законодательством, в том числе продукция, произведенная государственными предприятиями (машины, оборудование, транспортные средства, вычислительная и другая техника, системы телекоммуникаций и тому подобное), не запрещенное к свободному обращению на рынке и относительно которого нет ограничений о передаче его в лизинг (аренду).

Не могут быть объектами лизинга целостные имущественные комплексы, находящиеся в собственности государства, земельные участки и другие природные объекты.

Форма договора – письменная.

Содержание договора лизинга.

Лизингодатель обязан:

передать принадлежащее ему на праве собственности имущество в пользование лизингополучателю или по поручению лизингополучателя в соответствии с его выбором и определенной им спецификацией заключить договор покупки-продажи имущества с соответствующим продавцом и передать имущество в пользование лизингополучателю;

не вмешиваться в выбор лизингополучателем продавца имущества и в определение спецификации объекта лизинга;

приобретая имущество для лизингополучателя, сообщить продавцу о том, что имущество предназначено для передачи в лизинг конкретному лицу;

своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед лизингополучателем относительно содержания объекта лизинга (ремонт, техническое обслуживание и тому подобное) в соответствии с условиями договора;

принять объект лизинга от лизингополучателя по окончании срока договора лизинга, если объект не будет выкуплен лизингополучателем.

Лизингополучатель обязан:

принять и должным образом пользоваться объектом лизинга, содержать его в соответствии с согласованными сторонами условиями договора, согласно которым он был передан, с учетом естественного износа и изменений состояния имущества;

своевременно и в полном объеме по согласованному с лизингодателем графиком выплачивать лизинговые платежи в соответствии с условиями договора;

в случае неуплаты лизинговых платежей в течение двух очередных сроков по требованию лизингодателя вернуть ему объект лизинга;

в отмеченные договором лизинга сроки в соответствии с его условиями предоставлять лизингодателю сведения о техническом состоянии объекта лизинга и своем финансовом состоянии, доступ для проверки объекта лизинга и условий его эксплуатации;

в случае, если он не реализует свое право выкупа объекта лизинга и не продлит срок его использования после прекращения действия договора, возвратить объект лизинга лизингодателю в состоянии, отмеченном в договоре.

 

Очередность в предоставлении жилья, критерии ее определения и правовое значение.

Очередность в предоставлении жилья – это основанная на началах социальной справедливости последовательность получения лицами, находящимися на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий жилья по установленным нормам.

Соответственно, жилые помещения предоставляются лицам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий только в порядке очередности.

Критериями определения очередности в предоставлении жилья являются указанные в законе юридические факты, влияющие на сроки получения жилья. Такими критериями являются:

- время принятия лица на учет (ч.4 ст.43 ЖК);

- включение лица в списки граждан, пользующихся правом на первоочередное или внеочередное получение жилья (ст.ст.45-46 ЖК);

- наличие для лиц, находящихся в общей очереди преимущества в сроках получения жилья в пределах календарного года принятия на учет (например, для лиц, добросовестно проработавших на одном предприятии не менее 15 лет) - ч.5 ст. 43 ЖК;

- при применении к лицу мер дисциплинарного или общественного воздействия, либо мер административного взыскания или уголовного наказания (до 6 месяцев лишения свободы) очередность может быть перенесена на один год (ст. 44 ЖК).

Правовое значение определения очередности в предоставлении жилого помещения заключается в том, что лица, находящиеся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий получают жилье в строгой последовательности. Если лица не пользуются оговоренными в законе преимуществами, они после постановки на учет состоят списках на получение жилья в порядке общей очередности. В случаях, если нуждающиеся в улучшении жилищных условий относятся к определенным указанным в законе категориям, они пользуются правом на первоочередное предоставление жилья (например, семьи лиц, погибших при охране правопорядка) или на внеочередное получение жилья (например, лица, направленные в порядке распределения на работу в другую местность). Напротив, в случае нарушения лицом трудовой дисциплины, его очередность на получение жилья может быть отодвинута сроком на один год. То есть, при определении очередности на получение жилья обязательно учитывается принцип социальной справедливости и наблюдается дифференцированный подход.

Ордер на жилье и его правовое значение.

После принятия решения о предоставлении жилого помещения в доме государственного или общественного жилищного фонда гражданину выдается ордер, который служит основанием для вселения в жилое помещение. Ордер выдается местным исполнительным комитетом (районным, городским, районным в городе, поселковым).

Таким образом, ордер представляет собой письменный акт-распоряжение органа местного самоуправления, предоставляющий гражданину и членам его семьи право на вселение в предоставляемое жилое помещение, а также служит необходимым и единственным основанием для вселения.

Ордер может быть выдан исключительно на свободное жилое помещение. Выдача ордеров и вселение в жилое помещение производится строго в соответствии с решением о предоставлении жилого помещения.

Ордер выдается непосредственно гражданину, которому на основании решения жилищной комиссии предоставлено жилое помещение, или иному лицу по доверенности. Ордер выдается при предъявлении паспортов (свидетельств о рождении) всех членов семьи, которые указаны в ордере и при наличии письменного согласия всех совершеннолетних членов семьи на переселение в выделенное им жилое помещение.

Выдача ордера в некоторых случаях может быть приостановлена исполкомом, если выясниться, что фактический состав семьи не соответствует указанному в решении о предоставлении жилого помещения или при выявлении иных существенных обстоятельств.

Ордер является срочным правовым документом. Срок действия ордера – 30 дней.

Правовое значение ордера состоит в том, что ордер:

а) является единственным основанием для вселения в помещение в домах государственного и общественного жилищного фонда.

Это проявляется в том, что если лицу предоставлено жилое помещение, но ордер не получен, это лицо не вправе вселиться в жилое помещение до получения ордера;

б) действует лишь на этапе предоставления жилья и вселения в жилье, но не регламентирует возникающие впоследствии отношения сторон по найму жилья;

в) являясь по своей сути административным актом, порождает определенные гражданско-правовые последствия, поскольку является предпосылкой для заключения договора найма жилья.

52. Порядок, основания и последствия признания ордера недействительным.

При наличии определенных в законе (ст. 59 ЖК) оснований ордер может быть признан недействительным. Необходимо обратить внимание, что о признании ордера недействительным речь может идти только тогда, когда ордер был фактически выписан и выдан лицу, указанному в ордере (или его полномочному представителю). Если обстоятельства, препятствующие вселению лица в жилое помещение, были выявлены ранее выдачи ордера, даже если после вынесения решения о предоставлении жилого помещения, то может иметь место, например, приостановление выдачи ордера исполкомом, но не признание ордера недействительным.

Порядок признания ордера недействительным – судебный. Подведомственность дел о признании ордера недействительным определяется по месту выдачи ордера. При этом, если ордер выдан районным исполкомом, дело о признании ордера недействительным в первой инстанции рассматривает соответствующий районный суд, если ордер выдан городским исполкомом – городским судом и так далее.

Требование о признании ордера недействительным может быть заявлено в течении трех лет со дня его выдачи.

Основания признания ордера недействительным:

1) предоставление гражданами несоответствующих действительности сведений о нуждаемости в улучшении жилищных условий;

2) нарушение прав других граждан (организаций) на указанное в ордере жилое помещение.

Например, ордер по ошибке выдан на несвободное жилое помещение (фактически занятое или сохраняемое за временно отсутствующим нанимателем);

3) неправомерные действия должностных лиц при решении вопроса о предоставлении жилого помещения

Например, необоснованное принятие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; выдача неправильных документов, послуживших основанием для принятия на учет и т.д.;

4) иные случаи нарушения порядка предоставления жилых помещений.

Сюда необходимо отнести все иные нарушения требований, определяющих порядок предоставления жилья: ст.ст.42, 43, 45, 46 и других ЖК.

Последствия признания ордера недействительным. Общее для всех оснований признания ордера недействительным последствие – это выселение из жилого помещения. Объясняется это тем, что при признании ордера недействительным отпадает само основание для вселения.

Если ордер признается недействительным вследствие неправомерных действий получивших ордер лиц, они выселяются без предоставления другого жилого помещения. Если указанные в ордере лица ранее пользовались жилым помещением в доме государственного или общественного жилищного фонда, им должно быть предоставлено жилое помещение, которое они ранее занимали, или другое жилое помещение.

В иных случаях признания ордера недействительным происходит выселение граждан с предоставлением им другого жилого помещения или помещения, которое они ранее занимали.

Договор найма жилья и основания его заключения.

Понятие договора. По договору найма жилья наймодатель обязуется предоставить нанимателю жилое помещение во временное пользование за плату.

Разделяют два подвида найма жилья:

а) найм жилья в домах государственного и общественного жилищного фонда (в литературе выделяемый как социальный найм) – ч.1 ст. 277 ГК, ст.61 ЖК.

Особенностями этого подвида договора найма жилья является то, что:

- нанимателю может быть предоставлено только изолированное жилое помещение;

- размер предоставленного жилья должен быть в пределах установленных норм жилой площади;

- жилье предоставляется только лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и находящимся на соответствующем учете в порядке очередности;

- вселение в такое жилье производится на основании ордера;

- размер платы за пользование жильем (квартирной платы) устанавливается Кабинетом Министров Украины и строго регламентирован;

- в случае превышения квартирной платы над определенной в законе частью доходов нанимателя он пользуется правом на получение субсидии от государства для компенсации расходов за пользование жильем.

б) найм жилья в домах (квартирах), находящихся в частной собственности граждан (коммерческий найм) – ч.2 ст. 277 ГК, ст. 158 ЖК. Этот подвид найма жилья менее формализован чем предыдущий, для его заключения не требуется соблюдение ряда специальных условий. Особенности коммерческого найма жилья следующие:

- нанимателю может быть предоставлено как изолированное, так и неизолированное жилое помещение (например, часть комнаты) – ч.1 ст.159 ЖК;

- размеры жилья определяется соглашением сторон;

- плата за жилье определяется соглашением сторон;

- вселение в жилье происходит на основании договора;

Юридическая характеристика договора. Договор найма жилья всегда двусторонний, возмездный. Третья составляющая юридической характеристики этого договора различна для его подвидов: договор социального найма жилья - реальный (поскольку заключается после вселения в жилье на основании ордера); договор коммерческого найма жилья - консенсуальный.

Предмет договора: изолированное жилое помещение, а для договора коммерческого найма - также и неизолированное жилье.

Форма договора: договор найма жилья заключается в письменной форме (ч.2 ст. 61, ч.2 ст.158 ЖК).

Стороны договора найма жилья - наниматель и наймодатель.

Наймодателем является собственник жилья или уполномоченный им орган (например, жилищно-эксплуатационная организация);

Нанимателем в договоре найма жилья наиболее часто является физическое лицо. Оно должно отвечать требованиям гражданской право- и дееспособности. Однако закон не запрещает и юридическим лицам выступать в качестве нанимателя жилья (например, с целью последующей сдачи в поднайм своим сотрудникам).

Срок договора: договор социального найма жилья заключается без указания срока; договор коммерческого найма жилья может быть без указания срока, а может заключаться на определенный срок.

В договоре социального найма жилья существуют специальные основания его заключения. К этим основаниям относятся: 1) нуждаемость улучшении жилищных условий; 2) постановка на соответствующий учет; 3) нахождение в очереди на получение жилья; 4) вынесение решения о предоставлении жилья; 5) выдача ордера на жилое помещение; 6) вселение в жилое помещение.

Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения.

Сторонами договора найма жилья является наниматель и наймодатель.

Наймодателем является собственник жилья или уполномоченный им орган (например, жилищно-эксплуатационная организация);

Нанимателем в договоре найма жилья наиболее часто является физическое лицо. Оно должно отвечать требованиям гражданской право- и дееспособности. Однако закон не запрещает и юридическим лицам выступать в качестве нанимателя жилья (например, с целью последующей сдачи в поднайм своим сотрудникам).

Права и обязанности сторон.

1.Наниматель.

а) основные права:

- требовать уменьшения наемной платы, если не по его вине возможность пользования жильем существенно уменьшилась;

- получить возмещение за произведенные с разрешения наймодателя улучшения жилья;

- вселять в помещение своих несовершеннолетних детей;

- вселять в помещение любых лиц (только с письменного согласия собственника и всех, проживающих в этом помещении членов семьи нанимателя);

- обменять жилье (только для социального найма);

б) основные обязанности: - пользоваться жильем в соответствии с его назначением и условиями договора;

- своевременно и в полном объеме вносить плату за пользование жильем, установленные сборы и платежи;

- поддерживать жилье в надлежащем состоянии, а в случае его ухудшения- возместить наймодателю убытки, если не будет доказано, что убытки произошли не по его вине;

- производить текущий ремонт жилья;

- при прекращении договора – вернуть жилье в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа.

2.Наймодатель.

а) основные обязанности:

- передать жилье нанимателю в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества;

- производить капитальный ремонт жилья (если в договоре не предусмотрено иное);

- исправлять за свой счет скрытые недостатки жилья;

б) основные права наймодателя:

- требовать досрочного расторжения договора в случае ненадлежащего использования жилья;

- требовать досрочного расторжения договора в случае невнесения наемной платы в течении трех месяцев.

Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются равными с нанимателем правами и несут равные обязанности, вытекающие из договора найма жилья.

Основания расторжения договора найма жилого помещения.

Расторжение договора найма жилого помещения может быть осуществлено как по инициативе нанимателя, так и по инициативе наймодателя, а также в силу объективных обстоятельств.

Наниматель может расторгнуть договор найма жилья с согласия всех совершеннолетних членов своей семьи проживающих совместно с ним. За несовершеннолетних членов семьи такое согласие дают органы опеки и попечительства. Согласно ст. 107 ЖК наниматель может расторгнуть договор найма в любое время. Это решение наниматель доводит до наймодателя, оплачивает долги за жилье, оставляет жилье в надлежащем состоянии и этих действий достаточно для расторжения договора найма жилья по инициативе нанимателя.

Основания расторжения договора найма нанимателем указанные в законе следующие:

- выбытие нанимателя и членов его семьи на постоянное место жительство в другой населенный пункт;

- выбытие нанимателя и членов его семьи для постоянного проживания в другое жилое помещение в том же населенном пункте.

Поскольку члены семьи нанимателя несут с ним равные права и обязанности по договору найма жилья, то если из жилого помещения выбывает не вся семья, договор найма не расторгается, а выбывший член семьи утрачивает право пользования жильем со дня выбытия.

Наймодатель вправе потребовать расторжения договора найма жилого помещения в домах государственного или общественного жилищного фонда лишь по основаниям, установленным законом и только в судебном порядке, кроме случаев выселения из домов, грозящих обвалом (ст. 108 ЖК). Например, расторжение договора найма жилья по инициативе наймодателя имеет место в случае сноса дома с последующим изъятием земельного участка для общественных целей или при переводе дома из жилого фонда в нежилой фонд.

В случае вынесения судом положительного решения о расторжении договора найма жилья по инициативе наймодателя наниматель обязан освободить жилое помещение вместе с членами своей семьи, а в случае отказа подлежит принудительному выселению.

В силу объективных обстоятельств договор найма может быть расторгнут по ряду оснований, не зависящих от воли сторон. Перечень этих оснований разнообразен и не является исчерпывающим. Например, такими основаниями могут быть смерть нанимателя или стихийное бедствие, повлекшее разрушение жилья.

Право на обмен жилого помещения.

Наниматель жилого помещения вправе с письменного согласия проживающих совместно с ним членов семьи, включая временно отсутствующих, произвести обмен занимаемого жилья помещения с другим нанимателем или членом жилищно-строительного кооператива, в том числе с проживающим в другом населенном пункте (ст.79 ЖК). Согласие членов семьи нанимателя на обмен должно быть в письменной форме.

Если между членами семьи нанимателя не достигнуто соглашение об обмене, то любой из них вправе требовать в судебном порядке принудительного обмена занимаемого помещения на помещения в разных домах (квартирах).

Возможен обмен части жилья, приходящейся на долю нанимателя или члена его семьи (смежной комнаты или части комнаты), но только если въезжающий в порядке обмена вселяется в качестве члена семьи.

Для обмена жилья в домах государственного жилищного фонда не требуется согласия местного исполкома на обмен. В отличие от этого обмен жилыми помещениями в домах предприятий, учреждений, организаций может быть произведен только с их согласия (ст. 82 ЖК), что является дополнительным требованием. Обмен жилого помещения в ЖСК производится при условии приема вселяющегося лица в члены ЖСК.

Соглашение об обмене жилыми помещениями вступает в силу с момента получения ордеров, выдаваемых местными исполкомами. Отказ в выдаче ордера может быть обжалован в судебном порядке в шестимесячный срок.

Обменивающиеся стороны обязаны передать соответствующим ЖЭУ под расписку обменные ордера, которые являются единственным законным основанием для вселения в полученное по обмену жилое помещение. ЖЭУ обязаны произвести на договорах найма жилья отметку о передаче обменивающимися всех прав и принятии на себя всех обязанностей, вытекающих из этих договоров. При обмене жилыми помещениями площадь на каждого из вселяющихся не должна быть ниже норм минимальной обеспеченности жилой площадью.

То есть обмен жилыми помещениями неразрывно связан с возложением на каждого из обменивающихся прав и обязанностей по жилищному найму получаемого вследствие обмена жилого помещения. В то же время каждая из сторон слагает с себя права и обязанности по жилищному найму относительно того жилого помещения, которое они занимали до обмена.

Выселение без предоставления иного жилого помещения.

В ряде случаев, которые являются исключительными, закон допускает выселение нанимателя (членов его семьи или иных проживающих совместно с ним лиц) без предоставления ему иного жилого помещения.

Во всех случаях выселения лиц без предоставления иного жилого помещения такое выселение возможно только в судебном порядке.

Основания для выселения без предоставления иного жилья следующие:

1. Если наниматель, члены его семьи или другие совместно проживающие с ним лица систематически разрушают или портят жилое помещение, или используют его не по назначению, либо систематическим нарушением правил общежития делают невозможным для других проживание с ним в одной квартире или одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными, производится выселение виновных лиц (ч.1 ст.116 ЖК).

Следует отметить, что в данном случае речь идет либо о нарушении нанимателем одной из своих обязанностей по договору жилищного найма - пользоваться жильем в соответствии с его назначением и условиями договора; либо о нарушении прав и законных интересов других проживающих в доме или квартире лиц (например, права на отдых). Кроме того, при наступлении указанных обстоятельств выселение может быть осуществлено не сразу, а только после применения мер предупреждения и общественного воздействия, если эти меры оказались безрезультатными. Свидетельством применения таких мер может быть официальное предупреждение ЖЭКа или протокол участкового инспектора милиции об административном предупреждении, решение товарищеского суда, где отражены факты противоправного поведения и дается их негативная оценка, а также другие документы;

2. За невозможностью совместного проживания лица могут быть либо выселены из жилья без предоставления другого жилого помещения, либо могут быть обязаны судом взамен выселения произвести обмен занимаемого помещения на другое жилое помещение, указанное заинтересованной в обмене стороной (ч.2 ст.116 ЖК).

В качестве примера можно привести ситуацию, когда лица лишены родительских прав и их совместное проживание с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным. При этом лишенные родительских прав лица либо выселяются без предоставления другого жилья, либо обязаны произвести обмен жилья с тем, чтобы не проживать в последствии со своими детьми, в отношении которых они лишены родительских прав;

3. Если лица самоуправно заняли жилое помещение, они также выселяются без предоставления иного жилья (ч.3 ст.116 ЖК).

Под самоуправным вселением можно считать вселение в жилье без ордера, поскольку ордер является единственным законным основанием для вселения.

4. Если ордер на жилье признан недействительным вследствие неправомерных действий получивших ордер лиц, они выселяются без предоставления другого жилья. Если указанные лица ранее пользовались жильем в государственном или общественном жилищном фонде, им предоставляется ранее занимаемое или другое жилое помещение (ч.1 ст.117 ЖК).

В данном случае, в отличие от предыдущего, лица вселяются в помещение по ордеру. Однако, этот ордер в судебном порядке должен быть признан недействительным. Более того, должны быть доказаны неправомерные действия получивших ордер лиц. Выяснению подлежит факт, пользовались ли лица, указанные в ордере ранее жильем в государственном или общественном жилищном фонде.

 

 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда)

Договор безвозмездного пользования - это согла­шение, в силу которого одна сторона обязуется пере­дать или передает имущество в безвозмездное пользование другой стороне, а последняя по истече­нии срока действия договора обязана возвратить то же имущество.

В гражданском праве договор безвозмездного пользования имеет и другое название - ссуда. Но в связи с тем, что на практике термин «ссуда» приме­няется часто и к отношениям совершенно иного рода, например, говорят о выдаче банком ссуд на индивидуальное жилищное строительство, что при­водит к ошибочному отождествлению безвозмездно­го пользования и займа - законодатель, в данном случае, не использовал термин «ссуда». При освеще­нии данного вопроса речь идет только о ссуде в точ­ном смысле слова, т.е. о предоставлении имущества во временное безвозмездное пользование.

Цель договора ссуды обеспечить предоставле­ние имущества во временное безвозмездное пользо­вание.

Субъкты договора безвозмездного пользования имуществом - ссудодатель и ссудополучатель.

Сссудодатель - это лицо, передающее имущество в пользование. Им выступает собственник переда­ваемого имущества либо лицо, уполномоченное за­коном или собственником на это.

Гражданин, участвующий в этом договоре в ка­честве ссудодателя, должен обладать дееспособнос­тью, так как передача в безвозмездное пользование имущества подопечных не допускается даже с согла­сия опекунов. Но речь, конечно, идет лишь о срав­нительно крупных имущественных ценностях. Возможность передачи несовершеннолетними своих книг, коньков, лыж, а также иных подобных пред­метов во временное пользование не устраняется уже потому, что такие действия не выходят за рамки мелких бытовых сделок, дозволенных несовершен­нолетним по прямому указанию закона.

Юридические лица могут быть ссудодателями, если выполнение таких функций входит в их устав­ную деятельность. Например, книжный магазин не может, а библиотека, наоборот, управомочена и обязана выдавать читателям книги на время и без­возмездно.

Ссудополучатель - это лицо, получающее иму­щество в безвозмездное пользование. В качестве ссу­дополучателя может выступать любое лицо, в том числе и несовершеннолетнее.

Юридическая характеристика договора:

1. Безвозмездный, поскольку имеет место толь­ко предоставление (передача имущества в пользо­вание) с одной стороны.

2. Договор ссуды может быть как консенсуальным, так и реальным - в зависимости от того, в ка­ком порядке он заключается. Если стороны догово­рились о том, что вещь будет передана в ссуду после заключения соглашения, то договор консенсуальный. Если же момент возникновения прав и обязан­ностей приурочен к передаче вещи в ссуду, налицо реальный договор.

3. Консенсуальная ссуда - взаимный договор:

ссудодатель обязан к передачи вещи, а ссудополу­чатель - к ее возврату. Реальная ссуда - односторон­ний договор: осуществляемая ссудодателем передача вещи воплощает факт совершения сделки, и потому в дальнейшем он обладает только права­ми требовать в определенный момент возврата вещи, а на ссудополучателя возлагаются только обя­занности (возвратить вещь к установленному сроку).

Существенные условия договора - предмет и срок.

Предмет договора безвозмездного пользования - вещь. Не всякая вещь может быть предметом, по­скольку передается во временное пользование с обя­зательством вернуть ту же самую вещь. Естественно, что предметом ссуды может быть только индивиду­ально определенная, незаменимая и непотребляемая вещь. Если, например, предметом договора являет­ся охапка дров на топку печи, то, как только дрова сгорят,, возврат тех самых дров, какие были получе­ны, станет невозможным, и речь может идти толь­ко о возврате такого же количества таких же вещей (т.е. о займе). Нельзя дать в ссуду вещи, которые при пользовании потребляются, а если и отдаются вещи по своей природе заменимые, то с присвоением им характера незаменимости, например, особые сорта плодов, муки для выставки или представления их в виде образца своих товаров.

Срок может быть определен в самом договоре ссуды, однако если иное не предусмотрено специ­альными правилами, этот срок не должен превы­шать одного года. При включении сторонами условия о более длительном сроке договор счита­ется заключенным на годичный или предусмотреннный специальными правилами срок.

В случае продолжения пользования имуще­ством после истечения срока договора и при отсут­ствии возражений со стороны ссудодателя договор считается возобновленным на определенный срок' и каждая из сторон вправе в любое время отказать­ся от договора, предупредив об этом другую сто­рону за один месяц.

Если договор ссуды заключен без указания сро­ка, он считается заключенным на неопределенный срок и каждая из сторон вправе отказаться от до­говора в любое время, предупредив об этом в пись­менной форме другую сторону за три месяца.

Форма договора ссуды. Договор ссуды подчиня­ется общим правилам ГК о форме сделок. Напри­мер, ссуда должна быть облечена в письменную форму, если стоимость ссудного имущества превы­шает 100 руб. Наряду с общими требованиями к форме договора безвозмездного пользования приме­няются и специальные правила. Так, отношения по передачи имущества в безвозмездное пользование складывающиеся между гражданами должны быть письменно оформлены, если они заключаются на срок более одного года. Письменная форма требу­ется и при заключении ссуды, где одним из участ­ников выступает юридическое лицо.

При несоблюдении требования о письменной форме стороны не вправе в случае спора ссылаться в подтверждение договора на свидетельские показа­ния, но могут приводить иные доказательства.

Содержание договора ссуды.

Обязанности ссудодателя.

В консенсуальном договоре на ссудодателя воз­лагается обязанность передать обусловленное имуще­ство ссудополучателю. В противном случае… В случае повреждения вещей, предоставленных в ссуду, собственник имеет право… а) возмещения вещи с уплатой компенсации за уменьшенную ценность, или б) уплаты полной цены вещи с оставлением ее в…

Обязанности ссудополучателя.

Он обязан: использовать полученную вещь по ее целевому назначению и в соответствии с… поддерживать полученное имущество в исправ­ном состоянии, нести расходы по его содержанию, если иное не установлено…

Договор подряда

Юридическая характеристика договора. Дого­вор подряда является консенсуальным, поскольку считается заключенным с момента достижения сто­ронами… Существенные условия договора - предмет, цена и срок. Предметом договора подряда является резуль­тат выполненной подрядчиком работы. Для дости­жения заказанного результата…

Содержание договора подряда.

Заключив договор подряда стороны тем самым возлагают на себя соответствующие обязанности и одновременно приобретают права.

Обязанности подрядчика:

подрядчик обязуется выполнить порученную ему работу в соответствии с заданием заказчика; подряд­чик обязан выполнить работу, обусловленную дого­вором, из своих материалов, если иное не установлено законом или договором;* подрядчик от­вечает за неправильное использование материала, если работа выполняется полностью или частично из материала заказчика; подрядчик обязан дать заказ­чику отчет об использовании материалов и возвратить остаток материала; подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности вве­ренного ему заказчиком имущества; подрядчик обя­зан своевременно предупредить заказчика о недоброкачественности или непригодности ма­териалов, полученных от заказчика, о том, что соблюдение указаний заказчика грозит прочности или годности выполняемой работы; подрядчик дол­жен своевременно приступить к исполнению догово­ра; подрядчик обязан сдать надлежаще выполненную работу заказчику в обусловленный договором срок.

Кроме того, подрядчик обязан выполнить рабо­ту за свой риск, который заключается в том, что при случайной (т.е. не по вине сторон) гибели или утра­те предмета договора подряда либо случайно насту­пившей невозможности окончания работы, подрядчик не вправе требовать вознаграждение за работу (например, предмет договора подряда погиб в результате удара молнии). Подрядчик также несет риск случайной задержки либо случайного ухудше­ния выполнения работ.

Заказчик обязан: принять работу, выполненную подрядчиком в соответствии с договором; оплатить выполненную подрядчиком работу после сдачи всей работы, если иное не установлено законом или до­говором; в соразмерный срок заменить недоброка­чественные или непригодные материалы, изменить указания о способе выполнения работы или устра­нить иные обстоятельства, грозящие прочности или годности выполняемой работы.

Если стороны не исполняют или ненадлежащим образом исполняют указанные обязанности, может наступить ответственность сторон и другие неблаго­приятные последствия. Ответственность по догово­ру подряда базируется на общих принципах гражданского права, в частности на принципе вины.

Заказчик вправе отказаться от договора и взыс­кать убытки, если окончание договора к установлен­ному сроку становится явно невозможным или подрядчик не сможет устранить допущенные им не­достатки работы в назначенный заказчиком срок. Отказаться от договора заказчик может независимо от того, чем вызваны задержки исполнения или ухудшение выполнения работ - виной подрядчика или он в этом не виновен. Но взыскать убытки он может только при наличии вины подрядчика. Заказ­чик также вправе в одностороннем порядке растор­гнуть договор и потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевид­ным, что она не будет выполнена надлежащим об­разом.

Если в процессе исполнения договора возникла потребность значительно превысить составленную смету и подрядчик своевременно предупредил об этом заказчика, последний вправе отказаться от до­говора, но обязан возместить подрядчику понесенные им расходы.

При наличии уважительных причин заказчик во всякое время до окончания работы может расторг­нуть договор, однако он должен уплатить подрядчи­ку вознаграждение за выполненную часть работы и возместить вызванные досрочным расторжением договора убытки с зачетом того, что подрядчик со­хранил благодаря освобождению от обязательства. Подрядчик односторонним волеизъявлением может отказаться от договора, если заказчик, несмотря на своевременное необоснованное предупреждение со стороны подрядчика, в соразмерный срок не заменит недоброкачественный или непригодный материал, не отменит указаний о способе выполнения работы, либо не устранит иных обстоятельств, грозящих прочности или годности выполняемой работы. При этом подрядчик вправе взыскать понесенные убытки.

Договор подряда на капитальное строительство (понятие и характеристика) По договору подряда на капитальное строитель­ство одна сторона - подрядчик обязуется своими си­лами выполнить определенную работу (построить новый объект, реконструировать, расширить или пе­ревооружить действующий) по заданию другой сто­роны - заказчика в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, а заказчик обязуется своевременно передать подрядчику необходимую документацию, обеспечить своевременное финансирование работ, принять за­конченный объект и оплатить.

Договор подряда на капитальное строительство в проекте Гражданского кодекса Украины и в совре­менной правовой литературе именуется как договор строительного подряда. Далее в настоящей работе, для обозначения подряда на капитальное строитель­ство, будет использоваться термин «строительный

подряд».

Договор строительного подряда является разно­видностью подряда, поэтому обладает многими об­щими элементами. Наряду с этим ему присущи и

свои особенности.

Стороны договора на выполнение строительных работ - заказчик и подрядчик, могут выступать юридические и физические лица.

Осуществление строительной деятельности юри­дическими и физическими лицами в качестве подря­да возможно при наличии соответствующего разрешения (лицензии). Заказчиком выступает то юридическое или физическое лицо, для которого (или по заданию которого в интересах третьих лиц) предназначается объект. Если предметом договора является новое здание (строение) то заказчиком бу­дет выступать дирекция строящегося предприятия (ДСП). В тех случаях, когда договор заключается на реконструкцию, расширение или перевооружение объекта, заказчиком выступает предприятие (юри­дическое лицо), в чьем ведении находится объект.

Заказчиком объектов государственного жилого фонда являются отделы (управления) капитального строительства исполкомов местных советов.

Юридическая характеристика договора. Договор является консенсуальным, двухсторонним, возмездным.

Существенные условия договора - предмет, цена, срок.

Предметом договора строительного подряда, как и договора обычного подряда, является резуль­тат деятельности подрядчика, имеющий конкретную овеществленную форму. Им может быть объект но­вого строительства, в том числе построенный «под ключ»; реконструкция и техническое перевооруже­ние действующего предприятия; капитальный ремонт здания или сооружения; монтаж технологи­ческого, энергетического и другого специального оборудования; выполнение пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объек­том работ. Договор может охватывать как весь комплекс работ по объекту, так и лишь часть из них. В случаях, предусмотренных договором, подрядчик может принимать на себя обязанность не только сдать построенный им объект в эксплуатацию, но и обеспечить его эксплуатацию в течение указанного

в договоре срока.

Цена - это есть денежное выражение обязатель­ства произвести платеж за выполненные работы. Она определяется сторонами в соответствии со сме­той. Смета - план предстоящих расходов и поступ­лений материальных и денежных средств. Смета является одной из составных частей проектно-сметной документации. Проектно-сметная документа­ция - это совокупность документов, Определяющих экономические и производственно-технические обо­снования, чертежи, пояснительные записки. Смета выступает не только в качестве технико-экономичес­кого, но и юридического основания капитального строительства. В частности, только при наличии этого документа, составленного надлежащим обра­зом (утвержденного) и возможно заключение дого­вора подряда на капитальное строительство. Содержание договора подряда должно отвечать

проектно-сметной документации.

В смету включается сводная смета. Она состо­ит из смет отдельных объектов и затрат на приоб­ретение оборудования и составляет общую стоимость строительства. Сметная стоимость явля­ется основным и неизменным документом на весь период строительства, на основе которого осуществ­ляются вложения, финансирование, расчеты между подрядчиком и заказчиком. Оплата работ произво­дится после принятия заказчиком построенного объекта, если иное не установлено.

Сроками исполнения договоров строительного подряда, как одним из существенных условий, явля­ются моменты выполнения работ и сдачи их резуль­тата заказчику. В договоре могут устанавливаться сроки выполнения тех или иных действий или пере­дачи имущества со стороны заказчика.

Подрядчик обязан выполнить строительные ра­боты в соответствии с графиком, составленным с учетом норм длительности строительства и согласо­ванным с заказчиком. В некоторых случаях необхо­димо согласование графика и с субподрядными организациями.

В графике могут отражаться сроки начала стро­ительства и его полного окончания, а также могут определяться промежуточные сроки завершения тех или иных строительных работ.

Содержание договора строительного подряда

Основная обязанность подрядчика - своими си­лами и средствами построить и сдать заказчику в срок предусмотренный договором объект.

Основные обязанности заказчика - предоставить подрядчику строительную площадку; передать ему утвержденную проектно-сметную документацию;

обеспечить своевременное финансирование строи­тельства; принять законченный объект; оплатить работу подрядчика.

Помимо общих положений договор капитально­го строительства обладает рядом особенностей. Сре­ди них можно выделить следующие:

1. Независимо от того, кто - заказчик или подрядчик - готовит техническую документацию, а также смету, оба эти документа подлежат обязатель­ному согласованию сторонами и после этого оста­ются, как правило, неизменными до завершения строительства;

2. Обязанность подрядчика осуществлять стро­ительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Выявив необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, подрядчик должен немедленно информировать об этом заказчика и ждать его указаний.

Заказчик должен прямо выразить свое согласие на производство подрядчиком этих работ и соответ­ствующее увеличение сметной стоимости строитель­ства. Если заказчик не ответит на сообщение подрядчика, последний обязан приостановить соот­ветствующие работы с отнесением убытков, вызван­ных простоем, за счет заказчика. Если заказчик согласен на проведение и оплату дополнительных работ, подрядчик не вправе отказаться от их выпол­нения.

3. Право заказчика осуществлять контроль и

надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством пре­доставляемых подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком мате­риалов заказчика нередко выступает одновременно и как его обязанность. Осуществляя надзор за вы­полнением работ, заказчик не должен вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подряд­чика, например, давать подрядчику указания о том, как следует организовывать работу на объекте, ка­кие методы и приемы ведения работ нужно приме­нять и т.п.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступ­ления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику.

4. В качестве важной особенности содержания договора строительного подряда целесообразно выделить такой момент, как сотрудничество сто­рон.

5. Обязанность по организации и проведению приемки результата работ возлагается на заказчи­ка, если иное не предусмотрено договором. Заказ­чик должен обеспечивать участие в приемочной комиссии представителей соответствующих органов и заинтересованных организаций, выделить обслу­живающий персонал, обеспечить объект необходи­мой энергией, сырьем, топливом и т.п. Все это заказчик делает за свой собственный счет, если иное не предусмотрено в договоре. Договор строительно­го подряда может предусматривать как сдачу-при­емку объекта в целом, так и сдачу-приемку его по частям (этапам, очередям).

6. Нередко приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания эксплутационных качеств построенного объекта (про­верка работы механизмов, узлов, агрегатов и т.п.).

В этом случае приемка объекта осуществляется только при положительном результате, предвари­тельных испытаний.

7. В случаях необходимости страхования объек­та подряда подрядчик может ^быть обязан предста­вить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования.

Ответственность сторон.

Что касается подрядчика, то он может нести от­ветственность в виде уплаты штрафа и (или) пени за сохранность незавершенного строительства до… На заказчика может налагаться имущественная ответственность в виде уплаты… Кроме предусмотренной договором неустойки, сторона, нарушившая обстоятельство, должна воз­местить убытки, которые не…

Договор бытового заказа.

Цель договора бытового заказа – удовлетворение личных бытовых потребностей граждан, а конечный договорный результат – качество бытового… Видовые отличительные признаки договора бытового заказа: 1.Цель договора. В отличие от договора подряда договор бытового заказа может быть заключен для удовлетворения только…

Договоры на проведение НИР и ОКР.

Существенные условия договора - предмет, цена и срок. Особо отметим, что в договорах НИР и ОКР предмет является специфичным. Это тот… При общей внешней схожести этих двух видов договоров они не совпадают по предмету. В договоре на выполнение НИР им…

Понятие, характеристика и виды договоров по предоставлению услуг

Договор о предоставлении услуг - соглашение, в силу которого одна сторона (исполнитель) обязует­ся по заданию другой стороны (заказчика)… Общей для этих договоров является услуга. Ус­луга - это деятельность… Признаки услуги:

Договор транспортной экспедиции (понятие, характеристика, заключение и прекращение договора)

Договор транспортной экспедиции – это соглашение, в силу которого экспедитор, обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны клиента (грузоотправителя или грузополучателя) выполнить определенные договором экспедиции вспомогательные операции, связанные с перевозкой груза, а именно: оформление накладных на грузы, которые отправляются, оформление получения грузов, которые прибывают, доставка грузов перевозчику с складов грузоотправителей и от перевозчика - на склады получателей, а также иные операции, связанные с перевозкой груза.

Как дополнительные услуги договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено выполнение таких необходимых для доставки груза операций, как проверка количества и состояния груза, его погрузка и разгрузка, уплата таможенной пошлины, сборов и затрат, возложенных на клиента, сохранение груза к его получению в пункте назначения, получение необходимых для экспорта и импорта документов, выполнение таможенных формальностей, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.

Субъекты в рассматриваемом договоре - клиент и экспедитор. Клиент -сторона, которой оказываются услуги. Клиентами по договору могут быть любые лица (прежде всего отправитель и получатель груза, а также его собственник), заинтересованные в получении экспедиционных услуг.

Экспедитор – сторона, которая оказывает услуги клиенту. В качестве экспедитора может выступать только предприниматель (коммерческая организация или физическое лицо), получивший лицензию на осуществление транспортно-экспедиционной деятельности. Экспедитором может быть как специализированная организация (иное лицо), так и обычный перевозчик (например, структурное подразделение транспортного предприятия).

Юридическая характеристика договора. Он консенсуальный, взаимный, возмездный договор. Его консенсуальный характер проявляется в том, что он признается заключенным в момент достижения соглашения между сторонами, а действия по сдаче и отправке, получению и принятию груза, как и по уплате экспедитору вознаграждения, совершаются во исполнение уже возникшего обязательства. Взаимность этого договора обусловлена возложением прав и обязанностей на каждого контрагента: экспедитор имеет право на вознаграждение, но обязан к транспортному обслуживанию клиента, а клиент имеет право на такое обслуживание, но обязан вознаградить экспедитора. Очевидна и возмездность экспедиции, поскольку уже в самом ее определении отмечается, что экспедитор принимает на себя соответствующие функции при условии уплаты ему вознаграждения клиентом.

Существенные условия договора – предмет, цена и срок.

Предмет договора транспортной экспедиции - услуги, связанные с перевозкой груза. Такие услуги могут быть весьма различными. Они делятся на основные (по организации перевозок, включая заключение договора перевозки) и дополнительные, которые могут охватывать любые вопросы, касающиеся транспортировки груза. Договор может быть заключен на полное или частичное транспортно-экспедиционное обслуживание. При полном обслуживании экспедитор принимает на себя выполнение всех операций, в том числе доставку от склада отправителя на склад получателя («от склада до склада»). При частичном обслуживании он выполняет все или часть операций, связанных с отправлением или получением груза. И в том, и в другом случае к основным услугам могут быть добавлены дополнительные.

Цена договора транспортной экспедиции - вознаграждение экспедитора. Оно определяется по соглашению сторон. В раде случаев могут использоваться установленные экспедитором тарифы и таксы. Вознаграждение, уплачиваемое экспедитору, следует отличать от компенсации расходов, понесенных последним при осуществлении своей деятельности (по внесению провозной платы, платы за разгрузку и выгрузку груза, по уплате пошлин за хранение груза и пр.).

Срок, на который заключается договор экспедиции, определяется характером взаимоотношений сторон. Для выполнения разовых экспедиционных поручений, требующих однократного совершения каких-либо операций (например, отправки или получения партии груза), заключаются разовые договоры экспедиции. При наличии постоянной потребности в транспортно-экспедиционном обслуживании заключаются длительные договоры.

Форма договора транспортной экспедиции — простая письменная. При совершении экспедиционных сделок во всех без исключения случаях применяется письменная форма. Это обусловлено выполнением функций экспедиторов лишь специализированными субъектами.

Когда экспедиционное поручение носит разовый характер, оно оформляется путем направления клиентом письма-заявки экспедитору и принятие последним заказа к исполнению. Длительные экспедиционные договоры нуждаются в двустороннем письменном оформлении. Кроме того, экспедитору, выступающему от имени клиента, выдается письменная доверенность, которая, не оформляя самого договора, все же служит доказательством факта его заключения.

Прекращение договора экспедиции осуществляется по общим правилам путем его надлежащего исполнения и в иных случаях, установленных законом. Особенностью данного договора, как и иных договоров о представительстве, является возможность одностороннего отказа от его исполнения. Любая из его сторон вправе сделать это, предупредив об этом своего контрагента в разумный срок. Такой срок может быть установлен и в самом договоре экспедиции. В этом случае отказавшаяся от договора сторона обязана возместить другой стороне убытки вызванные досрочным расторжением договора.

Содержание договора транспортной экспедиции

Содержание договора экспедиции образуют права и обязанности его сторон. В свою очередь права и обязанности сторон зависят от характера поручения, возложенного клиентом на экспедитора по конкретному договору.

Обязанности экспедитора включают следующие операции:

организация перевозки груза определенным видом транспорта и по маршруту, выбранному клиентом или экспедитором;

заключение договора перевозки груза от своего имени или от имени клиента;

обеспечение отправки груза и его получения в согласованном месте;

сообщить клиенту об обнаруженных недостатках в полученной информации от клиента о свойствах груза, об условиях его перевозки, иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором;

осуществление иных операций, непосредственно связанных с перевозкой.

При этом экспедитор может выполнять не только собственно экспедиционные функции, но и обязанности перевозчика. В последнем случае на его отношения с клиентом распространяются правила о перевозке, включая размер ответственности, сокращенный срок исковой давности и др.

Помимо перечисленных обязанностей на экспедитора могут быть возложены и дополнительные обязанности, такие как: получение требующихся для экспорта и импорта документов; выполнение таможенных и иных формальностей (оформление грузовых таможенных деклараций и пр.); проверка количества и состояния груза; погрузка и выгрузка груза силами экспедитора; сопровождение груза в пути; уплата пошлин, сборов и иных расходов, возлагаемых на клиента; хранение груза в пункте назначения; выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором. К числу подобных услуг могут относиться и действия, формально не связанные с перевозкой, но относящиеся к ней в контексте особых договоренностей между клиентом и экспедитором (например, подготовка контракта с перевозчиком и т.п.).

Обязанности клиента:

передача грузов для осуществления экспедирования;

получение грузов у экспедитора; уплата предусмотренного договором вознаграждения; возмещение понесенных экспедитором при исполнении договора расходов; представить экспедитору документы и иную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором. Отказ в предоставлении необходимой информации дает экспедитору право не приступать к исполнению своих обязанностей до момента ее получения.

Могут быть и иные обязанности. Например, организовать посменную работу на своих складах, обеспечить специализированный внутрипроизводственный транспорт и пр.).

Ответственность сторон по договору. В зависимости от характера нарушенной обязанности ответственность по договору экспедиции может выражаться в уплате неустойки или в возмещении убытков. Например, за несвоевременное перечисление экспедитору вознаграждения в договоре может быть предусмотрена ответственность клиента в виде уплаты. Если же в результате действий экспедитора произойдет утрата, порча или повреждение груза, он обязан компенсировать возникшие убытки. Его ответственность может быть двоякой. В том случае, когда несохранность груза связана с действиями самого экспедитора (скажем, за необеспечение надлежащей отправки или получения груза и т. п.), она строится на общих началах, т.е. действует принцип полного возмещения убытков. Когда же экспедитор отвечает за неисправного перевозчика, объем его ответственности ограничен объемом ответственности транспортной организации за несохранность груза. Клиент возмещает убытки в полном объеме в связи с неисполнением информационной обязанности. При одностороннем отказе от исполнения договора экспедиции убытки, возникшие в результате этого, компенсирует сторона, заявившая об отказе. Иные санкции стороны вправе согласовать в договоре.

 

 

Понятие, характеристика и виды договора хранения

Юридическая характеристика договора. Из определения вытекает, что договор хранения - реальный договор, т.е. права и… Возмездность. Допускаются как безвозмездные, так и возмездные договоры хранения. Причем пред­полагается, если иное не…

Виды договоров хранения

• В зависимости от норм регулирующих отноше­ния по хранению различают обычное хранение и специальные виды хранения. Обычное хранение регулируется общими поло­жениями о хранении. Специальными видами хранения являются хра­нение имущества урегулированное специальными нормами. К таковым относятся…

Содержание договора хранения

Содержание договора хранения, т.е. права и обязанности сторон, направлены на обеспечение со­хранности имущества, его своевременный возврат и получение, а также уплату вознаграждения, предус­мотренного договором или специальными, нормами.

Раскрывая содержание обязанности хранителя по сохранению имущества, необходимо установить, какие действия в этих целях должны быть совершены.

В ГК сказано, что хранитель обязан принять все необходимые для сохранения имущества меры, пре­дусмотренные договором.

Но обязанность сохранить имущество от одной, нескольких или всех возможных опасностей не все­гда предполагает предъявление к хранителю одних и тех же требований. Определяющее значение здесь приобретает возмездность или безвозмездность зак­люченного договора.

Возмездный договор обязывает хранителя при­нять все возможные меры к сохранению имущества.

Например, ломбарды, принимающие на хранение вещи, должны проветривать их, просушивать, пере­сыпать нафталином и т. п. Напротив, от граждани­на, хранящего имущество другого гражданина в порядке товарищеской услуги, можно требовать лишь таких действий, какие он совершает для сохраненения своих собственных вещей.

За утрату, недостачу или повреждение хранитель может нести ответственность, лишь если он виновен. Однако ввиду того, что в момент утраты, недоста­чи или повреждения имущество находилось в обла­дании хранителя, его вина предполагается. Следовательно, ответственность за наступившие убытки возлагается на хранителя, если не будет до­казана его невиновность.

Иначе дело обстоит с профессиональными хра­нителями - ломбардами, камерами хранения, гости­ницами, общежитиями, холодильниками и другими организациями, для которых хранение является од­ним из видов их уставной деятельности. Такие организации, независимо от возмездности или без­возмездности хранения, освобождаются от ответ­ственности за утрату, недостачу или повреждение имущества, только если будет доказано, что пере­численные последствия вызваны непреодолимой силой. Они отвечают как за вину, так и за случай.

Возлагаемая на хранителя ответственность сво­дится к обязанности возместить ущерб, понесенный поклажедателем. Сумма ущерба равна стоимости вещи, если она утрачена целиком; стоимости ее час­ти, если обнаружена недостача в сданном на хране­ние имуществе (зерне, овощах, иных продуктах); либо величине, на которую вследствие повреждения умень­шилась стоимость вещи (например, расходам по ре­монту с целью устранения различных повреждений). Когда в результате повреждения качество вещи ме­няется настолько, что она не может быть использо­вана по первоначальному назначению (например, сданное на хранение зерно нельзя уже использовать как семенное), поклажедатель вправе отказаться от вещи, оставив ее хранителю и потребовать возмеще­ния ее стоимости. Учитывая, что вина служит необ­ходимым условием ответственности хранителя, следует строго разграничить ущерб, явившийся ре­зультатом его вины, и потери, носящие объективный или случайный характер, за которые лицо ответствен­ности не несет. К числу объективных относятся, на­пример, потери, вызванные усушкой, утруской, утечкой и тому подобными видами естественной убыли.

Сохраненную вещь хранитель обязан возвратить поклажедателю по его требованию или в конце сро­ка. Этому соответствует кредиторская обязанность поклажедателя освободить хранителя от владения вещью к указанному в договоре сроку, а при бес­срочном хранении - в пределах времени, необходи­мого для того, чтобы получить вещь после предъявления соответствующего требования храни­телем. Если поклажедержатель этого не сделает, для него могут наступить отрицательные последствия, предусмотренные ст.ст. 421 и 418 ГК.

Плата за хранение взимается, если она прямо предусмотрена договором или специальными прави­лами. Помимо оплаты услуг по хранению на поклажедателя могут быть возложены и другие имуществен­ные обязательства. В частности, он отвечает перед хранителем за убытки, причиненные свойствами сданного на хранение имущества. Для возложения такой ответственности несущественно, действовал ли поклажедатель с умыслом (например, путем об­мана передал взрывчатые вещества и другие вещи, которые сдавать на хранение запрещено) или по нео­сторожности (например, не снабдил имущество над­лежащей тарой и упаковкой). Поскольку установлена вина поклажедателя, он обязан возме­стить хранителю убытки. Его виновность, а значит, и ответственность во всяком случае исключается, если хранитель знал или должен был знать о вредо­носных свойствах принимаемого на хранение иму­щества.

Ответственность за причиненные хранителю убытки не ставится в зависимость от возмездности или безвозмездности договора. Иначе решается воп­рос об обязанности компенсации расходов по сохра­нению имущества (например, по кормлению переданных на хранение животных). В возмездном договоре они особому возмещению не подлежат, так как считаются покрытыми платой за хранение. При безвозмездном хранении хранитель вправе взыскать с поклажедателя компенсацию необходимых для сохранения имущества расходов.

 

Страховое правоотношение и его элементы

Задача страхования состоит в устранении или смягчении вредных последствий стихийных явлений природы (ураган, наводнение, землетрясение и т.п.) для… Субъекты страхового правоотношения - страховщик и страхователь. Страховщик -… Страховщиками могут быть только юридичес­кие лица, созданные в форме акционерных, полных, командитных обществ или…

Договор страхования

Стороны договора страхования – страховщик и страхователь. Юридическая характеристика договора стра­хования. Договор страхования является возмездным. по­скольку страхователь уплачивает страховую пре­мию, а страховщик - несет…

Формы и виды страхования

В теории страхования все обязательства делят­ся прежде всего на формы. В основе классификации страховых обязательств по форме лежат две груп­пы… Обязательства, возникающие в силу оснований предусмотренных законом, исключают… Так, в подавляющем числе стран существует обязательное медицинское страхование. В обязатель­ной форме страхуются также…

Понятие, характеристика и значение договора поручения

Юридическая характеристика договора. Договор поручения является консенсуальным. т.е. права и обязанности у сторон… На основании договора поручения доверитель

Права и обязанности сторон по договору поручения

сообщить доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. Соблюдение данного требования может дать возможность дове­рителю,… по исполнению поручения без промедления представить доверителю отчет с… он не может задержать ее выполнение под предло­гом того, что доверитель не требовал от него отче­та или еще не…

Прекращение договора поручения

а) отмены его доверителем; б) отказа поверенного. Право на одностороннее расторжение договора путем отмены его доверителем или отказа от него поверенного установлено в…

Договор комиссии

Сравнительная характеристика Договор комиссии имеет сходство с договором поручения. Как в договоре… Юридическая характеристика договора комис­сии:

Договор доверительного управления (понятие и характеристика)

Договор доверительного управления прямо не предусмотрен действующим законодательством Украины. Здесь он рассмотрен с позиции проекта ГК Украины.

По договору доверительного управления одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управителю) на определенный срок имущество в доверительное управление, а последняя обязуется за вознаграждение осуществлять от своего имени, но в интересах учредителя управления или лица, указанного им (выгодоприобретателя) управлять этим имуществом. Передача имущества в доверительное управление не порождает переход к доверительному управителю права собственности на это имущество.

Под доверительным управлением имуществом понимаются любые юридические и фактические действия, совершенные с имуществом учредителя управления доверительным управителем от своего имени, в соответствии с договором. Потребность в такой передаче может вызываться неопытностью или неспособностью собственника эффективно управлять некоторыми объектами принадлежащего ему имущества (например, имущественные комплексы-предприятия, ценные бумаги акции, авторские права и т. д.), желанием привлечь для этого опытных профессионалов, а также его намерением облагодетельствовать кого-либо (выгодоприобретателя) и другими аналогичными соображениями.

Цель договора - в принципе, может быть любая целей, не противоречащая закону. Доверительное управление имуществом может иметь своей целью не только извлечение доходов из этого имущества, но и увеличение имущества или просто поддержание его в надлежащем состоянии.

Субъекты доверительного управления имуществом - учредитель управления, доверительный управитель, а в случаях, предусмотренных договором - вигодоприобретатель. Учредитель управления - это собственник имущества. Переход права собственности на имущество, которое находится в доверительном управлении, от учредителя управления к иному лицу не влечет прекращение управления имуществом, кроме случаев, когда право собственности на имущество переходит вследствие обращения на него взыскание. Доверительный управитель – лицо управляющее имуществом собственника. Им может быть как физическое, так и юридическое лицо, являющееся субъектом предпринимательской деятельности, в том числе и государственное предприятие. Не могут быть доверительным управителем государственные органы и органы местного самоуправления. Выгодоприобретатель - лицо, которое приобретает выгоды от имущества, которое переданное в доверительное управление. Им может быть как сам учредитель управления, так и иное лицо на которое укажет учредитель. Выгодоприобретатель не выступает сторо­ной договора (если, конечно, в этом качестве не действует сам собственник-учредитель. Выгодоприобретателем не может быть доверительный управитель.

Юридическая характеристика договора.

Договор доверительного управления имуществом сконструирован как реальный договор. Он считается заключенным с момента передачи имущества управителю в доверительное управление. Если же договор доверительного управления имуществом подлежит государственной регистрации, он считается заключенным с момента его регистрации. Договор доверительного управления имуществом возмездный. Очевидно, что он - взаимный.

Существенные условия договора – перечень имущества, которое передается в доверительное управление; указание о выгодоприобретателе; сроки предоставления отчетов доверительным управителем; размер и форму вознаграждения управителя; срок договора, который не может быть более 5-ти лет.

Форма договора – письменная, а по управлению недвижимым имуществом - нотариально удостоверенная и подлежит государственной регистрации. Несоблюдение формы влечет недействительность договора, равно как и его не регистрация.

 

 

Договор займа

Цель договора займа — удовлетворение интересов заемщика за счет имущества заимодавца. Стороны в договоре займа: займодавец заёмщик. Ими могут выступать как… Юридическая характеристика договора.

Договор банковского счета

Цель договора – обслуживать безналичный расчет субъектов гражданского оборота. Стороны договора - банк и клиент (владелец счета). В качестве клиента могут… Юридическая характеристика договора. Договор банковского счета является консенсуальным, т.е. заключается не в момент…

Договор банковского вклада и его виды

Договор банковского вклада – соглашение, согласно которому одна сторона – гражданин (вкладчик) – вносит в банк денежные средства, а другая сторона –… Цель договора: во-первых, обеспечение населению возможности надежно хранить… Стороны в договоре – вкладчик и банк. Вкладчиками могут быть граждане Украины и иностранные граждане, а также лица без…

Договор факторинга

Договор факторинга является новым договором и не предусмотрен действующим ГК. Цель факторинга - получение клиентом денежных средств в счет уступаемого им… Стороны договора – фактор и клиент. Фактор – это специальный субъект гражданских правоотношений (банк или иная…

Лицензионный договор и его виды

Лицензионный договор - это соглашение о пре­доставлении лицензии. Под лицензией понимается предоставление обладателем исключительного пра­ва третьим… Виды лицензионных договоров. В зависимости от наличия патентно-правовой охраны… Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель не может использовать объект вследствие того, что в…

Договор о передаче ноу-хау

Под ноу-хау понимается принадлежащая граж­данину или юридическому лицу полезная неохраня­емая техническая, организационная либо иная информация.… Закон пресекает посягательства на имуществен­ные и личные интересы обладателя… Любое лицо, неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано возмес­тить ему убытки. Только…

Договор о совместной деятельности

Мотивы в заключении подобных договоров могут быть самые разнообразные. Например, желание избежать риска, желание получить определенные льготы,… Договор о совместной деятельности незаменим как инструмент координирования… в нем может участвовать два и более участников. Во всех остальных только два;

Обязательства, возникающие из публичного обещания вознаграждения (конкурса)

В силу ст. 435 ГК Украины публичное обещание специального вознаграждения (премии) за лучшее ис­полнение определенной работы (объявление конкур­са) данное какой-либо организацией, обязывает эту организацию уплатить обещанное вознаграждение лицу, работа которого признана достойной вознаг­раждения в соответствии с условиями конкурса.

Чтобы обещание награды было юридически обязательным, оно должно отвечать определенным признакам, а именно: а) обещание награды должно быть публичным, т.е. обращенным к неопределенно­му кругу лиц; б) обещанное вознаграждение должно быть имущественным, т.е. денежным или иным име­ющим стоимостное выражение; в) в обещании награ­ды обязательно должно быть указание на результат, который должен быть достигнут в качестве условия ее получения; г) обещание награды должно давать возможность установить, кем она обещана; д) пуб­личное обещание вознаграждения должно быть дос­тупно для восприятия неопределенным кругом лиц, которые в случае необходимости могут потребовать его подтверждения.

Объявление о проведении конкурса может быть сделано в различной форме: путем объявления в газе­те, выпуска специального информационного бюллете­ня и т.п.

Сведения (условия), которые должно содержать конкурсное объявление, определены законом (ч. 2 ст. 435 ГК Украины). Они делятся на обязательные, т.е. такие, которые должны быть указаны при объявле­нии любого конкурса, и факультативные, т.е. такие, которые указываются по свободному усмотрению ус­троителей конкурса. При отсутствии хотя бы одно­го обязательного условия конкурс считается необъявленным. Обязательные условия - изложение задания, срок его выполнения, размер вознагражде­ния, место представления, порядок и срок сравни­тельной оценки работ.

Факультативные условия конкурса устанавлива­ются его устроителем и детализируют отдельные его положения для внесения определенности во взаимоотношения сторон.

Право на получение награды возникает у соиска­теля лишь в случае признания его работы лучшей и (или) достойной вознаграждения в соответствии с условиями конкурса.

Для рассмотрения (оценки) работ, представляемых на конкурс, и определения его результатов устроитель обычно создает специальный орган - конкурсную ко­миссию или жюри, о чем должны быть уведомлены соискатели.

Определяя результаты конкурса, его устроитель (жюри может принять одно из следующих решений:

а) о выплате премий в соответствии с их количе­ством по каждому призовому месту; б) об отказе в присуждении премий за отдельные призовые места (если их установлено несколько) или присуждении по каждому месту меньшего числа премий, чем ус­тановлено; в) о присуждении поощрительных пре­мий и отказе в присуждении премий за призовые места; г) о неприсуждении премий вообще, если ни одна их представленных работ не заслуживает быть отмеченной премией или ни одна из них не удовлет­воряет условиям конкурса.

Если конкурс был объявлен на произведение ли­тературы, науки или искусства, организатор приоб­ретает право использовать премированные произведения предусмотренным в объявлении о кон­курсе способом. Однако, авторы этих произведений сохраняют право на получение вознаграждения за использование произведения, поскольку иное не ус­тановлено объявлением о конкурсе.

 

 

Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения

Обязательство из действия в чужом интересе без поручения - такое обязательство, которое возникает в силу добровольного, осознанного совершения одним… Для возникновения такого рода обязательства необходимо ряд условий. Прежде… Кроме того, действия в чужом интересе порож­дают соответствующее обязательство лишь тогда, когда они совершаются…

Обязательства, возникающие вследствие спасания государственного или коллективного имущества

Субъектами данного обязательства являются: потерпевший (кредитор) - гражданин, который име­ет право на возмещение… Содержание обязательства, возникающего из спасания государственного или коллективного иму­щества, составляет право…

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Основания гражданско-правовой ответственности за причинение вреда

Обязательства из причинения вреда, которые еще именуются деликтными, возникают из факта причи­нения вреда, где потерпевшее лицо выступает в качестве… Согласно ст. 440 ГК вред, причиненный лично­сти или имуществу гражданина, а… Причинивший вред по общему правилу осво­бождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.…

Ответвенность организаций за вред. причиненный по вине ее работников

Статья 441 ГК предписывает возместить органи­зации вред, причиненный по вине ее работников при исполнении ими своих трудовых (служебных)… Таким образом, противоправные, виновные и причиняющие вред действия работников… Следует отметить, что ответственность организа­ции за вред, причиненный по вине ее работников при исполнении ими своих…

Ответственность за вред. причиненный незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц

Согласно ст. 442 ГК вред, причиненный гражда­нину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при… Анализ ст. 442 ГК указывает, что она содержит две специальные нормы: одна… В обоих случаях ответственность по ст. 442 ГК мо­жет наступить только при наличии двух следующих специальных…

Ответственность за вред. причиненный незаконными действиями органов дознания. предварительного следствия, прокуратуры и суда

Применительно к положениям указанного За­кона подлежит возмещению ущерб, причиненный гражданину в следствие: 1. Незаконного осуждения, незаконного привле­чения в качестве обвиняемого,… 2. Незаконного применения административного ареста или исправительных работ, незаконной конфискации имущества,…

Ответственность за вред. причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами

гражданами, признанными недееспособными (ст. 448 ГК); дееспособными гражданами, не способными по­нимать значение своих действий (ст. 449 ГК). 1. За вред, причиненный несовершеннолетними, не достигшими 15 лет, отвечают их… Указанный в ст. 446 ГК перечень физических и юридических лиц, которые несут ответственность за вред, причиненный…

Ответственность за вред. причиненный источником повышенной опасности

При этом в гражданском законодательстве не содержится четкого определения понятия источни­ка повышенной опасности и не дано исчерпывающе­го перечня… В ГК в качестве организаций и граждан, дея­тельность которых связана с… Источником повышенной опасности следует признавать любую деятельность, по использованию, транспортировке, хранению…

Ответственность за вред. причиненный при необходимой обороне или в состоянии крайней необходимости

Понятие необходимой обороны дается в УК Ук­раины. В соответсвии со ст. 15 УК Украины, необ­ходимой обороной считаются действия, совершенные в целях… Не является преступлением применение оружия или каких-либо иных средств или… Закрепленное в ст. 15 УК право каждого граж­данина на необходимую оборону от общественно опасных посягательств…

Возмещение (компенсация)морального вреда

Институт возмещения морального вреда явля­ется достаточно новым институтом для права Ук­раины. Согласно ст. 440', ГК моральный (неимуще­ственный) вред, причиненный… Устанавливая ответственность за причинение морального вреда, ст. 440' ГК в то же время не дает определения понятия…

Обязательства, возникающие из неосновательного приобретения или сбережения имущества

Такое же обязательство возникает, если основа­ние, по которому приобретено имущество, в послед­ствии отпало. Они относятся к числу охранительных, внедоговорных обязательств и именуются… Субъекты кондикционного правоотношения - приобретатель и потерпевший.

Понятие и предмет семейного права Украины

Специфика имущественных и личных неимуще­ственных отношений, складывающихся между члена­ми семьи, обусловлена, в первую очередь, основаниями их… В предмет семейного права, как вытекает из са­мого его названия, входят… Большая группа отношений возникает в связи с вступлением в брак - это отношения между супру­гами (брачные отношения).…

Условия и порядок заключения брака. Препятствия к вступлению в брак

Взаимное согласие на вступление в брак пред­полагает свободное волеизъявление женщины и мужчины на регистрацию брака, т.е. отсутствие при этом… Брачный возраст устанавливается в Украине 18 лет для мужчин, 17 лет для… Украинское законодательство не устанавливает предельного возраста для вступления в брак. Не имеет значения и разница в…

Брачный договор (контракт)

Цель данного контракта - изменить законный режим имущества супругов для максимального при­способления этого режима к потребностям супругов. В… Стороны брачного контракта - лица, желающие вступить в брак, однако, при… Объектом брачного контракта выступают иму­щественные права и обязанности супругов, подпа­дающие под законный режим их…

Неимущественные отношения между супругами

Кроме того, разрешается присоединение к фами­лии одного из супругов фамилии другого супруга, т.е. возможность именоваться двойной фамилией. Но… Вопрос о выборе фамилии решается лицами, вступающими в брак, только в момент… Кроме этого права к личным правам супругов относится право на совместное решение вопросов жизни семьи, на свободный…

Правовой режим имущества супругов

Из этого следует, что каждый из супругов имеет равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, которое должно происходить по… Общность имущества порождает брак, зарегистри­рованный органами РАГСа, тогда… Раздельное проживание супругов в связи с вре­менными причинами (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) не влияют на…

Алиментные обязанности супругов

В случае отказа в такой поддержке, нуждающий­ся в материальной помощи нетрудоспособней суп­руг, а также жена в период беременности и в течение 3 лет… Нуждаемость супруга устанавливается путем сопоставления его доходов и… Один из разведенных супругов, нуждающийся в материальной помощи, также имеет право на содер­жание, если он стал…

Алиментные обязанности родителей и детей.

Несовершеннолетними признаются дети, не дос­тигшие 18 летнего возраста, а нетрудоспособными - инвалиды 1, 2, 3 групп, причем для возникновения… По общему правилу, алименты взыскиваются в процентном отношении к доходу… Алименты в твердой денежной сумме взыскива­ются и в тех случаях, когда дети находятся у каж­дого из родителей. В таком…

Усыновление (удочерение). Условия и порядок усыновления

Усыновление является юридическим актом, ус­танавливающим между усыновителем и усыновленным такие правовые отношения, какие существуют между… По украинскому законодательству усыновление допускается только в отношении… Поскольку усыновление преследует цель охра­ны интересов детей, оно находится под контролем государства. Для…

Опека и попечительство

Установление опеки или попечительства - это назначение опекуна или попечителя для защиты (ох­раны) прав и интересов лиц, не способных полностью или… Опека и попечительство устанавливаются для воспитания несовершеннолетних… Органами опеки и попечительства являются ис­полнительные комитеты местных Советов. Непосред­ственное ведение дел по…