рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ответственность за неисполнение договора.

Ответственность за неисполнение договора. - Лекция, раздел Образование, Римское гражданское   1. Римское Право ОпределялоОбязатель...

 

1. Римское право определялообязательство как "правовые оковы, в силу которых мы принуждаемся что-нибудь исполнить согласно законам нашего государства".

В позднейший период обязательство стало рассматриваться как юридическое отношение между двумя лицами, в силу которого одно из них, именуемое кредитором, имеет право требовать от другого лица, именуемого должником, исполнения чего-либо в свою пользу.

В древнейшее время в случае неисполнения должником своего обязательства кредитор имел право завладеть не только имуществом, но и личностью должника, вплоть до его убийства или продажи в рабство. Лишь в конце республиканской эпохи должник стал нести ответственность только своим имуществом. С этого момента можно говорить о полноценном юридически защищаемом обязательстве.

В отличие от вещного права обязательство связывает только тех лиц, которые в нем участвуют, и поэтому кредитор может предъявить иск не ко всем, а только к лицу обязанному (должнику). Обязательство всегда является временным, так как изначально рассчитано на прекращение (исполнение) в ближайшее или более отдаленное время. Вещные же права (право собственности) устанавливаются на неопределенное время и не могут быть ограничены конкретным периодом.

Римское право различало четыре вида (группы) обязательств:

договорные,

как бы договорные;

делиютные;

как бы деликтные.

Критерием классификации было основание, из которого возникаетто или иное обязательство.

2. Выделялись следующие основания возникновения обязательств:

• договор (договорное обязательство);

• правонарушение (деликт) - деликтное обязательство;

• как бы договор.

• как бы деликт.

В ряде случаев лицо совершало действия, которые приводили к возникновению обязательства, которое прямо не подпадало ни под один из известных видов договоров.

Чтобы урегулировать данный пробел, применяли наиболее сходный с возникшим обязательством договор, и в результате получалось, что обязательство возниклокак бы из договора.Например, одно лицо без специального на то поручения выполняет в пользу другого лица какое-либо полезное действие. Как следствие -возникает обязательство, во многом аналогичное тому, что устанавливается договором поручения, поэтому к такому обязательству применяли при определенных условиях положения договора поручения.

• Если обязательство возникало вследствие правонарушения, которое не подпадало ни под один из известных праву деликтов, то считалось, что оно возникло как бы из деликта.

3. Основным и нормальным способом прекращения обязательства являлось его надлежащее исполнение.

Надлежащее исполнение означает:

• исполнение обязательства самим должником;

• исполнение надлежащему лицу, то есть кредитору или указанному им

лицу;

• исполнение соответствует содержанию обязательства. Например, заимодавец по договору займа обязан вернуть кредитору именно деньги, а не просто равноценное имущество. Последнее возможно лишь с согласия кредитора;

• место исполнения соответствует месту, определенному в обязательстве;

• исполнение произведено в срок, определенный обязательством.

Если кредитор отказывался от принятия исполнения, допускал просрочку в принятии исполнения или вообще отсутствовал, должник имел право исполнить обязательство путем внесения денежной суммы в депозит (хранение) казны, храма или банкира.

Другие основания прекращения обязательства:

• Новация, то есть замена одного вида обязательства другим. Например, до прекращения договора аренды стороны договариваются, что арендатор приобретает арендуемое им имущество, то есть договор аренды заменяется (новируется) договором купли-продажи.

• Зачет - погашение встречных однородных требований. Для зачета необходимо было наличие следующих условий:

а) требования должны быть встречными, то есть кредитором по предъявляемому к зачету требованию должен быть должник по требованию, в отношении которого осуществляется зачет;

б) требования должны быть однородными (например, деньги за деньги, зерно за зерно и т. д.);

в) оба требования должны быть такими, по которым срок исполнения уже наступил или определен моментом востребования.

• Прощение долга. Это было одностороннее действие кредитора, которым он объявлял об освобождении должника от долга.

• Совпадениекредитора и должника в одном лице (например, при наследовании)-

• Невозможность исполнения.

Такая невозможность могла быть как фактической, так и юридической. Фактическая невозможность - это, например, гибель индивидуально-определенной вещи.

Юридическая невозможность - это, например, изданиезакона, запрещающего исполнение какого-либо обязательства.

4. Договор - это соглашение двух или более лиц об установлении какого-либо обязательства.

Первоначально договор именовался контрактом. Контракт заключался в строго установленной форме и только при соблюдении этого признавался и защищался квиритским правом. Со временем договорами стали также считаться неформальные соглашения лиц. Такие соглашения именовались пактами и, в отличие от контрактов, первоначально не пользовались исковой защитой, так как заключались без соблюдения установленной процедуры. Лишь в более позднее время ряд пактов получил защиту. В любом договоре выражается воля двух сторон, поэтому договор- этосделка двусторонняя.

В то же время, в зависимости от того, устанавливалась ли обязанность только на одной стороне или же на обеих, договоры делились на односторонние и двусторонние (синаллагматические). Пример одностороннего договора - это договор займа. Обязанности в данном договоре лежат только на заемщике, так как он обязан в срок вернуть сумму займа. Заимодавец же никаких обязанностей не несет, а имеет лишь права: получить в срок сумму выданного займа.

Пример двустороннего договора - договор купли-продажи. По данному договору продавец несет обязанности по передаче имущества, а покупатель обязан своевременно оплатить полученное им имущество.

 

5. Договор считался действительным, только если при его заключении были соблюдены обязательные условия действительности договора.

Такими условиями являлись:

• соблюдение установленной формы договора (например, стипуляция не порождала юридических последствий, если должник первым выразил свою волю);

• соответствие воли волеизъявлению;

• наличие существенных условий в договоре;

• наличие основания (цели) договора (causa).

Воля - это желание лица заключить договор.

Волеизъявление - это воля, выраженная вовне.

Волеизъявление не соответствовало воле, если договор был заключен:

• под угрозой (сперва этому не придавалось никакого значения);

• под обманом;

• или под влиянием заблуждения. Заблуждение должно было быть существенным, то есть относиться к предмету договора, личности контрагента, к характеру самого договора и т. д.

Несущественное заблуждение, например о мотиве заключения договора, не влекло недействительности договора.

Существенные условия в договоре - это такие, без которых договор не может существовать и признается незаключенным. В каждом договоре есть свои существенные условия, и стороны обязаны были их согласовать (например, цена в договоре купли-продажи).

В большинстве договоров стороны должны были определить цель, причину его заключения (causa). Такие договоры именовалиськаузальными.Например, в договоре купли-продажи покупатель, оплачивая товар, имеет цель получить в будущем этот товар. Не достижение цели в каузальном договоре влекло его недействительность

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Римское гражданское

ПРАВО... Курс лекций... Введение Реформирование гражданского законодательства вызванное переходом к рыночной экономике вновь подтвердило как значение многих фундаментальных...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ответственность за неисполнение договора.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ТЕМА 1. Понятие и предмет римского гражданского права.
1. Понятие римского права. Отличие частного права от публичного. Основные институты римского права. 2. Система римского права: цивильное право, право народов

Систематизация (кодификация) римского частного права.
1 Источники римского частного права - это способы (формы) выражения и закрепления правовых норм римского частного права. Общая концепция римской правовой культуры предусма

Понятие и виды юридических лиц по римскому праву
I. Лицо - это существо (человек), способное обладать правами. Термином «лицо» обозначается субъект права. Древний Рим был рабовладельческим государством и поэтому признавал лицом д

Опека и попечительство.
1. В современном понимании родство - это кровная связь между людьми, с наличием которой закон связывает определенные правовые последствия. Римское право различало два вида

Виды вещных прав.
1. Римское право не выработало понятий вещного и обязательственного права, однако делалось различие между вещными исками и исками личными. Разграничение вещных и обязатель

Защита права собственности
1. Римское право определяло право собственности как полное господство над вещью. Содержание права собственности выражалось в возможности собственника одно

Способы приобретения права собственности.
Такими способами являются формальные обстоятельства, с наступлением которых приобретается право собственности. Например, совершение манципации или ин юре цессио. Для приобретения права собственност

Залог и его формы..
1. Помимо права собственности римское право знало также и права на чужие вещи.' В данном случае право собственности на вещь принадлежит другому лицу, однако не собственник

Лица, заключавшие договор, становились его сторонами (субъектами).
Римское право, за редким исключением, требовало от сторон только личного заключения договора, то есть заинтересованные лица не могли заключить договор через представителя. Лишь в позднейшее время,

Договор ссуды
Договор ссуды - это реальный контракт, по которому одна сторона (ссудодатель) передавала другой стороне (ссудополучателю) индивидуально - определенную вещь во временное безвозмездн

Ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества
была установлена законом Аквилия (III век до н. э.). В первой главе данного закона устанавливалось, что тот, кто убьет чужого раба или животное, обязан будет уплатить за него максимальную

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги