рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Юриспруденция эпохи принципата

Юриспруденция эпохи принципата - раздел Физика, Законы XII Таблиц 1 Юриспруденция, Которая Уже В Конце Республики Вышла Из Стадии Чисто Практичес...

Юриспруденция, которая уже в конце республики вышла из стадии чисто практической деятельности и создала значительную юридическую литературу, в эпоху принципата продолжала развиваться далее и достигла высочайшего расцвета.

Уже в начале этого периода влияние юриспруденции усиливается, поскольку <opentest12< font="">императоры предоставили некоторым наиболее авторитетным юристам особую привилегию - так называемое право ответа (jus respondendi), то есть право давать по запросам тяжущихся обязательные для судьи решения именем императора. Спорящие (или один из них) обращались к такому юристу, излагают дело и просят его высказывать свое мнение. Юрист, сам не расследуя фактической стороны дела, высказывал свое заключение, исходя из представленной ему на рассмотрение фабулы, и это заключение было обязательно для судьи по данному делу в том случае, если факты, сообщенные в запросе юристу, на суде подтвердятся. </opentest12<>

В принципе обязательные только для данного дела, такие ответы фактически служили моделью для разрешения других подобных дел. Таким образом, они являлись важным средством для развития права. Постепенно не только такие формально авторитетные ответы, но и иным образом высказанные мнения (сентенции, мнения - sententiae, opiniones) юристов, имеющих “право ответа”, приобрели большое влияние на практику, в особенности, если мнения разных юристов совпадали. По этой причине таким мнениям приписывалась юридическая сила "как бы закона" (legis vicem), а сами эти правоведы представлялись юристам последующего времени подлинными "создателями права" (ср. Gai. Inst. 1. 7).

<closetest17< font="">Но “право ответа” конечно не уничтожило и консультаций обыкновенных, непривилегированных юристов. Их мнения с формально-юридической точки зрения не были обязательны для судей, но фактически они имели большое значение, как заключения специалистов. Однако все же формально обязательны для судов были лишь толкования права, данные определенными юристами, причисленными к числу авторитетных, и только в этом смысле доктрину можно считать источником римского права.</closetest17<>

С усложнением источников права и развитием юриспруденции усложняется и юридическое образование. Количественный рост юридического материала уже в конце периода республики вызывал необходимость предварительного ознакомления учеников с элементарными положениями права. В период империи юридическое обучение уже всегда состоит из двух этапов: а) institutio - сообщение ученикам основных принципов гражданского права в форме чтения и комментирования законов и преторского эдикта б) instructio - совершенствование теоретических познаний путем участия в консультациях учителя. Иногда ученик, пройдя первый этап у одного наставника, для дальнейшего образования переходил к другому. Преподавание права настолько развилось, что даже появились постоянно действующие училища правоведения, причем для некоторых из них помещения предоставляло государство. Ученики одного и того же учителя, естественно, выносили многие общие взгляды, отличные от взглядов учеников другого учителя, и, таким образом, возникали различные школы юридической мысли. Преподавание права не ограничивалось пределами столицы империи. Практикующие юристы и преподаватели права появились в провинциях, а к концу этого периода некоторые из провинциальных юридических школ даже приобрели большую известность (в Берите, Александрии, Кесарии).

Если в эпоху республики главную деятельность юристов составляли практические консультации, то в период империи они посвящают себя столько же практике, сколько и теоретической разработке права. В это время активно развивается богатейшая юридическая литература.

Главными жанрами юридической литературы были следующие:

a. Для начального ознакомления с основными принципами права на первом этапе юридического образования существовали элементарные учебники - так называемые “институции” (institutiones), охватывающие все гражданское право - и цивильное, и преторское. Для того же начального юридического образования предназначались сборники regulae juris и definitiones, общие определения основных юридических институтов.

b. Вторым типом юридической литературы были комментарии. Главным объектом комментирования являлись преторский эдикт и нормы цивильного права по отдельности. Специально комментировались некоторые наиболее важные законы. <closetest26< font="">Иногда юрист старался охватить в своем комментарии и преторское и цивильное право вместе. Тогда он к комментарию эдикта в соответствующих частях присоединял изложение и толкование норм цивильного права. Такая совместная обработка обеих частей гражданского права называлась Дигесты (Digesta). Комментировались и сочинения других, более ранних юристов..</closetest26<>

c. Многие сочинения были тесно связаны с юридической практикой. К числу таковых относятся responsa, то есть собрания решений, данных юристом в разных случаях его юридической практики, а также quaestiones и disputationes, содержащие анализ разных юридических вопросов. Из переписки юристов между собой возник особый жанр юридической литературы - epistolae. Для руководства в юридической практике предназначались sententiae и opiniones.

d. Еще одну небольшую группу составляют монографические сочинения - например, "О понтификальном праве", "Об обязанностях претора" и т.п.

Юристы, уже в эпоху республики занявшие видное положение в общественной жизни, приобрели в период империи, еще большее значение. С установлением монархии политическая карьера в смысле занятия республиканских должностей потеряла свою прежнюю привлекательность, и для независимо мыслящего и притом деятельного человека наиболее привлекательной стала карьера юриста. С другой стороны, при желании юристы делали и блестящую карьеру в бюрократическом аппарате империи. В результате в этот период римская юриспруденция переживает период расцвета ввиду массового притока свежих сил и популяризации юридических знаний. <quest5< font="">Этот период расцвета юриспруденции совпадает по времени с периодом продолжающегося преторского правотворчества, проходящего под влиянием и руководством блестящей юриспруденции, так что период с I III в. н.э. является классическим периодом истории римского права. <closetest6< font="">Таким образом, классический период в истории римской юриспруденции, а значит, и римского права, совпал с периодом принципата в истории римского государства. </closetest6<></quest5<>

На рубеже старой и новой эры, в начале эпохи принципата, жили и творили два соперничающих юриста, чья деятельность имела большое –значение для дальнейшего развития римской юриспруденции. Первый из них - Марк Антистий Лабеон - происходил из аристократического рода и по своим политическим убеждениям принадлежал к сторонникам старой республики. Одно время он был претором, но дальше его государственная карьера не пошла, поэтому Лабеон всецело посвятил себя юриспруденции. Помпоний сообщает, что он половину года жил в Риме и занимался преподаванием, а другую половину проводил в своем поместье, занимаясь литературным творчеством. Всего им было написано около 400 книг. Лабеон умер между 10 и 22 г. н.э..

Его соперник Гней Атей Капитон происходил из незнатного рода, и был убежденным монархистом. В политической карьере он был успешнее Лабеона: в 5 г. н.э.. он стал консулом, а затем занял верховную жреческую должность “верховного понтифика” (pontifex maximus). Литературная деятельность Капитона была не так обширна, как у Лабеона. При жизни оба юриста пользовались, по-видимому, одинаковым влиянием, но впоследствии судьба их была различна. В то время как Лабеон остался одним из главных авторитетов юриспруденции и часто цитируется позднейшими юристами, о Капитоне постепенно забыли.

Помпоний, рассказав о Лабеоне и Капитоне, сообщает, что от них пошли как бы две различные школы в юриспруденции. <closetest8< font="">Школа, ведущая свое начало от Лабеона, называется по имени его ближайшего ученика - Прокула - прокулианцами, а школа, ведущая начало от Капитона, по имени ученика этого последнего - Сабина - сабинианцами (sabiniani; иначе еще - cassiani, производя это наименование от имени Кассия Лонгина, который был учеником Сабина).</closetest8<>

Такое деление римских юристов существует вплоть до времени правления императора Адриана, но до сих пор не ясно, какие принципиальные различия существовали в доктринах обеих школ, и по каким признакам юристы относились к той или другой из них.13

С упоминанием об этих двух школах Помпоний как бы связывает представление о двух различных направлениях в научном смысле. Он же сообщает, что Лабеон, являясь в политике консерватором -республиканцем, в области права был новатором. Монархист Капитон, напротив, в области юриспруденции был традиционалистом. По этой причине можно предположить, что школа прокулианцев была школой прогрессивной, а школа сабинианцев - консервативной. Есть также гипотеза, что прокулианцы были представителями национальной юридической традиции, а сабинианцы – проводниками заимствований из “права народов”. Однако, возможно что различие этих школ объясняется просто наличием двух разных училищ права, из которых одно переходило по преемству от Прокула, другое от Сабина. У выпускников одной школы естественно формировались одинаковые мнения по отдельным спорным вопросам.

Из юристов этих школ заслуживают упоминания такие представители сабинианцев, как : Гай Кассий Лонгин (по имени которого и саму школу часто называли cassiani), Целий Сабин и Яволен Приск, а из прокулианцев - Нерва-отец и Нерва-сын, Пегас, Нераций Приск. Однако, наибольшее значение имели следующие три юриста:

1. Ювенций Цельс; который упоминается в числе заговорщиков против императора Домициана в 95 г. Он был претором, два раза консулом - в последний раз в 129 г. - и членом императорского совета (consilium principis) при императоре Адриане. Он был прокулианцем. Его главное сочинение называлось "Дигесты".

2. Сальвий Юлиан, о котором уже упоминалось выше как о редакторе “Вечного эдикта” императора Адриана. Юлиан принадлежал к школе сабинианцев Он был уроженцем города Гадрумет (в Тунисе), где в 1899 г. была найдена колонна, воздвигнутая в честь Юлиана его родным городом. Как явствует из надписи на этой колонне, Юлиан прошел длинный ряд государственных должностей, был членом императорского совета при императоре Адриане. Он умер около 169 г. Как юрист Юлиан занимает одно из первых мест в рядах классической юриспруденции; из его сочинений наибольшее значение имели "Дигесты" в 90 книгах. Его учеником Африканом были изданы затем его “Вопросы”("Quaestiones").

3. Секст Помпоний, донес до нас много сведений по истории римского права, в особенности по истории римской юриспруденции. О его жизни мы почти ничего не знаем. По-видимому, Помпоний стоял в стороне от государственной карьеры и посвящал себя исключительно преподаванию и научной работе. Количество его произведений огромно. Как юрист он представляется не столько оригинальным мыслителем, сколько добросовестным компилятором.

4. Особое место среди юристов II в. занимает Гай. 14 Его современники о нем не упоминают., но вот с IV в. н. э. его книга "Институции" приобретают всеобщую известность. О личности Гая почти нет достоверных сведений. По мнению большинства историков, основанному на скрупулезном анализе некоторых деталей его творчества, предполагается, что Гай был провинциальным юристом (он единственный из юристов написал комментарий к провинциальному эдикту – то есть к эдиктам наместников провинций), жившим где-то в греческой части империи, вероятнее всего, в Азии. Гай причислял себя к школе сабинианцев.

Особенное значение Гай имеет для нас потому, что его сочинение "Институции" дошло до нас почти целиком. Имеются и их переводы на русский язык.15 <quest10< font="">"Институции" Гая представляют элементарное изложение гражданского права, как цивильного, так и преторского, с очень ценными для нас историческими экскурсами. Общая система их определяется принципом, высказанным Гаем в самом начале: “Все право, которым мы пользуемся, относится либо к лицам, либо к вещам, либо к правовым действиям". Сообразно этому, прежде всего излагается право лиц (первая книга). Здесь находятся нормы о свободных и рабах, о свободнорожденных и вольноотпущенниках и т.д. Затем следуют вторая и третья книга, где говорится о различных видах вещей, о сделках вещного оборота, о наследовании и обязательствах. Наконец в четвертой книге содержится учение о разных исторических формах гражданского процесса, об исках, эксцепциях, интердиктах и т.д. <closetest11< font="">Такая система изложения гражданского права в настоящее время называется “институциональной” и в модифицированном виде заимствована в структуре Французского гражданского кодекса (Кодекса Наполеона) и гражданских кодексов многих других стран, созданных по образцу ГК Франции (стран “романской группы”).</closetest11<></quest10<>

По характеру изложения "Институции" Гая сравнительно просты, но отличаются некоторыми странностями. Например, иногда в них только ставится вопрос, а ответа на него не дается. Вследствие этого высказывались предположения, что это не подлинное произведение Гая, а лишь записки его лекций, сделанные кем-либо из его учеников. Это сочинение, неизвестное для юристов классической эпохи, среди позднейших римских практиков пользовалось чрезвычайным уважением Из него была сделана даже сокращенная компиляция в двух книгах - так называемые "Эпитомы Гая". Впоследствии “Институции” Гая стали основой "Институций" императора Юстиниана, причем Юстиниан вернулся к первоначальному тексту из четырех книг.

В конце II и начале III в. развитие классической юриспруденции достигает своего кульминационного пункта, причем к этому времени уже окончательно исчезает деление юристов на прокулианцев и сабинианцев. Наивысший подъем юриспруденции связывают с именами трех юристов эпохи Северов.

Виднейшим из них является Эмилий Папиниан. Уроженец Сирии, он был другом императора Септимия Севера и родственником его жены.16 При этом императоре он занимал высокую должность префекта претория и пользовался огромным влиянием. После смерти Септимия Севера он старался примирить двух стремившихся к единоличной власти братьев - Каракаллу и Гету, и это навлекло на него гнев Каракаллы. Когда после убийства Геты Каракалла потребовал от Папиниана, чтобы он составил речь в оправдание этого убийства, Папиниан, по преданию, ответил: “оправдать убийство не так легко, как его совершить” и за это был казнен в 212 г. Для юристов позднейшего времени Папиниан был главным и бесспорным авторитетом. Из его трудов наибольшее значение имели “Вопросы” (quaestiones) в 37 книгах и “Ответы” (responsa) в 19 книгах.

Двумя ближайшими современниками Папиниана были Павел и Ульпиан. Юлий Павел был сначала помощником Папиниана, потом членом императорского совета (consilium principis) вместе с Папинианом при Септимии Севере и Каракалле, наконец префектом претория при императоре Александре Севере. Павел - один из самых плодовитых писателей: он написал более 300 книг, причем одной из любимых им форм литературы были критические замечания к сочинениям его предшественников (notae). Особенное значение впоследстии приобрело одно из сочинений Павла, а именно его “Сентенции”.

Домиций Ульпиан был уроженцем г.Тир в Финикии;17 он также был сначала вместе с Павлом помощником Папиниана, а затем членом совета и префектом претория при Александре Севере (опять вместе с Павлом). В качестве префекта претория он задумал обуздать распущенность императорской гвардии - преторианцев, но это ему не удалось. После неоднократных покушений он был убит преторианцами на глазах у императора в 228 г. Ульпиан также написал большое количество сочинений, наиболее обширными из которых являются “Комментарии к эдикту” и “Комментарии к Сабину”. <closetest15< font="">Наибольшее количество цитат в Дигестах Юстиниана (около одной трети всего) взято именно из Ульпиана.</closetest15<>

После этих корифеев классической юриспруденции она быстро клонится к упадку. Из юристов более поздних следует назвать Модестина (ученик Ульпиана), Тертуллиана и Гермогена, но все это уже не звезды первой величины.

Такой быстрый упадок юриспруденции объясняется различными причинами, но две из них играют главную роль:

a. После Северов наступает для римского государства эпоха непрекращающихся смут (в течение 50 лет сменяется 17 императоров), во время которых спокойное занятие правом было немыслимо; неустойчивость общественной жизни приводит к общему понижению культурного уровня.

b. Все то, что еще оставалось мыслящего, искало выхода из общего кризиса в христианстве, которое все сильнее и сильнее распространяется и увлекает умы.

Из римской юридической литературы до нас дошла относительно небольшая часть. Кроме "Институций" Гая и отрывков из некоторых других произведений (Сентенции Павла и т.д.), в Своде Юстиниана сохранились многочисленные цитаты и более-менее крупные фрагменты из сочинений различных юристов. “Главное достоинство римской юриспруденции заключается в тонкой разработке практической стороны права, и в этом отношении она дала блестящие образцы юридического анализа, обнаружила тонкое понимание практических потребностей гражданского оборота. Основное содержание сочинений заключается в мастерском решении разнообразных случаев жизни, причем именно здесь сказываются в полной мере отмеченные достоинства римских юристов. Но их мало интересовала история права: их исторические сообщения случайны и отрывочны. Их мало интересовала также теория права; лишь изредка они пытаются дать известному положению то или иное философское обоснование, причем далеко не всегда такое обоснование бывает удачным. Истинная сфера римского юриста - в анализе правовых норм и в определении юридической природы конкретных правоотношений.

Если период республики заложил основы нового “права народов” (jus gentium), то с точки зрения общего хода развития римского права главное значение периода принципата заключается в детальном развитии этих основ классической юриспруденцией. Преторский эдикт и законодательство республики только вывели грандиозное здание вчерне; классическая юриспруденция довершила работу внутренней отделкой.”18

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Законы XII Таблиц 1

lt closetest lt font gt В г до н э начале эпохи Республики был составлены законы XII таблиц lt closetest lt font gt Это был... Хотя до нас не дошел полный текст этого памятника тем не менее сохранились... Законы XII таблиц касались почти исключительно гражданского права и процесса с вкраплением лишь немногих норм других...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Юриспруденция эпохи принципата

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Цивильное право (Jus civile)
<closetest22< font="">На основе законов XII таблиц развивается в дальнейшем система норм национального римского права, применяемых только к римским гражданам, в форме обыкновенно

Юриспруденция и юристы
Важным фактором развития римского права в эпоху поздней Республики стала светская юриспруденция. Не обладая ни законодательной, ни эдиктальной властью, юристы тем не менее своими толкованиями и раз

Период домината (абсолютной монархии)
В эпоху абсолютной монархии (с конца III в. н.э.) законодательная власть сосредоточивается исключительно в руках императора, вследствие чего единственною формой законодательства являются теперь имп

Кодификация Юстиниана
<quest6< font="">Все частные и официальные попытки кодификации права были вызваны общей потребностью иметь какой-то единый сборник права, единый свод, в котором было бы суммирова

Характеристика составных частей Свода Юстиниана
1. “Институции”. (Institutiones). Хотя они были созданы в качестве учебника, однако по юридической силе они были равны другим частям Свода. Главным источником для них послужили "Институции&quo

Легисакционный процесс
В древнейшую эпоху каждый, кто считал свое право нарушенным, расправлялся с нарушителем собственными силами. Однако со временем государственная власть по мере своего укрепления начинает все более а

Формулярный процесс
Легисакционный процесс, уходивший своими корнями в глубь веков, с течением времени оказывался все менее способным удовлетворять меняющимся условиям экономического оборота. Прежде всего, этот процес

Особые средства преторской защиты
<closetest9< font="">В общей сложности до нас дошли сведения о четырех таких средствах.</closetest9<> Уже в эпоху легисакционного процесса претор, убедившись в

Экстраординарный процесс
Развитие древнеримского государства происходило под знаком тенденции к постепенному (и притом все более заметному) усилению публичной власти, достигшему своего апогея в эпоху империи. Применительно

Часть 1. Понятие лица
<quest10< font="">В современной терминологии урегулированное правом общественное отношение именуется правоотношением. Соответственно, общественные отношения, регулируемые нормами

Статус свободы (status libertatis)
По римскому праву все люди делились на людей обладавших статусом свободы, и по этой причине способных быть субъектами прав и обязанностей, и на рабов, которые признавались объектами прав. В классич

Статус гражданства (status civitatis)
Вторым, кроме свободы, условием обладания полной правоспособностью по римскому праву было наличия у лица римского гражданства. Способы приобретения римского гражданства: 1. Ребено

Ограниченно правоспособные граждане
1. <quest5< font="">Женщины. Женщина не обладала правоспособностью в области публичного права, не имея ни ius suffragii, ius honorum. Она не признавалась носителем отцовской влас

Семейный статус (status familiae)
Как уже было сказано, в области гражданского права лицо подвластное отцу семейства – домовладыке (paterfamilias) – не имело правоспособности. В сфере гражданско-правовых отношений его положение был

Infamia
Кроме изменения одного из статусов к умалению правоспособности могло привести умаление гражданской чести – то есть поражение в правах, являющееся результатом совершения определенных предосуд

Ограничения дееспособности
<quest6< font="">Дееспособность ограничивалась по следующим основаниям::</quest6<> 1. По полу. Ограничивалась дееспособность женщин. По достижении

Часть 3. Юридические лица
Как уже было указано ранее, в некоторых случаях римские юристы столкнулись с необходимостью признания лицом, то есть носителем правоспособности и субъектом права не человека, а совокупностей людей,

Вещи телесные и бестелесные
При этом римские юристы назвали вещи в собственном (физическом) смысле слова "телесными вещами", а действия лиц - "бестелесными вещами". По идее все вещи - бестелесные,

Вещи подлежащие манципации (манципируемые) и вещи не подлежащие манципации (неманципируемые)
Манципация – это особый обряд, юридическое значение которого состояло в фиксации перехода права собственности от отчуждателя (например, продавца) к приобретателю (например, покупателю). Манципация

Вещи оборотные и вещи внеоборотные
Оборотными вещами являются те вещи, которые хотя бы потенциально могут быть объектами права частной собственности и поэтому способны находиться в обороте. Иными словами, на них можно иметь право со

Вещи индивидуально-определенные и вещи определенные родовыми признаками
Вещи, которые являются предметом юридической сделки, могут быть определены индивидуально (например, раб Памфил, скульптура «Геракл» работы Фидия, зерно, находящееся на момент заключения договора на

Вещи потребляемые и непотребляемые
Если вещь уничтожается в процессе ее нормального использования (то есть, использования по назначению), то это вещь потребляемая. К числу таких вещей относятся продукты, строительные материалы, топл

Вещи делимые и неделимые
Вещи признаются неделимыми, если раздел такой вещи равносилен ее уничтожению. К уничтожению вещи в юридическом смысле приравнивается не только ее превращение в вещь иного рода (например, разделить

Вещи простые, составные (сложные) и собирательные (совокупность вещей под одним названием)
Простая вещь представляет собой «органическое целое», то есть она не состоит из деталей. Пример такого рода вещей: камень, животное, растение, земельный участок. Составные (сложные) вещи с

Вещи главные и побочные
С точки зрения экономической связи некоторые самостоятельные вещи, не являющиеся частями других вещей, тем не менее, функционально служат этим другим вещам, являясь как бы их принадлежностью.

Понятие и виды вещных прав
“Одну из основных задач гражданского права составляет распределение имущественных благ, то есть, прежде всего, вещей, находящихся в обладании данного общества, между отдельными его чл

Владение
Владение – фактическое обладание вещью, соединенное с намерением владеть ею как своей. Таким образом, во владении традиционно выделяют 2 элемента: 1. намерение вл

Поссессорная (владельческая) защита
Владение защищалось преторскими интердиктами. Претор выяснял: 1. кто из сторон конфликта являлся владельцем 2. кто являлся нарушителем владения. Цель интердикта – восстан

Виды владельческих интердиктов
1. рекуператорные (возвратные) интердикты (interdicta retinendae possessionis). Эти интердикты направлены на возврат владельцу утраченного им в результате действий ответчика фактич

Интердикты, направленные на удержание владения (interdicta retinendae possessionis)
Эти интердикты предъявлялись в ситуации, когда истец не утратил фактического обладания вещью. 1. Для удержания владения недвижимостью и его защиты от посягательств существ

Ограничения права собственности
Хотя теоретически право собственности полно и безгранично, практически оно всегда опутано разнообразными ограничениями, установленными в интересах общего блага. Эти разнообразные ограничения можно

Защита права собственности
Как и любое другое право, право собственности защищается посредством исков. Право на иск – это право требования, обязывающее определенное лицо к совершению известного действия, и обладающее способн

Публицианов иск
actio Publiciana - этот иск впервые был введен претором Публицием в 67 г. до н. э., поэтому и получил его имя. Претор признал право на такой иск за лицом, которое могло стать собственником п

Негаторный иск
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, предъявляется собственником в ситуации, когда он: · не лишен владения принадлежащим ему индивидуально-определенным имуществом

Формы собственности
1. Цивильная (квиритская) собственность. Это право собственности, которое могло принадлежать только тем лицам, у которых имеется jus commercii, то есть гражданам и латинам (о них с

Преторская (бонитарная) собственность
Этим понятием обозначается ситуация, когда по нормам преторского права лицу, которое по закону (то есть по цивильному праву) собственником не является, в форме Публицианова иска гарантируется право

Виды собственности
Собственность может быть индивидуальной и общей. <quest5< font="">Общая собственность (condominium)</quest5<> Невозможна ситуация прин

Первоначальные и производные способы приобретения права собственности
Прежде всего, следует отметить, что было бы не вполне корректным указывать, как это сделал в свое учебнике Д.В. Дождев, что различение способов приобретения права собственности на первоначальные (н

Первоначальные способы приобретения права собственности
Завладение (occupatio) Стать собственником вещи путем простого приобретения владения ею возможно в том случае, если вещь является ничейной, то есть не имеет собственника.

Приобретение плодов
Плоды в узком смысле слова – это органические произведения вещи (приплод скота и яйца, фрукты, овощи и т.п.), которые естественным образом периодически поступают от нее при нормальном использовании

Производные способы приобретения права собственности
<quest1< font="">Манципация.</quest1<> О манципации как способе приобретения права собственности было уже сказано достаточно в связи с делением вещей на

Права на чужие вещи (jura in re aliena)
Римское право знало наименьшее количество видов “прав на чужие вещи” по сравнению с позднейшими правовыми системами, поскольку “...общеизвестное индивидуалистическое направление этого права создава

Отдельные виды прав на чужие вещи в римском праве
<closetest10< font="">Эмфитевзис - отчуждаемое наследственное право аренды чужого сельскохозяйственного участка. Сначала в римском праве была т.н. вектигальная аренда (ius in agr

Cервитуты
Древнейшим видом ограниченных вещных прав были земельные сервитуты. Их существование зафиксировано уже в Законах 12 Таблиц. Все остальные ограниченные вещные права (эмфитевзис, суперфиций, группа п

Приобретение сервитутов
Для манципируемых земель в Италии существовал следующий порядок установления сервитутов: 1. вещный легат (legatum per vindicationem) - легат сервитута представлял собой завещательное распо

Прекращение сервитутов
1. Отказ собственника господствующего имения от сервитута. Для манципируемых участков в Италии отказ должен был быть таким же неформальным, как и приобретение. По этой причине для отказа от сервиту

Залоговое право
Цивильное право не знало особого вещного залогового права. Известный ему <closetest7< font="">фидуциарный залог представлял передачу кредитору права собственности на вещь должник

Понятие обязательства
В Институциях Юстиниана дано следующее определение: «обязательство - это правовые узы (iuris vinculum), в силу которых мы связаны необходимостью что-либо исполнить согласно праву нашего государства

Цивильные и натуральные
Римские юристы подразделяли обязательства на цивильные (то есть гражданские), и натуральные (естественные). Цивильными являются те обязательства, которые имеют исковую защиту. В случае неисполнения

Родовые обязательства
Это обязательства по предоставлению вещей, определенных родовыми признаками. Здесь до момента предоставления не ясно, какая конкретно вещь подлежит передаче, поэтому действует правило genus non per

Обязательства с множественностью субъектов на стороне должника или на стороне кредитора
Если они неделимые, то солидарные. Солидарность может быть активная и пассивная. Активная солидарность имеет место при множественности лиц на стороне кредитора (например, сособстве

Существенные элементы сделки
Под существенными элементами сделки понимаются волеизъявление, сделанное в форме, предписанной или допускаемой правом для данной сделки, и для сделок каузальных - определение цели сделки. Например,

Условие (conditio)
Это оговорка, по которой действительность или недействительность сделки ставится в зависимость от будущего объективно неопределенного события. Если в зависимость от условия поставлена дейс

Modus (наказ, целевое назначение)
Очень близко к этому стоит понятие modus (наказ, целевое назначение). Эта оговорка при сделках, связанных с безвозмездными предоставлениями (дарение, завещание). Она возлагала на лицо, получ

Срок (dies)
Это оговорка, которая связывает наступление (начальный срок) или наоборот отмену (конечный срок) юридических последствий сделки с наступлением несомненного будущего события. Если речь шла

Субъекты юридической сделки. Представительство
Для действительности сделки недостаточно наличия дееспособности. Нужно еще наличие полномочий совершить сделку. Иногда субъект права лишен полномочий на совершение сделки (субъект права общей собст

Ничтожные сделки
Иногда их сравнивают с мертворожденным ребенком. Они не способны произвести никаких правовых последствий, и не требуется никакого специального акта для признания такой сделки недействительной. В ча

Причины ничтожности сделки
1. Недееспособность субъектов или отсутствие у них полномочий. 2. Непригодность объекта вообще (вещь внеоборотная) или для данного типа сделок (относительная непригодность – например, потр

Оспоримые (обратимые) сделки
<closetest31< font="">Иначе - со сделками оспоримыми (обратимыми). Они сами по себе считаются действительными. Однако они могут быть оспорены определенными заинтересованными лица

Конверсия юридических сделок
Эта ситуация имеет место, когда ничтожная или оспоримая сделка по своему составу отвечает всем условиям действительности другой сделки. Если эта другая сделка может вызвать эффект аналогичный тому,

Вербальные (устные) контракты. Стипуляция
1. <closetest6< font="">Основной вербальный контракт — стипуляция. Это устный договор, заключаемый в форме вопроса будущего кредитора (centum dare spondes? обещаешь дать сто?), и

Литтеральные (письменные) контракты
Литтеральным контрактом назывался договор, который заключался посредством закрепления договора в определенной письменной формуле. Договор получал силу с момента, когда эта формула записана. Поэтому

Договор займа (mutuum)
1. Заем (mutuum) представляет собой договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) определенное количество вещей, определенных родовыми признаками

Договор ссуды (commodatum)
Это договор, по которому одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне (ссудополучателю) индивидуально определенную вещь во временное безвозмездное пользование с обязательством получате

Договор хранения или поклажи (depositum)
1. Depositum называется реальный контракт, по которому лицо, получившее от другого лица индивидуально определенную вещь (поклажеприниматель, депозитарий) обязуется ее безвозмездно хранить, и по око

Договор купли-продажи (emptio-venditio)
1. Основная хозяйственная цель договора купли-продажи состоит в передаче покупателю на праве собственности необходимой ему вещи. Римское право придерживалось «системы традиции», то есть разделяло о

Договор найма вещей (locatio-conductio rerum)
1. Наймом вещей (арендой) называется такой договор, по которому одна сторона (наймодатель, арендодатель, locator) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю, арендатору, conductor) одну или

Договор найма услуг (locatio-conductio operarum)
1. Это договор, по которому одна сторона (нанявшийся, locator) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (нанимателя, conductor) определенные услуги, а наниматель принимал н

Договор подряда (locatio-conductio operis)
1. Подряд («найм работы», «найм труда», locatio-conductio operis) – это договор, по которому одна сторона (подрядчик, conductor) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (з

Договор поручения (mandatum)
1. Это договор, по которому одно лицо (доверитель, мандант) поручало, а другое лицо (мандатарий, поверенный) принимало на себя обязанность исполнить безвозмездно какие- либо действия. (Дигесты Юсти

Обязанности мандатария
Принятие на себя поручения зависит от воли мандатария, но с принятием поручения появляется обязанность его исполнить. (Дигесты Юстиниана. Том III. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2003. С. 471).

Договор товарищества (societas)
1. Это договор, по которому двое или несколько лиц объединяются для достижения определенной общей хозяйственной цели, участвуя в общем деле имущественным вкладом или личной деятельностью, так что п

Безыменные контракты (contractus innominati)
Если два лица договаривались о каких-то имущественных предоставлениях друг другу, причем их договор не подходил ни под один из видов контрактов, то первоначально юридическая сила такого договора со

Договор мены (permutatio)
1. Договор мены по своему хозяйственному назначению близок к договору купли-продажи. При купле-продаже обязательству одной стороны предоставить другой стороне продаваемую вещь соответствует обязате

Преторские пакты
К числу пактов, «одетых» претором в исковую защиту, и потому называемых «преторскими» (pacta praetoria) принадлежит: «Подтверждение долга» (сonstitutum debiti) - неформальное соглашение, п

INJURIA
Изначально этот деликт рассматривался строго как посягательство на личность и имел конкретные составы с фиксированными размерами штрафов в законах XII таблиц (то есть в архаическом праве вместо еди

Negotiorum gestio
Это отношение, возникающее когда одно лицо (gestor) ведет дела другого (dominus negotii) без поручения. Из этого факта возникали двусторонние обязательства. Для gestor - обязательство пере

Поручительство
Поручительство представляет собой принятие на себя чужого долга в качестве добавочного должника, с сохранением обязательства основного должника. ( Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом

Просрочка
Просрочка должника - это виновное неисполнение обязательства в надлежащий срок. Просрочка кредитора - это виновное непринятие исполнения в надлежащий срок. Просрочка наступает с м

Последствия просрочки
На просрочившую сторону возлагается риск случайной гибели предмета исполнения. Например, на хранителя и ссудополучателя с момента просрочки переходит риск случайной гибели вещи. При этом п

Просрочка кредитора
Для кредитора его просрочка означает обязанность возместить расходы должника, связанные с непринятием исполнения (расходы на прокорм раба или животного, на аренду склада и т. п.) <close

Прекращение обязательства помимо исполнения
Прощение долга – осуществлялось в 2-х формах: 1. Акцептиляция (acceptilatio) – формальный акт признания обязательства исполненным. (Подробнее см.:

Замена лиц в обязательстве
Легче всего ее осуществить посредством новации. Ее неудобства - отпадают все ранее существовавшие для прежнего об-ва средства обеспечения (залог, поручительство). Кроме того, для новации с

Просрочка
Просрочка должника - это виновное неисполнение обязательства в надлежащий срок. Просрочка кредитора - это виновное непринятие исполнения в надлежащий срок. Просрочка наступает с м

Последствия просрочки
На просрочившую сторону возлагается риск случайной гибели предмета исполнения. Например, на хранителя и ссудополучателя с момента просрочки переходит риск случайной гибели вещи. При этом п

Просрочка кредитора
Для кредитора его просрочка означает обязанность возместить расходы должника, связанные с непринятием исполнения (расходы на прокорм раба или животного, на аренду склада и т. п.) <close

Прекращение обязательства помимо исполнения
Прощение долга – осуществлялось в 2-х формах: 1. Акцептиляция (acceptilatio) – формальный акт признания обязательства исполненным. (Подробнее см.:

Замена лиц в обязательстве
Легче всего ее осуществить посредством новации. Ее неудобства - отпадают все ранее существовавшие для прежнего об-ва средства обеспечения (залог, поручительство). Кроме того, для новации с

Римская семья
1. Римская семья (familia) представляла собой совокупность лиц и имуществ, объединенных властью домовладыки – paterfamilias. Под властью домовладыки (patria potestas) в семье были

Прекращение брака
Основания прекращения брака: · смерть одного из супругов, · capitis deminutio maxima одного из супругов, · душевная болезнь одного из супругов, · развод.

Права и обязанности супругов
Личные и имущественные отношения между супругами определялись законом в зависимости от того, в какой вид брака они вступили. a. <closetest6< font="">При браке cum manu m

Отцовская власть, положение подвластных лиц
1. Единственным лицом «своего права» (persona sui juris) в семье был домовладыка – отец. Его дети (сыновья и дочери), супруга были лицами «чужого права» (personae alieni juris).

Опека и попечительство
1. Опека(tutela) у римлян являлась суррогатом недостающей отцовской власти (Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. М. 2003. С. 438), «как бы родительской властью» (quasi paren

Осуществление опеки
Опека осуществлялась по отношению к женщинами (tutela mulierum), которые не состояли под властью отца или мужа. Опекун назначался теми же способами, что и для несовершеннолетнего лица. Обр

Понятия наследования и его виды
1. Смерть физического лица поставила перед римлянами вопрос: насколько данный юридический факт может повлиять, и в какой степени, на правоотношения, участником которых умерший явля

Условия наступления наследственного правопреемства
Наследственное правопреемство наступает при наличии сложного юридического состава, в который входят следующие элементы: · смерть наследодателя, поскольку «наследство живого лица не передае

Эволюция римского наследственного права
1.Развитие римского наследственного права теснейшим образом связано с ходом развития римского частного права и самой римской государственности. Этапы развития римского наследственного прав

Последствии принятия наследства
Из универсального правопреемства римляне выводили слияние унаследованного имущества умершего с собственным имуществом наследника. Возникала единая имущественная масса, включающая права и обязанност

Наследственная правоспособность
Правом быть наследником умершего обладали не все физические или юридические лица (см. «Завещательная правоспособность»). <closetest6< font="">Не наследовали:</closete

Недостойные наследники
<opentest8< font="">Недостойным наследником (indignus) считалось лицо, совершившее в отношении наследодателя или его памяти тяжкие проступки: </opentest8<> · уб

Наследование по завещанию
1. Первоначально римляне знали только наследование по закону, поскольку сами отношения собственности не были ещё развиты в достаточной степени. Домовладыка, pater familiae, не был

Форма завещания
testamentum comitiis calatis <closetest9< font="">совершалось в устной форме на народном собрании, которое проходило два раза в год, по куриатным комициям (собраниям по куриям).

Подназначение (субституция) наследника
<closetest14< font="">На случай если указанный в завещании наследник – «назначенный наследник», «первый наследник», «наследник, предписанный в первую очередь» (heres institutus,

Недействительность завещания, отмена завещания
Римляне использовали принцип favor testamenti, т. е. предпочитали действовать согласно завещанию, даже если в нём находились некоторые пороки. Так, если в завещании было указано невозможное для исп

Завещание под условием
Римское право признавало возможность включения в завещание указаний на обстоятельства, с наступлением или ненаступлением которых завещатель связывал возникновения права на наследство у назначенных

Модус (modus)
<closetest16< font="">Модус (завещательное возложение) - побочное определение при переходе имущества по наследству, которое на получателя наследства возлагает юридическую обязанн

Понятие легата
Legatum – наследственный или завещательный отказ. Легат является посмертным распоряжением, которым завещатель наделяет неким имущественным благом за счет наследственной массы определенное лицо, без

Форма легата
Большую роль римляне отводили форме, в которой должен был быть совершён легат. Легат можно было определить в завещании или в заверенном кодицилле. Несоблюдение формы наследственного отказа вело к п

Ограничение размеров легата.
Наследодатель через институт легата пытался обойти законных наследников и отказать как можно большую часть имущества в пользу иных лиц. Для воспрепятствования этому был принят целый ряд законов.

Приобретение наследственных отказов
1. Принять или не принять легат изначально было правом отказополучателя. Как учредителя легата при его установлении, так и выгодоприобретателя нельзя было обязать к принятию легата вопреки его собс

Приращение
1. При legatum per vindicationem наступает jus adcrescendi, т. е. право приращения. Когда отпадает один или несколько солегатариев, то доли оставшихся пропорционально увеличиваются ipso jure (Gai I

Фидеикомисс
1.<closetest24< font="">Фидеикомисс (fideicommissum) – «поручение добросовестности», неформальная просьба или рекомендация – «посмертное поручение» - mandatum po

Наследование по закону (ab intestato)
1. Наследование по закону имело место только тогда, когда наследодатель не проявил должным образом свою волю относительно судьбы оставшегося после его смерти имущества. За

Размер наследственной доли
Наследники по закону имели право на равные доли в наследстве. Римляне различали: поголовное равенство (in capito), которое заключалось в том, что каждый наследник имел право получить равну

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги