рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Действие уголовного закона в пространстве.

Действие уголовного закона в пространстве. - раздел Юриспруденция, Понятие и задачи уголовного права Действие Уз В Пространстве Также Определяется Несколькими Принципами: 1. Терр...

Действие УЗ в пространстве также определяется несколькими принципами: 1. территориальный (ст. 11 УК); 2. гражданства; 3. покровительственный (специального режима); 4. универсальный; 5. реальный. В соответствии с территориальным принципом, основанным на незыблемости суверенитета РФ, все лица, совершившие преступление на территории РФ, подлежат УО по УК РФ. Территория РФ, согласно Закону РСФСР «О Гос. границе УК» от 1 апреля 1993 г., определяется как сухопутное, водное и воздушное пространство в пределах Гос. границы РФ. Следовательно, территорией УК являются находящиеся в пределах её гос. границ суша, воды, недра, возд.е пространство над сушей и водами. При совершении преступления на приписанных к порту возд., морском, речном судне, находящихся вне пределов РФ в нейтральном возд. или водном пространстве, ответственность наступает по УК РФ. Имеются в виду гражд. самолёты, вертолёты, пароходы, яхты и т. д. В случае совершения преступления на судне в терр. и внутр. водах или возд. пространстве другой страны ответственность наступает по законодательству последней. К территории РФ приравниваются военные воздушные, морские и речные суда РФ вне зависимости от той территории, на которой они находятся. Преступление считается совершённым на территории РФ, если начинается оно за границей, а оканчивается в РФ. Также решается вопрос и в случае, если за границей осуществлялась организаторская деятельность, подстрекательство, пособничество, а исполнитель действовал на территории РФ. Однако, если приготовление к совершению преступления за рубежом или соучастие в совершении такого преступления осуществлялись в России, ответственность наступает также по УК РФ. Территории посольств РФ в ин. государствах и машины послов под флагом РФ территориями РФ не являются. Вместе с тем здания посольств, автомашины послов пользуются диплом. иммунитетом. В ч. 4 ст. 11 УК РФ содержится одно исключение из правил действия УЗ на определ. территории – вопрос об УО дипл.х представителей, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории УК разрешается в соответствии с нормами межд.о права. В круг лиц, пользующихся иммунитетом, входят, например, главы дипл. представительств, члены представительств, имеющие дипл. ранг, и члены их семей. К иным лицам, пользующимся иммунитетом, относятся, в частности, главы государств, правительств, главы внешнеполитических ведомств государств, члены персонала дипломатического представительства и др. Принцип гражданства установлен в ч. 1 ст. 12 УК РФ. Он предусматривает, что граждане РФ и постоянно живущие в России лица без гражданства, совершившие преступления за рубежом, подлежат УО по УК РФ, если совершённые ими деяния признаны преступлениями в государстве, на территории которого они были совершены, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. Невозможность повторного осуждения предопределена в ч. 2 ст. 6 УК РФ, в которой воспроизведена ст. 50 Конституции РФ. При осуждении таких лиц, наказание не может превышать верхний предел санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого преступление было совершено. В соответствии со ст. 5 ФЗ № 62-ФЗ «О гражданстве УК» от 19 апреля 2002 г. гражданами УК являются лица, имеющие гражданство РФ на день вступления в силу настоящего ФЗ (с 1 июля 2002 г.), а также лица, которые приобрели гражданство РФ в соответствии с указанным законом (ст. 11 ФЗ – по рождению, в результате приёма в гражданство РФ, в результате восстановления в гражданстве РФ, по иным основаниям, предусмотренным законом или международным договором РФ). Лицо без гражданства, в соответствии со ст. 3 Закона № 62-ФЗ от 11.04.02 г. – это лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства иностранного государства. Иностранными гражданами являются лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие гражданство (подданство) ин. государства. Двойное гражданство – наличие у гражданина РФ гражданства (подданства) ин. государства. При совершении преступления лицом, имеющим двойное гражданство, в каком-либо третьем государстве вопрос об УО такого лица решается исходя из межд. принципа «эффективного гражданства», согласно которому применяется закон того государства, на территории которого гражданин и его семья постоянно проживают, имеют работу, жильё, имущество, пользуются всеми гражд. и пол. правами. Покровительственный принцип или принцип специального режима установлен в ч. 2 ст. 12 УК РФ. Согласно данному принципу военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за преступления, совершённые на территории ин. государства, несут уг. ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено межд. договором. Межд. договорами обычно устанавливается такой порядок, при котором за преступления, совершённые вне воинской части, ответственность наступает по законам страны пребывания, а на территории воин. части – по законам страны, к ВС которой относится воинская часть. Территория воин. части пользуется иммунитетом. Универсальный принцип действия УЗ в пространстве, который вытекает из межд.-прав. обязательств России, связанных с участием в борьбе с межд. преступлениями и преступлениями межд. характера (угон воздушного судна, терроризм, незаконный оборот оружия, наркотиков и т. д.), предусмотрен в ч. 3 ст. 12 УК РФ. Согласно данному принципу ин. граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно на территории РФ, совершившие преступления вне пределов России, подлежат УО по УК РФ в случаях, предусмотренных межд. договорами страны, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к УО на территории РФ. В ч. 3 ст. 12 УК РФ предусмотрен ещё один принцип действия УЗ в пространстве – реальный. Суть этого принципа заключается в том, что иностранные граждане (подданные) и лица без гражданства (апатриды), не проживающие постоянно в России, совершившие преступления за рубежом, несут ответственность по УК РФ за преступления, направленные против интересов РФ, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к УО на территории РФ (например, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - ст. 280 УК, разглашение гос. тайны – ст. 283 УК, шпионаж – ст. 276 УК и др.).

 

12. Выдача лиц, совершивших преступление.

Согласно ч. 1 ст. 61 Конституции РФ и ч. 1 ст. 13 УК граждане России, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству.

В силу ст. 63 Конституции РФ Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

 

В Российской Федерации не допускается выдача (экстрадиция) другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в РФ преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской Федерации. В этом случае речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, постоянно не проживающих в России и совершивших преступление за границей либо на территории России. Поэтому согласно ч. 2 ст. 13 УК иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ и находящиеся на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации.

 

Преступление считается совершенным на территории России в следующих случаях:

когда преступное действие (бездействие) совершено на территории России и на ее же территории наступили общественно опасные последствия;

когда преступное действие или бездействие совершено на территории России, а преступное последствие наступило за границей;

когда преступное действие или бездействие лицом совершено за границей, а преступный результат наступил на территории России.

Правильное решение вопроса о месте совершения преступления имеет важное практическое значение не только для определения территории государства, где оно было учинено, но и для установления территориальной подследственности и подсудности уголовного дела о совершенном преступлении. Особый интерес имеет вопрос о месте совершения длящихся и продолжаемых преступлений, а также преступлений, при которых преступное действие (бездействие) совершено в одном месте, а преступное последствие наступило в другом. При длящемся и продолжаемом преступлении местом его совершения признается та географическая точка, где пресечено (прекращено) данное деяние или совершен последний акт продолжаемого деяния. Когда преступное действие учинено в одном месте, а последствие его наступило в другом месте, то местом совершения преступления следует считать ту географическую точку, где учинено само действие (или бездействие).

 

Итак, все лица, совершившие преступления на территории России, подлежат ответственности по УК России. Территория России определяется ее Государственной и таможенной границей, законодательством о континентальном шельфе и исключительной экономической зоне, международными договорами и традициями. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств, которые неподсудны по уголовным делам российским судам, разрешается дипломатическим путем. Граждане РФ и постоянно проживающие в России лица без гражданства за совершение преступления за границей подлежат уголовной ответственности по закону России, если они не были привлечены к ответственности и осуждены за границей. Граждане России не подлежат выдаче другому государству в связи с совершением преступления за границей.

 

13. Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления.

Действие УЗ в пространстве и во времени определяется в главе 2 УК РФ. Действие УЗ во времени определяется в статьях 9 и 10 УК РФ. Положения этих статей базируются на положениях ст. 54 Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах, закреплённых во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1996 г.

Принципы, регулирующие действие УЗ во времени, можно подразделить на принцип действия УЗ во времени совершения преступления, принцип обратимости более мягкого УЗ и принцип необратимости более строгого УЗ (следует оговориться, что закон не называет их «принципами», это делает доктрина для облегчения понимания его содержания). Обратимся к общей характеристике названных принципов.

1) Принцип действия УЗ во времени совершения преступления выражен в ч. 1 ст. 9 УК РФ: преступность и наказуемость деяния определяются УЗ, действовавшим во время совершения преступления, т. е. никто не должен нести уголовную ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось преступлением. Преступность и наказуемость деяния определяются нормами Общей и Особенной частей УК о преступлениях и наказаниях. При этом под «преступностью» понимается как оконченное преступление, так и приготовление к преступлению, покушение на преступление, соучастие в совершении преступления. Под «наказуемостью» имеется в виду как уголовное наказание, его виды и размеры, так и иные меры уголовно-правового характера, поскольку они также могут улучшать или ухудшать положение лица. К таким мерам следует отнести меры и последствия, связанные с той или иной категорией преступлений (ст. 15 УК), меры, определяемые в разделе IV УК РФ об освобождении от УО или от наказания, принудительные меры воспитательного воздействия к несовершеннолетним (ст. 87 УК), принудительные меры медицинского характера (разд. VI УК) и др. Действовавшим во время совершения преступления УЗ считается закон, который вступил в силу к моменту начала совершения преступления и продолжал действовать ко времени окончания преступления. Преступление признаётся совершённым во время действия данного УЗ, если оно началось и окончилось в промежутке между моментом вступления закона в силу и моментом прекращения его действия. 2) Принцип обратимости более мягкого УЗ, называемый ещё ретроактивностью, сформулирован в ч. 1 ст. 10 УК: «УЗ, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость». Закон, имеющий обратную силу, распространяется на всех лиц, которые могут потерпеть или ещё терпят уголовно-правовые последствия, в том числе и судимость. Если же эти правовые последствия уже прекратились к моменту принятия более мягкого закона, то на лиц, их перенесших, обратная сила нового закона не распространяется. Следовательно, пределы действия закона с обратной силой ограничены определёнными временными рамками. В таких случаях может решаться вопрос о законности или обоснованности применения к лицу старого закона без учёта нового закона. Такие лица могут быть реабилитированы, если они были осуждены незаконно или необоснованно. В случае, если в старом и в новом уголовном законе содержатся однозначные по своей юр. силе уголовно-правовые нормы, то вопрос о применении той или иной нормы должен решаться в соответствии с принципом действия УЗ во время совершения преступления. В ч. 2 ст. 10 УК РФ решён следующий важный вопрос, вызвавший дискуссии в научной литературе. В ней установлено: если новый УЗ смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым УЗ. Например, лицо на основе старого закона было осуждено к лишению свободы сроком на 10 лет. Новый закон предусматривает за то же преступление наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. Следовательно, при пересмотре дела на основе нового закона суд, руководствуясь ч. 2 ст. 10 УК РФ, вправе сократить осуждённому срок лишения свободы до 2, 3, 4 или 5 лет. При этом суд вправе освободить осуждённого и от отбывания дополнительного наказания, если оно новым законом не предусмотрено, или сократить его размеры. 3) Принцип необратимости более строгого УЗ заключается, как определено в ч. 1 ст. 10 УК РФ, в том, что УЗ, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет, т. е. он не распространяется на деяния, совершённые до вступления в силу этого нового закона. Справедливость и гуманность этого принципа очевидны Законом, устанавливающим преступность деяния, является закон, которым признаётся преступлением деяния, ранее не рассматривавшееся в качестве преступного. Усиление наказания, предусмотренное новым законом, может выразиться в установлении за то же деяние более строгого по виду или размеру основного или дополнительного наказания. Под иным ухудшением положения лица понимается установление новым законом более тяжких последствий совершения преступления и отбывания наказания.

 

14. Обратная сила уголовного закона.

определена в ч. 1 ст. 10 УК РФ: закон имеет обратную силу, т. е. его действие распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Правило об обратной силе уголовного закона по сути представляет собой исключение из правила, по которому применяется закон времени совершения преступления. Обратную силу имеют лишь уголовные законы, устраняющие преступность деяния, смягчающие наказание или иным образом улучшающие положение лица, совершившего преступление (ч. 1 ст. 10 У К РФ). При этом с момента вступления в силу закона, устраняющего преступность деяния, соответствующие деяния, совершенные до его вступления в силу, считаются не содержащими состава преступления. Уголовные дела, находящиеся на предварительном следствии или в судебном рассмотрении, подлежат прекращению. Лица, осужденные по Данному закону и отбывающие наказание, освобождаются от ответственности и наказания, а лица, имеющие судимость, считаются не имевшими ее. В соответствии с ч. 2 ст. 10 УК РФ, если новый уголовный закон смягчает наказание, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым угол.овным законом. УГОЛОВНЫЙ закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 10 У К РФ). Положение об О. с. у. з. имеет конституционную базу. Конституция РФ формулирует правила об обратной силе всех законов, в число которых входят и уголовные. В соответствии с ч. 1 ст. 54 Конституции РФ закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. В ч. 2 ст. 54 записано: "Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон".

 

15.. Понятие преступление

Преступление – это социальное и правовое явление. В зависимости от описания преступления и его признаков в уголовном законе выделяются три типа его определений: формальное, материальное и материально-формальное. Формальное – это такое определение, в котором содержится признак противоправности и отсутствует признак общ. опасности. В подобном определении под преступлением понимается деяние, запрещённое УЗ под страхом наказания. Материальное – это определение преступления, в котором указывается только на обще. опасность деяния и отсутствует признак противоправности. Такое определение содержалось, в частности, в УК РСФСР 1922 г. Отсутствие признака противоправности предоставляло широкие возможности применения УЗ по аналогии. В УК РСФСР 1960 г. давалось уже материально-формальное определение преступления, предусматривающее признаки общественной опасности и противоправности. Признак «общественная опасность» раскрывал социальную сущность понятия преступления и делал его «материальным». Признак «противоправность» подчёркивал юридическую природу преступления. Объекты уголовно-правовой охраны вынесены из определения и в обобщённом виде сформулированы в ст. 2 УК РФ. признаки, характеризующие деяние как преступление. 1.Общественная опасность – это важн. социальное (материальное) свойство преступления. Не любое деяние является преступлением, а лишь то, которое причиняет вред охраняемым интересам или угрожает причинением такого вреда. Общественную опасность называют объективным признаком преступления. Это означает, что её наличие или отсутствие не зависит от посторонней воли (будь то воля законодателя или правоприменителя). На основании общественной опасности производится криминализация деяний, отграничение их от непреступных правонарушений, категоризация преступлений в Общей части УК РФ и дифференциация преступлений в Особенной части УК РФ. В теории и в уголовном законе выделяют качественно-количественные критерии общественной опасности. Качественный критерий – это характер общ. опасности, который характеризует ценность объекта посягательства. В соответствии с этим критерием построена Особенная часть УК РФ (в зависимости от объекта посягательства выделяются разделы и главы). Количественный критерий представлен степенью общ. опасности деяния, т. е. её опред.величиной, включающей в себя характеристику различных признаков преступления (форма вины, мотив и цель, способ, время, место и обстановка совершения преступления, величина причинённого ущерба). В зависимости от степени общ. опасности располагаются части в определённых статьях Особенной части УК РФ. Степень общественной опасности преступления своё окончательное выражение находит в санкции статьи. 2.Ппротивоправность. Опасное деяние определяется как преступление только УЗ; это юр. выражение общественной опасности, что означает: отнесение того или иного общественно опасного деяния к преступному (криминализация) зависит от воли законодателя. Запрещённость деяния УЗ под угрозой наказания означает, что: а) состав преступления описан именно в уголовном законе; б) за это деяние в санкции УЗ предусмотрено уголовное наказание. Запрет под угрозой уголовного наказания – есть признание наиболее эффективными, в данном случае, уголовно-правовые меры. Отсутствие общественной опасности означает отсутствие противоправности, т. е. противоправность является юр. выражением в уголовном законе общественной опасности деяния. 3. Виновность. Лицо подлежит УО только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение запрещено. Виновность (вина) – это психическое отношение человека к совершённому им деянию и последствиям этого деяния. 4. Наказуемость. Данный признак означает, что деяние считается преступлением лишь тогда, когда за его совершение предусмотрено наказание. Не следует отождествлять такие понятия как «наказание» и «наказуемость». Первое означает конкретную меру гос. принуждения, назначаемую по приговору суда в соответствии с санкцией статьи Особенной части УК РФ за совершение конкретного деяния. Наказуемость – это предусмотренная законом возможность назначения наказания (угроза назначения). Норма, которая не имеет санкции с угрозой наказания, не представляет собой уголовно-правого запрета, а поэтому деяние не буде признаваться преступным. Наказуемость является как бы составной частью противоправности, и в то же время, это сам. признак преступления. Таким образом, наличие наказуемости в качестве сам. признака преступления подтверждает, что лишь за уголовное противоправное деяние может быть назначено наказание. Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УЗ под угрозой наказания. Признаки преступления: 1. Общественная опасность деяния заключается в том, что преступление всегда посягает на особо важные общественные ценности определенные как объект уголовно-правовой защиты в Особенной части УК. 2. Противоправность означает то, что совершенное деяние может быть признано преступлением лишь в том случае, если оно предусмотрено в уголовном законе в виде запрета на определенное действие либо бездействие. 3. Виновность означает то, что общественно опасное и противоправное деяние может быть признано преступлением только в том случае, если оно было совершено виновно, то есть осознанно. 4. Деяние выступает как акт внешнего поведения лица, совершенного в форме действия или бездействия. 5. Деликтоспособность лица означает то, что деяние, запрещенное УЗ становится преступлением лишь тогда, когда оно совершено физическим лицом, способным нести за него уголовную ответственность. 6. Наказуемость означает, что за каждое общественно опасное деяния, запрещенное УЗ должна наступать УО в виде строго определенных лишений либо ограничений. Наличие всех вышеперечисленных признаков обязательно.

 

16. Квалификация преступления.

Преступления, разделены (классифицированы) на четыре категории (группы): Преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные преступления, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы не свыше двух лет. Количество таких преступлений составляет примерно 33 % от общего числа преступлений, предусм. УК РФ. Преступления средней тяжести – умышл. преступления, за совершение которых предусмотрено макс. наказание не свыше 5 лет лишения свободы и неостор. преступления, за совершение которых макс. наказание, предусмотренное УК РФ превышает два года лишения свободы – около 35,5 % от общего количества предусмотренных УК РФ преступлений. Тяжкие преступления – умышл. преступления, за совершение которых предусмотрено макс. наказание не свыше десяти лет лишения свободы – около 21,5 % от общего числа преступлений, предусмотренных УК РФ. Особо тяжкие преступления – умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание – около 10% от общего числа преступлений, предусмотренных УК РФ. Основанием категоризации преступлений, как уже отмечалось, законодателем определены характер и степень общественной опасности, а также форма вины. Критериями являются вид наказания – лишение свободы, величина данного наказания, выражающаяся в макс. сроке, предусмотренном в санкции за конкр.преступление. В соответствии с этим, как было отмечено, первым критерием является наказание в виде лишения свободы на определённый срок, а вторым критерием – максимальный срок лишения свободы для умышленных преступлений: не более двух лет, пяти лет, десяти лет и свыше десяти лет лишения свободы. Для неостор. преступлений вторым критерием является лишение свободы до 2 лет и более двух лет. Категории преступлений учитываются, например, при определении рецидива преступлений, при установлении УО за приготовление к преступлению; при уяснении признаков преступного сообщества и др. Кроме рассмотренной выше категоризации преступлений, хотелось бы остановиться на классификации преступлений. Первый вид классификации состоит в распределении преступлений в зависимости от характера объекта преступного посягательства. В соответствии с этим основанием различаются общие признаки, родовые, видовые и непосредственные. В зависимости от этих признаков преступления классифицируются на 1) преступления, имеющие общие для всех преступлений признаки – все преступления, предусмотренные в Особ. части УК РФ; 2) преступления, имеющие родовые признаки – такие преступления включены в разделы Особенной части УК РФ; 3) преступления с видовыми признаками – включены в главы Особенной части УК РФ; 4) преступления с непосредственными признаками, характерными для конкретного состава преступления. Второй вид классификации. Его критерием является наличие или отсутствие последствий преступного деяния в каждом составе преступления. По этому критерию преступления разделяются на: преступления с материальным составом; преступления с формальным составом; преступления с усечённым составом. Классификация по форме деяния. По этому критерию преступления классифицируются на: преступления, совершаемые в форме действия; преступления, совершаемые в форме бездействия. Классификация по количественным признакам преступного деяния: простые – представляющие собой конкретное действие (бездействие), приводящее к опр. результату (например, убийство); длящиеся – характеризуются непрерывным осуществлением состава опр. преступного деяния; это действие или бездействие, сопряжённое с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом (например, незаконное хранение оружия); продолжаемые - преступления, состоящие из ряда тождественных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое целое (например, истязания); составные – состоящие из двух или более действий (бездействия), каждое из которых, совершённое самостоятельно, образует отдельное преступление, но совершённые в совокупности они представляют собой одно преступление (например, разбой, совершение которого связано с причинением вреда здоровью и хищением чужого имущества). Классификация преступлений по форме вины: умышленные преступления – около 90% от общего числа преступлений; неостор. преступления – около 10%. в зависимости от мотивов и целей преступлений: Классификация преступлений по признакам субъекта: по возрасту: преступления, совершаемые несовершеннолетними, преступления, совершаемые совершеннолетними; по спец. признакам субъекта преступления (преступления, совершаемые должн. лицами, служащими ком. и иных организаций и др.). Классификация по видам состава преступления: преступления с простым составом; преступления с квалифицированным составом; преступления с привилегированным составом. Классификация по способу описания в уголовном законе: преступления с простой диспозицией (похищение человека – ст. 126 УК РФ); преступления со сложной диспозицией (злоупотребление должностными полномочиями – ст. 285 УК РФ); преступления с альтернативной диспозицией (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности – ст. 169 УК РФ).

 

17. Множественность преступлений.

В суд. практике нередко встречаются случаи, когда одно и то же лицо совершает несколько преступлений. Совершение одним лицом двух или более преступлений в теории УП получило название «множественность преступлений». Составной частью множественности преступлений являются единичные преступления. Поэтому без уяснения понятия единичного преступления невозможно установить, совершено ли в конкретном случае одно преступление или имела место их множественность. В юр. литературе единичное преступление определяется как общественно опасное деяние, которое подпадает под действие одной уголовно-правовой нормы, т.е. содержит признаки одного состава преступления. В теории УП единичные преступления подразделяются на простые и сложные. К простым единичным относятся преступления, в основе которых лежит одно общественно опасное деяние, причиняющее один простой по своему характеру ущерб. По своей законодательной конструкции они имеют формальный и материальный составы, например, оскорбление, убийство. Наибольшее внешнее сходство с множественностью преступных деяний имеют сложные преступления, в основе которых лежит одно действие, повлекшее несколько общественно опасных последствий, либо несколько действий, вызвавших одно преступное последствие, либо несколько действий, повлекших несколько последствий. К сложным единичным преступлениям относятся: 1) составные преступления; 2) преступления с двумя действиями; 3) преступления с альтернативными действиями; 4) длящиеся преступления; 5) продолжаемые преступления; 6) преступления, в основе которых лежит преступная деятельность. Составными являются преступления, слагающиеся из двух или более общественно опасных деяний, каждое из которых, взятое в отдельности, представляет самостоятельное преступление. Составные преступления всегда посягают на два объекта и этим отличаются от простых единичных преступлений, например, разбой. К преступлениям с двумя действиями относятся такие единичные преступления, объективная сторона которых слагается из двух различных действий, объединенных единой преступной целью. От составных преступлений они отличаются тем, что одно деяние, образующее объективную сторону, не является преступным, если его рассматривать изолированно. Отлич. особенность преступлений с альтернативными действиями состоит в том, что совершение каждого из указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы действия является достаточным для признания преступления совершенным. В то же время множественности преступлений нет, если лицо совершает несколько перечисленных в диспозиции уголовно-правовой нормы действий (ст. 1271 УК РФ). Под длящимся преступлением понимается действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования. Продолжаемым считается преступление, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. К таким преступлениям относится, например, истязание, выражающееся в систематическом нанесении побоев. В литературе выделяют и преступления, в основе которых лежит преступная деятельность – они образуют сам. вид сложного единичного преступления, т. к. в целом ряде уголовно-правовых норм эта деятельность является обязательным признаком состава преступления. Преступную деятельность можно определить как совокупность указанных в законе однотипных общественно опасных деяний, совершенных лицом для достижения общей преступной цели. К числу таких преступлений относятся, например, организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ), массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) и т. д. Множественность преступлений характеризуется следующими тремя признаками: каждое из двух или более общественно опасных деяний, образующих множественность, предусмотрено УЗ в качестве преступления. Поэтому не образует множественности сочетание преступлений с иными правонарушениями, например, дисциплинарными поступками или административными правонарушениями; в каждом из совершенных общественно опасных деяний устанавливается состав конкретного преступления. Именно в этом состоит отличие множественности преступлений от сложного единичного преступления, которое хотя и слагается из нескольких деяний, но, тем не менее, рассматривается законодателем как одно преступление; каждое из этих преступлений сохраняет свою юридическую значимость на момент вынесения приговора в суде. Поэтому множественность преступлений исключается, если хотя бы по одному из двух совершенных преступлений истек срок давности привлечения к УО, либо истек срок давности исполнения обвинительного приговора, либо погашена или снята судимость, либо имеется акт амнистии или помилования, исключающий его уголовно-правовые последствия. Множественность преступлений – это совокупность уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность лиц, совершивших два или более преступления до осуждения, либо совершивших новое преступление после осуждения за предыдущее, когда сохраняются уголовно-правовые последствия как минимум по двум из совершённых преступлений.

 

18. Совокупность преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Данное определение позволяет выделить следующие признаки совокупности.

1) Лицо совершает два или более преступления, предусмотренные как одной частью статьи, так и различными частями одной статьи или различным частями. То есть по совокупности должны квалифицироваться действия одного виновного, которые содержат признаки двух или более сам. составов преступлений, в том числе и тех, которые предусмотрены одним пунктом одной части одной статьи УК РФ.

Преступные деяния лица образуют совокупность не только в тех случаях, когда они являются оконченными преступлениями, но и когда одно из них является неоконченным, а другое - оконченным преступлением, либо оба являются неоконченными преступлениями. Совокупность преступлений имеется и в тех случаях, когда при совершении одного преступления лицо было исполнителем, а при совершении другого выполняло роль организатора, подстрекателя либо пособника.

2) Существенным признаком совокупности преступлений является то, что входящие в нее преступные деяния совершены лицом до осуждения за них. По этому признаку совокупность преступлений отличается от рецидива, который предполагает совершение лицом нового преступления после осуждения за предыдущее. Уголовное законодательство осужденным считает лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу (ст. 86 УК РФ).

3) Новеллой законодательства является то, что к негативным признакам совокупности преступлений отнесено положение о том, что не будет множественности преступлений в случаях, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. Так как неоднократность и рецидив были исключены из УК РФ в качестве отягчающих признаков преступлений, то следует предположить, что, закрепляя это положение, законодатель имел в виду так называемые составные преступления, когда в качестве квалифицирующих признаков преступлений предусмотрено совершение деяний, которые при других обстоятельствах могут квалифицироваться в качества сам. преступлений.

4) Необходимым признаком совокупности является также то, что совершенные преступления сохраняют свое уголовно-правовое значение на момент вынесения приговора в суде, т. е. лицо по ним не было освобождено от УО по предусмотренным законом основаниям.

В теории УП и законодательстве совокупность преступлений подразделяют на два вида: идеальную и реальную.

При идеальной совокупности лицо одним деянием совершает два или более преступления. Согласно ч. 2 ст. 17 УК РФ «совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего Кодекса». Идеальная совокупность преступлений не является искусственно созданной юр. конструкцией; она отражает специфику реальной действительности, когда в результате совершения одного общественно опасного деяния наступают два или более различных преступных результата. Примером идеальной совокупности преступлений может служить убийство (ст. 105 УК РФ) путём взрыва автомобиля (умышленное уничтожение чужого имущества – ч. 2 ст. 167 УК РФ).

При реальной совокупности лицо совершает два или более преступления разными общественно опасными деяниями, каждое из которых образует объективную сторону сам. преступлений. Во многих случаях преступления, входящие в реальную совокупность, совершаются с определенным интервалом во времени: от нескольких дней до года и более. Совершение лицом преступлений в разное время облегчает распознание реальной совокупности, и поэтому ее юр. оценка не вызывает особых трудностей. Каждое совершенное в разное время преступление получает самостоятельную квалификацию, если оно подпадает под различные статьи или части статьи УК РФ. Однако не исключается реальная совокупность, когда преступные деяния совершаются лицом с очень незначительным интервалом во времени.

Правовые последствия совокупности преступлений.

Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ «при совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса».

При совокупности преступлений наказание назначается по специальным правилам, предусмотренным ст. 69 УК РФ.

 

19. Конкуренция уголовно-правовых норм

Конкуренция уголовно-правовых норм имеет место в случаях, когда одно и то же деяние регулируется двумя нормами уголовного законодательства, из которых подлежит применению только одна.

Конкуренция норм бывает разных видов:

темпоральная — когда в конкуренцию вступают нормы, действовавшие в различные периоды времени.

пространственная — конкуренция норм с различным территориальным действием.

иерархическая — конкуренция норм разной юридической силы (в уголовном праве практически не встречается, так как в большинстве случаев уголовно-правовые нормы содержатся только в актах, имеющих одинаковую юридическую силу; может иметь место лишь в связи с неконституционностью отдельных норм уголовного закона или несоответствием их общепринятым принципам и нормам международного права).

Основным видом конкуренции является содержательная конкуренция норм уголовного права. Она также делится на виды:

конкуренция общей и специальной нормы

конкуренция части и целого

Из этих видов основным является конкуренция общей и специальной нормы. Как правило, такая конкуренция разрешается в пользу специальной нормы. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено одновременно двумя нормами уголовного закона: общей и специальной, содеянное квалифицируется только по специальной норме.

Специальной является норма, конкретизирующая признаки общего деяния применительно к конкретному объекту посягательства: например, состав посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) является специальным по отношению к составу убийства (ст. 105 УК РФ); при этом конкретизации подвергаются характеристики потерпевшего, мотив и цель посягательства. Специальную норму также образует квалифицированный или привилегированный состав преступления по отношению к основному составу.

В конкуренцию также могут вступать несколько специальных норм. В случае, если конкурируют несколько квалифицированных составов (например, ч. 2 и ч. 4 ст. 158 УК РФ), применению подлежит состав, устанавливающий наиболее строгую ответственность. Напротив, если в конкуренции находятся два привилегированных состава, применению подлежит наиболее мягкий (например, при конкуренции убийства в состоянии аффекта и при превышении пределов необходимой обороны деяние квалифицируется только по последнему составу).

Если в конкуренцию вступают квалифицированный и привилегированный состав, применению подлежит норма о привилегированном составе: даже если, допустим, убийство будет совершено с особой жестокостью, но в состоянии аффекта, применению подлежит не ч. 2 ст. 105, а ст. 107 УК РФ.

Конкуренция части и целого имеет место в тех случаях, когда одна из уголовно-правовых норм охватывает всё деяние целиком, а вторая лишь его часть. При конкуренции простых и сложных составов (части и целого) применяется норма со сложным составом, если в содеянном содержатся все её признаки, так как сложный состав полнее отражает деяние, чем каждый из включённых в него простых.

Трудности в квалификации вызывают ситуации, когда описание квалифицирующих обстоятельств одного состава даётся неконкретно, с использованием оценочных понятий: тяжкие последствия (в УК РФ — ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 286 и так далее), применение насилия без уточнения его характера (в УК РФ — ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 330 и так далее). Решающим фактором является соотношение санкций. Если санкция сложного состава меньше или равна санкции простого, деяние не охватывается сложным составом и требуется квалификация по совокупности; если наоборот — квалификация идёт по сложному составу.

Конкуренция части и целого имеется также в случаях, когда деяние может квалифицироваться как оконченное причинение менее тяжкого вреда или неоконченное — более тяжкого. В подобных случаях налицо конкуренция части и целого, которая разрешается в пользу квалификации как покушения, поскольку оно полнее отражает содеянное за счёт того, что учитывается направленность умысла

 

20. Рецидив преступлений.

Рецидивом преступлений согласно ст.18 УК признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышл. преступление. Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ «рецидивом преступлений признается совершение умышл. преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление». Можно выделить следующие признаки рецидива преступлений: одно лицо совершает два или более преступлений, которые характеризуются умышл. виной; новое умышл. преступление совершается лицом, имеющим судимость за умышл. преступление; предыдущее умышл. преступление сохраняет свое уголовно-правовое значение, т.е. судимость за него не снята или не погашена в установл. законом порядке; при рецидиве преступлений учитываются фактически отбытые и назначенные наказания. Первым обязат. признаком рецидива является факт совершения лицом двух или более умышл. преступлений. Эти преступления могут совершаться как с прямым, так и с косв. умыслом. Рецидив образуют также преступления с двумя формами вины, поскольку они признаются в целом совершенными умышленно. По своей характеристике умышл. преступления могут быть тождественными, однор. и разнородными; относящимися к категории преступлений средней тяжести, тяжким или особо тяжким. Не образуют рецидива преступлений случаи осуждения лица за умышленное совершение преступлений небольшой тяжести. Второй признак рецидива характеризуется тем, что новое умышл. преступление совершается лицом, имеющим судимость за умышл.е преступление. Согласно ст. 86 УК РФ «лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвин. приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости». В этой связи нельзя согласиться с авторами, утверждающими, что рецидив преступлений может возникнуть с момента провозглашения приговора, даже до вступления его в законную силу. Это утверждение противоречит действ. уг. законодательству. Третьим признаком рецидива является то, что предыдущее умышл. преступление сохраняет свое уголовно-правовое значение на момент вынесения приговора за новое умышл. преступление, т.е. судимость за него не снята или не погашена в установл. законом порядке. Судимость представляет собой правовое положение лица, созданное фактом осуждения его судом к какому-либо наказанию. Судимость влечет за собой последствия, предусм. законодательством. В соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ не учитываются при признании рецидива преступлений судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, предусм. статьей 86 УК РФ. Четвёртый признак состоит в том, что при рецидиве преступлений учитываются только судимости за фактически отбытые наказания. Как определяется в п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ не учитываются при рецидиве преступлений судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы. Порядок назначения условного осуждения и отмены условного осуждения определяется ст. 73 и ст. 74 УК РФ. По степени общественной опасности рецидив преступлений подразделяется на простой, опасный и особо опасный. Содержание простого рецидива раскрывается в ч. 1 ст. 18 УК РФ. Его характеристика дана выше. Следует только отметить, что простой рецидив будет иметь место и при наличии судимости за преступления, не относящиеся к преступлениям неб. тяжести, за которые лицо осуждалось не только к реал. лишению свободы, но и к другим видам наказания. Согласно ч. 2 ст. 18 УК РФ опасный рецидив имеет место в двух случаях: а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышл.е преступление средней тяжести к лишению свободы; б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Характеристика особо опасного рецидива содержится в ч. 3 ст. 18 УК РФ. Рецидив преступлений признается особо опасным в двух случаях: а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реал. лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реал. лишению свободы; б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. В теории УП выделяют также общий, специальный и пенитенциарный рецидив. Под общим рецидивом понимается совершение лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, нового разнородного умышленного преступления. Например, лицо, имеющее судимость за хулиганство, совершило кражу чужого имущества. Специальный рецидив заключается в совершении лицом, имеющим судимость за умышл. преступление, нового тожд.о умышл. преступления. Обычно считается, что спец. рецидив является обстоятельством, в большей степени отягч. наказание, так как спец. рецидив говорит о том, что виновный специализируется наконкретных преступлений, делая это занятие своим преступным промыслом. Пенитенц. рецидив характеризуется тем, что лицо, отбывающее наказание в виде ареста или лишения свободы, совершает новое умышл. преступление, за которое оно вновь осуждается к аресту или лишению свободы. Например, лицо, отбывающее наказание в виде ареста за умышл. причинение легкого вреда здоровью, совершает убийство, за которое осуждается к лишению свободы. В конкр. статьях Особ. части УК РФ пенитенциарный рецидив является обязательным признаком состава преступления. Правовые последствия рецидива преступлений: 1. рецидив преступлений является обстоятельством, отягчающим наказание за совершенное преступление. 2. Рецидив преступлений влияет на вид режима в исправ. колониях, где осуждённое лицо будет отбывать новое наказание. 3. Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть менее 1/3 части макс. срока наиболее строгого вида наказания, предусм. за соверш. преступление, но в пределах санкции соотв. статьи Особ. части УК РФ.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Понятие и задачи уголовного права

Понятие и задачи уголовного права... Уголовное право это отрасль права представляющая собой систему юридических норм определяющих преступность и наказуемость деяний...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Действие уголовного закона в пространстве.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Структура уголовной политики
В зависимости от отрасли права уголовная политика структурируется по следующим направлениям: · криминологическая политика; · уголовно-правовая политика; · уголовно-процес

Цели уголовной политики
Выделяют две группы целей уголовной политики: · стратегические — обеспечение реальной безопасности общества. · тактические (ближайшие) — с

История кодификации уголовного законодательства России
Российское уголовное законодательство имеет длительную историю, изучение которой является необходимым для понимания его современного состояния и определения перспектив его дальнейшего совершенствов

Структура уголовного кодекса
УК состоит из двух частей – Общей и Особенной. В общей части содержатся статьи, которые устанавливают принципы и общие положения УП, а также раскрываются его важнейшие правовые институты: даны поня

Состав преступлений смотри ниже
22. Признаки состава преступления Состав преступления состоит из составных частей, которые именуются элементами. Элементами состава преступления являются: объект преступления; объективная

Объект преступления. Смотри дальше
24. Непосредственный объект преступления. объект преступления - это охраняемые УП общ. отношения, интересы и блага (социальные ценности), олицетворяющие сущность данной социально-экономиче

Общественно опасное действие. ниже
27. Общественно опасное бездействие. Обязательным признаком состава преступления является деяние. Деяние — это проявление поведения человека во вне. Убеждения и намерения человека, какими

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством не исключающим вменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. (Некоторые авторы определяют её как уменьшенную (ограниченную) вменяемость). В ст. 22 УК речь идет о вменяе

Виды соучастников преступления.
Согласно ст. 33 УК РФ, соучастниками преступления признаются: 1) исполнитель; 2) организатор; 3) подстрекатель; 4) пособник Исполнителем признаётся лицо, непосредственно совершившее преступление ли

Основание и пределы ответственности соучастников. Читай дальше
56. Эксцесс исполнителя. Общность основания УО соучастников не означает равенства меры их ответственности. Для каждого соучастника она должна являться сам. и строго индиви

Условия правомерности необходимой обороны.
61. Превышение пределов необходимой обороны. Необходимая оборона– заключается в причинении вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых закон

Исполнение приказа или распоряжения.
Не является преступлением причинение вреда охраняемым УЗ интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вр

Система и виды наказаний. Ну вы поняли
68. Дополнительные виды наказаний. Устанавливая меры гос. принуждения, законодатель в целях предоставления суду возможности при вынесении приговора избрать меру наказания, наиболее соответ

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
89. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Лицо, совершившее преступление, должно быть привлечено к УО и подвергнуто наказанию. Вместе с тем уг. за

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги