рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

Работа сделанна в 2001 году

Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву - Дипломная Работа, раздел Право, - 2001 год - Восточный Институт Экономики,гуманитарных Наук, Управления И Права Юридически...

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА Юридический факультет КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ИОЗЕФСОН ИГОРЬ БОРИСОВИЧ Студент 5 курса заочного отделения прием С-98 Дипломная работа РАЗВИТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРЕЕМСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ К защите допущен Научный руководительЗав.кафедрой канд.юрид.наук, доцент канд.юрид.наук, доцент Павленко Л.Я. Тужилова-Орданская Е.М. 2001г. 2001г. Уфа 2001 ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. ВведениеГлава 1. Основные понятия наследственного права по действующему законодательству Российской Федерации 1. Понятие наследования 2. Субъекты наследственных правоотношений 3. Основания наследования и устранения от наследования 4. Открытие наследства 5. Время и место открытия наследства 6. Принятие наследства 7. Наследственная трансмиссия 8. Отказ от наследства Глава 2. Основания наследования 1. Наследование по завещанию 2. Наследование по закону Глава 3. Перспективы развития наследственного права в Российской Федерации 1. Наследственное право по проекту части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 2. Сравнение наследственного права России и наследственного права зарубежных стран ЗаключениеСписок использованных источников 73 ВВЕДЕНИЕ Российское наследственное право - это весьма полно разработанный институт, имеющий в своей основе традиции римского права по мнению Немкова А. М.11 Намков А.М. Очерки истории наследственного права М 1979 С. 24-40. и, несомненно, заслуживающий сохранения и дальнейшего развития в законодательстве.

Но в условиях действия прежней системы собственности накопились различные проблемы.

Закрепленные же теперь в новых законодательных актах изменения права собственности обострили их и поставили новые.

Их решение невозможно без переработки ряда положений самого наследственного права. Цель данной работы - это изучение развития российского наследственного права и перспектив его дальнейшего преобразования.

Для этого ставятся задачи по исследованию наследования по закону и наследования по завещанию. Структура данной работы состоит в глубоком изучении основных понятий наследственного права, детального рассмотрения вопроса об основаниях наследования, касающегося исследования по завещанию и наследования по закону.

Изучаются Перспективы развития наследственного права в Российской Федерации по проекту части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, и в сравнение рассматривается наследственное право зарубежных стран. Глава 1.

Основные понятия наследственного права по действующему законодательству Российской Федерации

Основные понятия наследственного права по действующему законодательству Российской Федерации 1.

Понятие наследования

Понятие наследования. Следовательно, наследство наследственное имущество - это совокупность ... В соответствии со ст. 35 Российской Федерации имеют равные права в области наследственного п... 2.

Субъекты наследственных правоотношений

530 ГК РСФСР 1964г. являлись соседями и пользователями двух разных квартир на одной лестни... Тулы оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражд... . она проживала вдвоем с мужем в трехкомнатной квартире площадью 46 кв.

Основания наследования и устранения от наследования

Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действ... В соответствии с ч.2 ст. 531 ГК РСФСР 1964г. не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении котор... 4.

Открытие наследства

3 Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого М 1999 С. Поскольку, однако, неизвестно, жив гражданин или нет, не остается ниче... Гражданское право. В 2-х т. 1 М 1993 С.

Время и место открытия наследства

Время и место открытия наследства Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Если гражданин объявлен умершим как безвестно отсутствующий, то днем его смерти признается день вступления в законную силу соответствующего решения суда либо тот день, который указан в решении суда. Последнее может иметь место, когда есть основания предполагать, что гибель гражданина произошла в результате определенного несчастного случая.

При наличии такого предположения суд может признать днем смерти гражданина тот день, когда этот несчастный случай произошел. Если факт смерти гражданина установлен судом, днем смерти гражданина опять-таки признается день, зафиксированный в решении суда. Может случиться, что день смерти, зафиксированный в решении суда как при объявлении гражданина умершим, так и при установлении факта смерти, и день вступления решения суда в законную силу по времени будут далеко стоять друг от друга, а то и находиться друг от друга за пределами шестимесячного срока для принятия наследства, который исчисляется с момента открытия наследства.

Правильнее поэтому в соответствующих случаях исчислять указанный срок с момента вступления решения суда в законную силу, а не со дня смерти гражданина, зафиксированного в решении суда. При ином подходе, если срок для принятия наследства пропущен, придется ставить вопрос о его продлении как пропущенного по уважительным причинам, что может привести к волоките при оформлении наследственных дел. Временем открытия наследства в законе признается день смерти наследодателя.

Из этого следует, что лица, умершие в один и тот же день, хотя и в разное время суток, признаются умершими одновременно, а потому и не призываются к наследованию после смерти друг друга. Указанные лица называются коммориентами commorientes - умирающие одновременно. Таким образом, при определении времени открытия наследства не учитывается тот временной разрыв, который может быть между смертями, последовавшими друг за другом, но в один и тот же день. Иными словами, разница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она имела место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не определяется. Конечно, при таком подходе может быть и так, что лица, которые умерли один в 23ч. 55мин а другой в 00ч. 5мин. следующего дня, будут считаться умершими не в один день и наследовать после друг друга, а лица, между смертями которых куда больший временной разрыв умершими в один день и к наследованию после друг друга не призываются.

Но это все это связано с меньшими издержками, нежели определение момента смерти по часам, а то и по минутам.

Ведь не будешь же у изголовья каждого человека, который отходит, стоять с хронометром. К тому же такие случаи обычно имеют место в экстремальных ситуациях чаще всего при транспортных и экологических катастрофах, когда не до учета точного времени смерти человека, которому уже ничем нельзя помочь.11 Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации.

Изд. 3-е доп. и перераб М 1998 С. 48. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если оно не известно, местом открытия наследства признается место нахождения наследства или его основной части. Распад Союза ССР вызвал движение многочисленных людских потоков в самых различных направлениях.

То, что происходит сейчас на территории бывшего Союза ССР, в известной мере можно сравнить с переселением народов. Не избежала этого и Россия. Острота проблемы беженцев и вынужденных переселенцев не спадает. При таких обстоятельствах определить последнее место жительства наследодателя, не говоря уже о том, что оно может быть и неизвестно, далеко не просто. Как, скажем, определить место жительства вынужденного переселенца, который бежал из Чечни, бросив все свое имущество, и зарегистрирован по мету пребывания у своих родственников в Санкт-Петербурге? Пожалуй, еще более сложна эта проблема в отношении беженцев, которые, как известно, не являются гражданами страны, предоставившей им убежище.

Очевидно, регистрация места пребывания, независимо от того, идет дли речь о беженце или вынужденном переселенце, сама по себе место жительства не определяет. Более надежным ориентиром в этом отношении может служить регистрация по месту жительства.

Но при всех обстоятельствах решающее значение для определения места жительства наследодателя имеет материально-правовой критерий, а именно установление того места, где наследодатель на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживал. Только если последнее место жительства наследодателя не может быть установлено, место открытия наследства придется определять по месту нахождения наследства или основной его части. Так, если основную часть наследства составляет жилой дом или иное недвижимое имущество, местом открытия наследства будет место, где это имущество зарегистрировано.

Если основная часть наследства выражается в акциях или в доле в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица. Определение места открытия наследства имеет важное практическое значение, поскольку именно поэтому месту устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, происходит принятие наследства или отказ от него, совершаются иные действия по оформлению наследственных прав. 6. Принятие наследства Наследники могут принять наследство в силу предписаний закона или в соответствии с волей наследодателя, изложенной им в завещании.

Поэтому основаниями призвания наследников к наследованию являются родство при определенной степени родства и очередности наследников супружеские отношения усыновление нахождение нетрудоспособного лица на иждивении нследодателя не менее одного года до его смерти завещание. Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника вступить в права владения, пользования и распоряжения имуществом после смерти наследодателя, основываясь на законе или завещании.

Следует отметить, что на практике самым распространенным способом принятия наследства является фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом понимаются любые действия наследников по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддерживанию его в надлежащем состоянии, уплата налогов и других платежей и т.д. При этом фактическое вступление во владение частью наследуемого имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Нотариус должен тщательно выяснить все необходимые обстоятельства с тем, чтобы посоветовать наследнику, как и каким документом он может доказать, что фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом.

При невозможности представления документов о вступлении во владение наследственным имуществом факт принятия наследства подлежит установлению в судебном порядке. Из судебной практики. Постановление президиума Московского областного суда В соответствии со ст. 547 ГК наследство может быть принято после истечения шестимесячного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство .11 Бюлл. Верховного Суда РФ 1991 2. Мусатова, Иванова и другие обратились в суд с иском к своей сестре Хорошиловой о признании частично недействительным свидетельства о праве на наследство, выданного ей на дом их матери, умершей 24 сентября 1970 г и о признании за каждым из них права на 1 8 долю дома. Они указывали, что мать завещала дом всем своим детям, но Хорошилова оформила его на себя. Рузский районный народный суд Московской области в исках отказал.

Заместитель Председателя Верховного Суда РСФСР в протесте поставил вопрос об отмене решения в части отказа в иске Мусатовой.

Президиум Московского областного суда протест удовлетворил, исходя из следующего. Отказывая в иске, суд посчитал, что в 1970 году никто из наследников по завещанию не принял наследство в установленном порядке в нотариальную контору не обращался, во владение наследственным имуществом не вступил. Ответчица получила свидетельство о праве на наследство в 1973 году, о чем истцам было известно, однако с этого времени они претензий на дом не предъявляли, т.е. без уважительных причин пропустили срок для принятия наследства и срок исковой давности.

Вместе с тем суд признал, что Мусатова пользовалась частью дома и в 1983 году с согласия ответчицы произвела ремонт. Однако эти действия, по мнению суда, не дают оснований признать за ней право собственности на дом, так как совершены после истечения шестимесячного срока для принятия наследства. При этом суд не учел правило, установленное ст. 547 ГК, по которому наследство может быть принято после истечения указанного шестимесячного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.

Как вытекает из материалов дела, все действия Хорошиловой свидетельствуют о ее согласии на принятие наследства Мусатовой. Установлено, что в 1983 году она договорилась вместе с ответчицей отремонтировать дом. В надзорной жалобе Мусатова утверждала, что после ремонта дом был поделен на две части, сделаны разные выходы, поставлена перегородка, т.е. по договоренности дом разделен между ней и ответчицей.

С этого времени она стала пользоваться своей частью дома, несла расходы по его содержанию как собственник. К жалобе приложены квитанции о платежах по государственному окладному и обязательному страхованию дома за 1983, 1986-1990 гг страховые свидетельства, оформленные на имя Хорошиловой. Однако, как утверждает Мусатова, платежи эти вносились ею от имени сестры, ответчицы по делу. Эти объяснения нуждаются в проверке в судебном заседании с учетом правила, установленного ст. 547 ГК. Поэтому решение в части отказа в иске Мусатовой подлежит отмене с направлением дела в этой части на новое судебное рассмотрение.

Постановление президиума Ставропольского краевого суда Вопрос о принятии наследства рассматривается в соответствии с законом, действовавшим на момент открытия наследства .11 Бюлл. Верховного Суда РФ 1988. 5. К. обратилась в суд с иском к Ш. о признании права собственности на 7 16 дома, ссылаясь на то, что 1 4 дома принадлежит ей по праву наследования после смерти матери в 1939 году, а 3 16 - по праву наследования после смерти отца в 1987 году. Решением Новоалександровского районного народного суда Ставропольского края оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Ставропольского краевого суда признано за К. право собственности на 1 4 строения.

Президиум Ставропольского краевого суда удовлетворил протест заместителя Председателя Верховного Суда РСФСР об отмене судебных постановлений и направлении дела на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Суд признал необоснованным требование о признании принадлежности К. по праву наследования 1 4 дома после смерти матери, поскольку доказательств о принятии наследства истицей не представлено. Выводы судебных инстанций в этой части необоснованны. Как видно из материалов дела и объяснений сторон, дом принадлежал в равных долях матери истицы П. и ее брату А. В 1939 году П. умерла.

В 1940 году Б муж П. выкупил половину дома у А. Оставшись в двухлетнем возрасте после смерти матери, К. проживала с отцом Б. в доме до I960 году, после чего выехала из него в связи с направлением на работу после окончания вуза. По объяснениям истицы, при жизни отец признавал за ней право на часть дома в порядке наследования после смерти матери, после его смерти Ш. стала оспаривать это право. Народным судом не дана оценка этим доводам истицы, в то время как они имели значение для правильного разрешения дела. В соответствии с ч. 1 cm. 429 ГК РСФСР в редакции 1922 года, если присутствующий на месте открытия наследства наследник в течение трех месяцев со дня открытия наследства не заявит надлежащему нотариальному органу об отказе от наследства, он считается принявшим наследство.

С учетом этого и принимая во внимание объяснение истицы о том, что ни отец, ни она по достижении совершеннолетия не обращались с таким заявлением в нотариальную контору, суду следовало дать оценку доводам истицы о принятии ею наследства после смерти матери и правильности указания в свидетельстве о наследовании, о ее наследственной доле в виде 1 4 части.

Необоснованно не обращено внимания судом и на доводы ответчицы Ш. О том, что она с 1945 года поселилась в спорном доме, проживала единой семьей с Б. -отцом истицы до 1959 году, после чего они зарегистрировали брак, от которого имеется двое несовершеннолетних детей последние отказались в пользу Ш. от своих долей. Как указала ответчица, за время совместной жизни с Б. производились вложения трудом и средствами в дом он был капитально отремонтирован, благоустроен, возведены пристройки, выстроены четыре хозяйственных строения, что привело к существенному увеличению стоимости строения.

Доводы ответчицы и приводимые в подтверждение их документы также оставлены судом без проверки и оценки, в то время как они имели правовое значение, поскольку в силу ч. 3 cm. 22 КоБС РСФСР имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака произведены вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества капитальный ремонт, достройка, переоборудование и т.п В этой связи следовало разъяснить ответчице Ш. право на предъявление встречного требования о признании спорного строения общим имуществом, истребовать сведения о размере вложений в дом и дать оценку доводам ответчицы о том, что половина дома принадлежит ей как пережившему супругу, в связи с чем подлежит исключению из наследственного имущества.

Этого также не было сделано. 7. Наследственная трансмиссия В соответствии с ч. 4 ст. 546 ГК РСФСР 1964г. лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства.

Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. В ст. 548 ГК РСФСР 1964г. предусмотрен переход права т.е. наследственная трансмиссия на принятие наследства.

Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный шестимесячный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. 8. Отказ от наследства Согласно ст. 550 ГК РСФСР 1964г. наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства имеет право отказаться от наследства, если, как уже было ранее отмечено, он не подал нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, а также не принял каких-либо действий, которые могли бы свидетельствовать о фактическим вступлении им во владение управление наследственным имуществом.

Глава 2. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 1. Наследование по завещанию В соответствии с ч. 1 ст. 534 ГК РСФСР 1964г. каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его не исключая и предметов обычной домашней обстановки и обихода одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам или государству.

Заметим, что в силу этой же статьи Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону. Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия завещание. В нашей цивилистической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.

Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающий волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание - односторонняя сделка, носящая строго личный характер.

При этом важно отметить, что завещание является, по выражению П.С.Никитюка,11 Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс Кишинев 1973 С. 114. единоличной сделкой, то есть может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух или более лиц, тол оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РФ государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц. Надо отметить, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства.

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было встречными условиями. Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

Хотелось бы отметить, что в ст. 534 ГК РСФСР предоставляется гражданину право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по закону права на наследство. Но как? Существует два способа. Во-первых, можно прямо в тексте завещания указать наследник такой-то лишается права на наследство.

Во-вторых, можно, составляя текст завещания умолчать о том или ином наследнике. Надо отметить, что между этими двумя способами есть существенная разница. В первом случае гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся незавещанным и поэтому распределяемое по правилам наследования по закону. Во втором же случае ситуация иная на поименованное в завещании имущество забытый наследник претендовать не может, а вот в отношении имущества, в завещании не указанного, он - полноправный наследник.

Правда, если о каком-либо наследнике по закону наследодатель умолчал в завещании, упоминающем завещано все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим, то это лицо, казалось бы, фактически попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство. Еще одним обязательным условием удостоверения завещания является то, чтобы завещатель являлся дееспособным ст. 21 ГК РФ лицом. дееспособность четко оговорена в законодательстве, судебной и нотариальной практиках.

В силу ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается опека. Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещание.

Исходя из старого личного характера сделки - завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недееспособного, даже с согласия опекуна. Что касается ограниченно дееспособных, то многие авторы отстаивают точку зрения, согласно которой лица, в судебном порядке признанные ограниченно дееспособными, не имеют права завещать. На этой же позиции стоит и нотариальная практика. Однако существуют и другие точки зрения. Так, согласно мнению Т.Д.Чепиги, этой категории лиц должно быть предоставлено право завещать11 Чепига Т.Д. К вопросу о праве завещать.

Вестник МГУ. Право 1965 2 С. 51. и исходить при этом надо из следующего 1 лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь ограничивается в ней 2 цель назначения попечительства над указанным лицом заключается в том, чтобы не допустить такого использования гражданином своего имущества заработной платы, предметов домашнего обихода, денежных сбережений, других объектов личной собственности, которые идут во вред ему самому, его семье и которые, наконец, по своим целям являются антиобщественным использованием имущества 3 завещание осуществляется после смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средством использования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами.

П.С.Никитюк придерживается той же точки зрения и при этом указывает на то, что ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителей, а последние не вправе дать согласия на совершение такой сделки без предварительного разрешения органа опеки и попечительства.11 Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс Кишинев 1973 С. 121. Он отмечает, что двусторонность сделки определяется не количеством лиц, причастных к ее совершению, а наличием согласованных волеизъявлений двух и более лиц, что при составлении завещания, даже с согласия попечителя, не имеет места.

Более того, попечитель не может изменить волю завещателя, он может либо дать согласие на удостоверение завещания, либо отказать в этом, причем отказ должен быть мотивирован.

Я с ними совершенно согласен. Наиболее остро в юридической литературе дискутируется вопрос о завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, что частично дееспособные правом завещать не обладают.

Указанная позиция полностью соответствует законодательству. Действительно, завещать принадлежащее им имущество несовершеннолетние, по общему правилу, не могут. Однако из анализа п.2 ст.26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжаться своим заработком и стипендией, следует сделать вывод о том, что так как понятие право защищать входит в понятие распоряжаться, то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью.

При ином толковании закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распоряжаться тем же имуществом на случай своей смерти. В этом вопросе я хотел бы согласиться с мнением М.Ю.Барщевского. Он считает, что можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являются его личные заработки и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения.

Вместе с тем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем наследование, дарение и т.п. несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения .11 Барщевский М.Ю. Наследственное право М 1996 С. 66. Одним из условий ограничений свободы завещания является правило об обязательной доле необходимых наследников, сформулированное в ст. 535 ГК РСФСР 1964г которые вправе получить обязательную долю в наследстве.

Согласно ст. 535 ГК РСФСР 1964г к необходимым наследникам относятся переживший супруг, родители, иждивенцы и дети наследодателя, если на момент открытия наследства они окажутся нетрудоспособными по возрасту младше 18 лет и старше женщины - 55, мужчины - 60 лет или по состоянию здоровья ими считаются лица, являющиеся инвалидами I, II и III групп. Обязательная доля необходимых наследников должна быть менее 2 3 от доли, которая причиталась бы таким наследникам при наследовании по закону.

Следовательно, для определения обязательной доли наследника нужно прежде всего выяснить круг наследников по закону и объем наследственной массы. Законодателем предусмотрено также то, что завещатель не только назначает наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его ст. 536 ГК РСФСР 1964 . Это называется подназначение наследника субституция. В юридической литературе утвердилось мнение о том, что применение правила о подназначении наследника имеет место в трех случаях а если основной наследник умрет ранее открытия наследства б если он не примет наследства в если основной наследник будет лишен права наследования в порядке ст. 531 ГК РСФСР 1964г. как недостойный.

К этому только можно добавить, что подназначенный наследник должен призываться к наследованию и в случае невыполнения основным наследником требования наследодателя, выраженного в завещании под отлагательным условием.

Распространенным видом завещательного распоряжения является завещательный отказ. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц отказополучателей, которые приобретают право требовать его исполнение ч. 1 ст. 538 ГК РСФСР 1964г Сущность завещательного отказа заключается в том, что из своей совокупности отношений по расследованию конкретному лицу или лицам передается лишь определенное право.

Отказополучатель - не наследник и поэтому не несет ответственности по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину. Объектом завещательного отказа может быть передача определенной денежной суммы, прощение долга, предоставление права пользования каким-либо имуществом, передача какой-либо вещи из наследственной массы отказополучателю, возложение на наследника обязанности купить какую-либо вещь и передать ее отказополучателю и др. между наследником и отказополучателем устанавливаются обязательственные правоотношения, в которых наследник выступает в качестве должника, а отказополучатель - кредитора. В соответствии с ч. 5 ст. 538 ГК РСФСР 1964г. в случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части домов наследодателя ч. 3 ст. 538 ГК РСФСР 1964г. Законодательство предусматривает также для завещателя возможность возложить на наследника наследников по завещанию исполнения каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо цели ст. 539 ГК РСФСР 1964г. Если эти действия носят имущественный характер, соответственно должны применяться правила ст. 538 ГК РСФСР 1964г Основное отличие возложения от отказа заключается в том, что даже при имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения возложения, значительно шире, нежели в случае неисполнения завещательного отказа.

Форма завещания.

Закон придает форме завещания особое значение - от ее соблюдения зависит действительность завещания.

В соответствии со ст. 54-541 ГК РСФСР 1964г. завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и надлежаще удостоверено.

Не допускается составление устных завещаний. Принято считать, что при удостоверении завещания нотариус должностное лицо проверяет дееспособность, самоличность и подлинность подписи обратившегося гражданина.

В соответствии с Основами законодательства РФ О нотариате завещание может быть удостоверено а в государственной нотариальной конторе ст. 36 б нотариусами занимающимися частной практикой ст. 35 в должностными лицами органов исполнительной власти ст. 37 г должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации ст. 38 . К нотариально удостоверенным приравниваются ст. 541 ГК РСФСР 1964г завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов - завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах внутреннего плавания под флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов - завещания граждан, находящихся в разведочных арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальником этих экспедиций - завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений - завещание военнослужащих, а в пунктах дислокаций воинских частей, соединений, учреждений и военно-лечебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей военнослужащих, удостоверенные командирами начальниками этих частей, соединений, учреждений и заведений - завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по другим причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе и в его присутствии, а также в присутствии нотариуса должностного лица может быть подписано другим лицом - рукоприкладчиком ст. 542 ГК РСФСР . При этом нотариус должностное лицо обязан указать, что завещание подписано другим лицом, и одновременно указать причины, в силу которых завещатель не имел возможности сам подписать завещание.

Хотелось бы привести пример из судебной практики.

Лунин обратился в суд с жалобой на действия врачей Центральной медсанчасти, отказавшихся удостоверить завещание его жены Чеботкиной, находившейся там на излечении.11 Бюлл. Верховного Суда РФ 1995. 4. Определением Дорогомиловского межмуниципального районного народного суда Москвы оставленным без изменения определением Московского городского суда жалоба Лунина оставлена без рассмотрения.

Президиум Московского городского суда оставил без удовлетворения протест прокурора г. Москвы об отмене определения суда и определения кассационной инстанции. Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об отмене всех судебных постановлений ввиду несоответствия их нормам главы 24 1 и ст. 221 ГПК РСФСР. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 13 октября 1995 года протест удовлетворила, указав следующее.

Согласно ст. 221 ГПК РСФСР, суд оставляет заявление без рассмотрения при наличии указанных в ней оснований. Оставляя без рассмотрения жалобу Лукина, суд сослался на то, что имеется спор о праве на наследство, который подлежит рассмотрению в исковом порядке, в связи с чем ему предложено обратиться в суд с исковым заявлением.

Между тем не было оснований, предусмотренных ст. 221 ГПК РСФСР, для оставления заявления без рассмотрения.

Ссылка суда на ст. 246 ГПК РСФСР ошибочна, ибо жалобы на действия должностных лиц рассматриваются по правилам главы 24 1 ГПК РСФСР, а ст. 246 этого Кодекса предусматривает возможность оставления без рассмотрения заявления, рассматриваемого в порядке особого производства по правилам главы 26 ГПК РСФСР. Нельзя считать убедительным довод суда, что имеется спор о праве на наследство.

В жалобе Лукин указал, что не выполнено его требование об оформлении в порядке ст. 541 ГК РСФСР завещания его жены, удостоверении его надлежащим лицом. При наличии же завещания необязательно возникает спор о наследстве. В данном случае заявлена жалоба на действия должностных лиц, отказавших в удостоверении завещания. В случае возникновения спора о праве гражданском при рассмотрении жалобы суд откладывает разбирательство дела и предлагает оформить исковое требование, дает срок для его оформления п. 9 ч. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 года 10 О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан. Однако, если заявитель не хочет оформлять исковые требования, то это обстоятельство не является основанием для оставления жалобы без рассмотрения.

Лицо вправе само определить, поддерживать ли ему заявленную жалобу или оформить исковые требования.

Суд должен разъяснить заявителю последствия отказа от оформления исковых требований невозможность разрешения исковых требований, а после такого разъяснения в подтверждение чего заявитель обязан поставить свою подпись в протоколе судебного заседания - уточнить его требования, а если и после этого заявитель будет настаивать на рассмотрении его жалобы без искового заявления, суд обязан рассмотреть ее, но в пределах, определенных ст. 239 7 ГПК РСФСР без разрешения исковых требований. Оставление жалобы без рассмотрения при отсутствии законных оснований к этому и при том положении, что заявитель настаивает на рассмотрении жалобы, нельзя признать правильным.

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IY квартал 1999 года. Определение 74В99пр-17. Неправильное применение судом требований закона привлекло отмену судебного решения о признании завещания недействительным.11 Бюлл. Верховного Суда РФ 2000 7. Признавая завещание А. недействительным в силу ст. 165 ГК РФ, суд указал, что при удостоверении нотариусом завещания не была соблюдена нотариальная форма сделки и требования по ее регистрации, так как он внес в текст завещания исправление месяца август на сентябрь и в книге реестров нотариальных действий подпись от имени завещателя выполнена не им самим, а другим лицом.

Эти выводы суда Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ сочла ошибочными, указав следующее.

На основании ст. 57 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993г нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации и лично представленные ими нотариусу удостоверение завещаний через представителей не допускается. Согласно действующей ст. 540 ГК РСФСР 1964г. завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Таким образом, исходя из смысла данных законодательных норм, завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, лично им представлено нотариусу и нотариально удостоверено. Судом установлено, что приведенные требования по делу были соблюдены. Что же касается несоблюдения требований удостоверительной процедуры в частности, удостоверенное завещание не зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий или необходимых реквизитов завещания отсутствие времени, места его совершения и тем более их исправление, то эти обстоятельства не являются безусловным поводом к признанию такого завещания недействительным. При его оспаривании вопрос о действительности завещания решается судом с учетом исследованных доказательств в их совокупности на основании ст. 56 ГПК РСФСР. Все права и обязанности, предусмотренные завещательным распоряжением наследодателя, возникают у наследников с момента открытия наследства.

Этим, а также общим принципом свободы завещания, в силу которого завещатель может как оставить те или иные распоряжения на случай смерти, так и пересмотреть их в любой момент, объясняется важное значение правил об отмене ли изменении ранее составленного завещания.

Статья 543 ГК РСФСР 1964г. предусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее.

Судебная практика строго придерживается этого правила. Таким образом, первый способ отменить или изменить завещание заключается в составлении нового завещания, так или иначе противоречащего ранее составленному. При этом существенными являются два момента во-первых, сам по себе факт составления нового завещания не влияет на юридическую силу предыдущих завещаний. Ранее сделанные завещательные распоряжения отменяются только противоречащими им распоряжениями нового завещания.

Во-вторых, более позднее завещание отменяет ранее составленное при наличии между ними противоречий во всех случаях и не имеет значения, кем эти завещания были удостоверены. Законодательство не отдает преимущество нотариально удостоверенным завещаниям по сравнению с завещаниями, к ним приравненным и удостоверенными в порядке ст. 543 ГК РСФСР 1964г В таком же порядке, то есть путем составления нового завещания, предыдущее завещание может быть изменено или дополнено.

Второй способ отмены, но не изменения завещания, заключается в подаче соответствующего заявления в государственную нотариальную контору, главе администрации поселкового, сельского округа, совершающего нотариальные действия при отсутствии в данной местности нотариальных контор. Представляется, что все сведения, касающиеся завещательных распоряжений граждан сами завещания, заявления об их отмене, должны направляться соответствующими должностными лицами в адрес нотариальной конторы по месту постоянного жительства завещателя, а в случаях, когда завещатель не имел постоянного места жительства в РФ или оно неизвестно в адрес 1-й Московской государственной нотариальной конторы.

Исполнение завещания. В соответствии со ст. 544 ГК РСФСР 1964г если завещатель не назначил исполнителя завещания, завещательные распоряжения должны исполняться наследниками. В то же время завещатель может назначить исполнителем своей последней воли как постороннее лицо исполнитель воли, так и одного или нескольких лиц из числа наследников.

В случае, когда исполнитель воли - требуется согласие, выраженное им в специальной надписи на завещании либо в специальном заявлении, приложенном к завещанию. Исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои действия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение расходов, связанных с охраной и управлением наследственным имуществом. По исполнении завещания наследники вправе требовать отчета о его исполнении ст. 545 ГК РСФСР 1964г Исполнитель воли завещания является помощником наследников в осуществлении завещания, его права и обязанности должны определяться содержанием завещания.

При удостоверении завещания, когда назначается исполнитель воли завещателя, необходимо, чтобы нотариус или иное должностное лицо, полномочное удостоверять завещания, подробно выяснили делания завещателя, круг прав и обязанностей, возлагаемых им на исполнителя. 2. Наследование по закону Круг лиц, являющихся наследниками по закону, определяется в соответствии со ст. 532 ГК РСФСР 1964г Они призываются к наследованию согласно очередности наследниками первой очереди являются дети в том числе усыновленные, супруг и родители усыновители умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти наследниками второй очереди являются братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери. наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при неприятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования.

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

При наличии других наследников т.е. наследников первой или второй очереди они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Ст. 532 ГК РСФСР 1964г. содержит исчерпывающий перечень наследников произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо. Дети - это сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944н. Вопросы установления происхождения детей регулируются главой 10 Семейного кодекса Российской Федерации.

Усыновленные - это дети, чье усыновление удочерение юридически оформлено.

Усыновление удочерение допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление удочерение имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926г. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей.

При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления.

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они 1 неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими 2 признаны судом недееспособными 3 лишены судом родительских прав. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением 1 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными 2 супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным 3 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах 4 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей 5 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине 6 лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.

Усыновление влечет утрату усыновленным удочеренной своих прав в отношении кровных родителей.

Пасынки и подчерицы не являются наследниками по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы. Не являются наследниками и дети, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с ч.3 ст. 552 ГК РСФСР только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства и получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года со дня открытия наследства.

Супруг - это лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном или приравненном к нему браке. В соответствии со ст. 10 Семейного кодекса права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа. Супруг является наследником по закону в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но фактически брачные отношения с умершим возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944г. и были установлены судом.

Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных. Внуки и правнуки наследодателя наследуют только по праву представления в том случае, если нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Дети усыновленных, умерших ранее усыновителя, также обладают правом наследования. Законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления только внуки и правнуки наследодателя.

Право представления состоит в том, что в случае смерти кого-либо из детей наследодателя до открытия наследства т.е. до смерти наследодателя его наследственная доля переходит к его детям т.е. к внукам наследодателя, а в случае смерти последних - к их детям т.е. к правнукам наследодателя , Если внуков и правнуков, призываемых к наследованию по закону, несколько, они делят между собой поровну ту долю наследства, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства.

При призвании внуков и правнуков к наследованию по закону они вступают в качестве непосредственных и самостоятельных наследников, а не в качестве наследников тех лиц, которые они представляют. Право представления применяют только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям т.е. внукам завещателя. Наследником-иждивенцем по закону может быть любое лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем.

Кроме того, не требуется совместного проживания наследодателя и наследника-иждивенца. Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, и несовершеннолетние дети. Кроме ого, нетрудоспособными признаются инвалиды I, II, III групп, независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования.

Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения суда. Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или располагает дополнительным источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца.

Для того чтобы нетрудоспособный иждивенец мог считаться наследником, он должен находиться на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Отношения между наследодателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не приобретает права на наследование его имущества.

В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют 1 бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка 2 нуждающийся бывший супруг, осуществляющ.

– Конец работы –

Используемые теги: наследственное, право, емство, Российскому, Гражданскому, праву0.084

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности
В состав Судебника входят 4 части 1. Постановление о суде центральном. 2. Постановление о суде местном провинциальном, наместничьем. 3.… Ст. 54 Статья исходит из постановлений ПСГ ст. ст. 40 и 41 о договорном… В условиях развития товарного производства, городов, когда у верхов феодального общества растет потребность в умелых…

Конституционное право как отрасль права: понятие, предмет, методы правового регулирования, система, роль и место в системе российского права
В науке конституционного права сложилась методолгия определения... Прежде всего нормы кп регулируют основы конституционного строя см главу Конституции Исключительно в предмет...

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия,… Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и… Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью…

Вопрос 1. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод Понятие гражданского права
Понятие гражданского права... Предмет гражданского... И система гражданского права как отрасли права...

Имущественные права как объекты гражданских прав. Понятие и виды объектов гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских прав...

Финансовое право как самостоятельная отрасль российского права: предмет, метод, место в системе права
Финансовое право это совокупность юридических норм регулирующих общественные отношения которые возникают в процессе образования распределения и... Предмет финансового права это общественные отношения возникающие в процессе... Основной метод финансово правового регулирования государственно властные предписания одним участникам финансовых...

Вопрос 1. Предмет гражданского права как отрасли права. Как все отрасли права
Гражданское право это совокупность правовых норм регулирующих общественные отношения имущественно го и личного неимущественного характера... Гражданское право как отрасль права регулирует право отношения возникающие... Как все отрасли права гражданское право имеет свои предмет и метод правового регулирования отличающие граж данское...

Понятие, предмет и метод гражданского права. Гражданское право как наука и учебная дисциплина
И науки Украины... Донецкий национальный... Университет...

План лекции №1: Часть 1: предмет горного права, метод горного права, основные источники горного права. Часть 2: Этапы развития Российского законодательства о недрах
Часть предмет горного права метод горного права основные источники горного права... Часть Этапы развития Российского законодательства о недрах... формирование и развитие горного права Российской Империи начала го века...

Место обязательственного права в системе гражданского права
Введение. Обязательство как гражданско-правовой институт.Место обязательственного права в системе гражданского права. Обязательство как институт… Обязательство является правовой формой экономического оборота, то есть… Данные отношения возникают в связи и по поводу передачи имущества в собственность или другое вещное право выполнения…

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам