рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

Работа сделанна в 2004 году

ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ - раздел Право, - 2004 год - Исследование особенностей наследования, хранения и раздела отдельных видов имущества в Российском гражданском праве Формы Наследования. Наследование По Закону. Этапы Эволюции Наследовани...

ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ. Наследование по закону.

Этапы эволюции наследованияИсторически наследование по закону successio legitima возникло раньше наследования по завещанию.

Это означало, что первоначально имущество в случае смерти главы семьи paterfamilias переходило к его родственникам помимо воли главы, в силу сложившегося обычая, автоматически. Эволюционно, до поры до времени наследование по закону являлось нормальным порядком, а наследование по завещанию лишь отклонением от обычного порядка. Общим признаком, определяющим преимущественное право на наследство, было родство наследника с наследодателем.

Однако имел значение вид родства. Первоначально преимущество при наследовании по закону имели агнаты. Согласно закону XII Таблиц, если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрёт, не оставив распоряжения о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе его ближайший агнат.

Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут сородичи. См. Римское частное право. Учебник Под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. М. 1996, С. 168-176 Ченцов Н. В. Римское частное право. Тверь, 1995 Черниловский З. М. Лекции по римскому частному праву. М. 1991 Имущество наследовалось тремя группами очередями наследников своими наследниками, агнатами и когнатами. Свои наследники sui heredes, составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также внуков от ранее умерших детей.

Эти наследники именовались также и необходимыми наследниками, поскольку получали вступали наследство независимо от своей воли. Если после умершего не оставалось своих наследников, то к наследованию призывалась вторая очередь наследников - агнаты agnatus proximus ближайшие родственники например, брат умершего. Когда имелось несколько агнатов, наследовал тот, кто имел ближайшую родственную связь с наследодателем ближайший агнат. К третьей очереди относились родичи по крови - когнаты unde cognati, которыми считались все лица, связанные общностью происхождения.

Заложенное в древнеримском праве система деления наследников на группы заключалась в том, что наследник следующей очереди мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих очередей. Наследование по закону могло наступить не только в том случае, если умерший не оставил завещания, но и в некоторых других случаях если наследник, назначенный в завещании, умер раньше завещателя и если наследник отказался принять наследство.

В последующие этапы эволюции наследственного права происходят существенные перемены агнатское родство вытесняется родством когнатским. Именно когнатическое родство в последующей эволюции становится основой наследственного права. Последнее было обусловлено тем, что на смену патриархальной семье и общей семейной собственности пришла индивидуальная частная собственность. Преторское право установило не три, а четыре группы очереди наследников См. Новицкий И. Б. и Перетерский И. С. Указ. Соч С. 170. Первая очередь unde liberi включала детей наследодателя вторую очередь составляли все агнаты unde legitimy третья очередь включала когнатов до шестой степени родства включительно unde cognati в четвертую очередь входил переживший наследодателя супруг супруга умершего unde vir et uxor См. Гущин В. В Дмитриев Ю. А. Наследственное право.

М 2004, Учебник. 2004, С. 14-15 . Юстиниан своими новеллами 118 543 г 127 548 г. См. Уложение Юстиниана.

Новеллы 118 543 г 127 548 г. ввел пять очередей наследников первая очередь - все нисходящие наследники умершего сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей, при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя вторая очередь - восходящие родственники умершего отец, мать, дед, бабка, а также родные братья, сестры и их дети третья очередь - неполнородные братья и сестры умершего и их дети четвертая очередь - все остальные боковые родственники умершего независимо от степени родства пятая очередь - переживший супруг супруга умершего.

Если не было ни одного из наследников по закону и по завещанию либо все они отказались от наследства, наследство становилось выморочным bonum vacans. В древнейшее время такое имущество как бесхозяйное мог захватить всякий, то есть приобрести его на правах наследника в собственность, Позднее, в период принципата, было установлено, что выморочное имущество принадлежит государству.

В ряде случаев таким правом стали обладать церковь и монастыри. В древнем Риме наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди. Например, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобретал право на 1 3 наследственного имущества См. Гущин В. В Дмитриев Ю. А. Указ. Соч С. 15 При поколенном равенстве наследовании, в том случае когда одни наследники приобретали наследственные права на общих основаниях например, сыновья, а другие - в силу права представления например, внуки, принцип равного распределения наследства изменялся.

Если после смерти отца осталось, например, три сына и четыре внука, то каждый сын получал по 1 4 наследства, а внуки - ту же долю, но не на каждого, а на всех. Наследование по праву представления - это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пережили наследодателя. Такое наследование отличалось от наследственной трансмиссии т.е. ситуации, при которой наследник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, но не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наследники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда наследодатель, а наследниками своего отца, так как тот умер уже после открытия наследства Римское право сперва не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого непередаваемое.

В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним годом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства Прим. автора О. В Как и в римском частном праве в российском наследственном праве наследование по закону successio legitima - это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем Ст. 1141 ГК РФ . Для наследования по закону необходимы как минимум три факта смерть наследодателя лицо, призываемое к наследованию наследник, должно входить в круг наследников по закону должно произойти наследование по закону.

Ввиду того, что российское законодательство придает главенствующее значение наследования по завещанию, в отношении наследования по закону действует остаточный принцип имеет место, когда и насколько оно не изменено завещанием. Иные случаи наследования по закону сводятся к отсутствию наследников по завещанию, в том числе отсутствие у них права наследовать, отстранению их от наследования, непринятию ими наследства, их отказу от наследства, а также к праву на обязательную долю в наследстве, к наследственной трансмиссии и к наследованию вымороченного имущества bonum vacans. Говоря о наследовании по закону важно отметить принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя, который выражается в первую очередь в том, как определен круг наследников по закону.

Например, в российском наследственном праве круг наследников по закону определяется исходя из теоретического предположения презумпции учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя, что если бы наследодатель сам распорядился своим имуществом, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону.

Аналогично римскому частному праву, для наследования по закону имеют значение круг наследников, их очереди, порядок их призвания.

Одной из главных и наиболее радикальных новелл ГК является значительное расширение круга возможных наследников по закону.

Условно их можно разделить на четыре группы а родственники б приравненные к ним лица, в том числе в переживший супруг г усыновители, усыновленные д пасынки, падчерицы, отчим и мачеха е нетрудоспособные иждивенцы наследодателя ж государство. Вслед за ГК предпочтительнее говорить о родственниках, а не о членах семьи, понятие которой неоднозначно трактуется даже в специальном - Семейном - кодексе ср. ст. 2 и глава 15 СК . Родственники кровные родственники делятся на разряды порядки по степени родства.

Степень родства определяется числом рождений до общего предка -1-я, 2-я, 3-я и т. д. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит часть вторая п. 1 ст. 1145 ГК . При этом различают кровное родство unde cognati, т. е. кровная связь в происхождении от общего родителя и не кровное отсутствует связь родство. Выделяют прямое родство лица, последовательно происходящие друг от друга и боковое лица, происходящие от общего предка брат, сестра, дядя, тетя, племянник и т.д Прямое родство в свою очередь подразделяется на восходящее ascendentes мать, дед и т. д. и нисходящее descendentes сын, внучка и т. д Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей - неполнородными.

Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери.

Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак не наследуют после друг друга. Также не являются наследниками друг друга по закону двоюродные братья и сестры. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой - приравниваются к родственникам по происхождению кровным родственникам п. 1 ст. 1147 ГК . Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Исключением из этого правила являются случаи, когда в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства п. 3 ст. 1147 ГК РФ . При этом наследование в соответствии с данной нормой не исключает наследования в соответствии с п. 1 ст. 1 147 ГК РФ. Следует подчеркнуть, что под усыновленными в указанных положениях Гражданского кодекса РФ понимаются дети, чье усыновление удочерение юридически оформлено.

При этом усыновление удочерение допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах.

Фактическое усыновление удочерение имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926 г. От усыновления следует отличить признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они а неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими б признаны судом недееспособными в лишены судом родительских прав. Усыновление влечет утрату усыновленным удочеренной своих прав в отношении кровных родителей.

Не являются наследниками несовершеннолетние граждане, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением.

Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства, получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года до дня открытия наследства, и проживали совместно с наследодателем.

Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных. Согласно ст. 127 СК РФ усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.

Кроме того, не могут быть усыновителями 1 совершеннолетние лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными 2 супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным 3 совершеннолетние лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом в родительских правах 4 совершеннолетние лица, отстраненные от обязанностей опекуна попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей 5 бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине 6 совершеннолетние лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права 7 совершеннолетние лица, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители усыновитель 8 совершеннолетние лица, не имеющие постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям 9 совершеннолетние лица, имеющие на момент установления усыновления судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.

В отличие от действовавшего ранее законодательства ст. 532 ГК РСФСР в число потенциальных наследников включаются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя п. 3 ст. 1145 ГК . Эта норма сближает гражданское и семейное законодательство см. ст. 97 СК . Однако в СК говорится об алиментных обязанностях только трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, в отношении отчима и мачехи, если последние а являются нетрудоспособными б являются нуждающимися в воспитывали и содержали своих пасынков или падчериц г не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов бывших супругов. Более того, суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом.

В теории права субъективные права и юридические обязанности всегда корреспондируют друг другу.

Если у отчима и мачехи нет легальных обязанностей по содержанию пасынков и падчериц, то на каком основании возникает право наследовать после них? В связи с правовой неурегулированностью их взаимоотношений в большинстве случаев весьма сомнительна возможность применения ст. 1117 ГК Недостойные наследники. Демократизм комментируемой нормы, уникальной по сравнению с другими странами, хотя и объясняемый целью сохранения имущества в собственности физических лиц, представляется при современном уровне права и морали не вполне обоснованным. Следует подчеркнуть, что список возможных наследников чрезвычайно широк.

Например, к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди Ст. 1148 ГК РФ . К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону обязательная доля. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся - 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и III групп.

При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности.

Надо также отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях например, у военных, шахтеров и т.д права считаться нетрудоспособным не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным. Нетрудоспособность, связанная с возрастом, проверяется по паспорту, свидетельству о рождении а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет необходима также и справка учебного заведения нетрудоспособность же, связанная с состоянием здоровья по пенсионной книжке или справке ВТЭК. Наследником-иждивением по закону может быть любое нетрудоспособное лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем, при условии совместного проживания этого лица с наследодателем.

Закон РФ О государственных пенсиях в РФ в статье 53 определяет иждивенцев как членов семьи умершего, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источников средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя.

Отсюда вывод - иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя постоянную материальную помощь, которая являлась для него основным и постоянным источником средств к существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем - нетрудоспособные дед, бабка, братья или сестры и т.д. Нетрудоспособный иждивенец может считаться наследником, если он находился на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

Отношения между наследодателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, и несовершеннолетние дети. Нетрудоспособными признаются также инвалиды I, II и III групп независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования.

Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или располагает дополнительным источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца. Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения суда. Так, в соответствии со ст. 90 СК РФ право требовать предоставления алиментов содержания в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют 1 бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка 2 нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства I группы 3 нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака 4 нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами, а следовательно, и наследниками, Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не приобретает права на наследование его имущества.

Право на обязательную долю в наследстве для указанных лиц удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана Ст. 1149 ГК РФ . В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию орудия труда, творческая мастерская и тому подобное, суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам.

Аналогично римскому праву, наследники призываются к наследству в порядке очередности. В целом система очередности наследования по закону, предложенная ГК, является сложной и многоступенчатой.

В соответствии с действующим гражданским законодательством существует восемь очередей наследства. Вопрос об очередях наследников серьезно осложнен тем, что происходит соединение всех групп наследников и одновременно используется право представления - переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам наследника ст. 1146 ГК . Это право нисходящего родственника вступать заступать на место своего родителя или другого восходящего умершего.

Так как лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, то оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника succedere in caput praedefuncti parentis. Поэтому, в силу самого характера права представления, оно не может быть применимо к наследованию по восходящей ascendentes.

Так, например, наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных нормами о наследниках соответствующих очередей, и делится между ними поровну. При этом не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

Также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать. К наследникам первой очереди по закону относятся дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Согласно ст. 1142 ГК РФ к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, т.е. сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г До даты издания Указа Президиума Верховного Совета СССР Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания Мать-героиня и учреждении ордена Материнская слава и медали Медаль материнства, в соответствии с которым были признаны фактические брачные отношения между гражданами, не состоявшими до 8 июля 1944 г. в зарегистрированном браке.

Положения данного Указа подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации Вопросы установления происхождения детей регулируются главой 10 СК РФ. При этом если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления.

В случае отсутствия наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства при этом определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.

Следует отметить, что рождение самого наследодателя в это число не входит. Следует отметить, что по действующему российскому гражданскому законодательству также призываются к наследованию -в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя -в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя двоюродные внуки и внучки и родные братья и сестры его дедушек и бабушек двоюродные дедушки и бабушки -в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя двоюродные правнуки и правнучки, дети его двоюродных братьев и сестер двоюродные племянники и племянницы и дети его двоюродных дедушек и бабушек двоюродные дяди и тети . -если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

И, наконец, в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования статья 1117 ГК , либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника статья 1158 ГК , имущество умершего считается выморочным.

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. О спорности и сложности наследования по закону при наличии большого числа очередей указывалось еще в начале XX века См. Гойфарг.

К реформе наследования по закону Право, 1909, 39, С. 2081-2082 Следует обратить внимание на ряд спорных вопросов. Так, начиная с четвертой очереди наследование по праву представления усложняется. Иначе в число наследников по закону попали бы лица, родственные связи которых с наследодателем слабы и которые при жизни последнего возможно даже не общались с ним. В пятой и шестой очередях, в отличие от второй и третьей, не затрагивается вопрос о полнородности.

На сегодняшний день проблематично будет доказывать наличие родственных связей уже наследникам четвертой очереди в связи с тем, что сохранность документов и система учета актов гражданского состояния в нашей стране оставляет желать лучшего. Таблица. Наследники по закону Очереди наследников Наследники Наследники по праву представления Первая очередь Дети, супруг и родители наследодателя Внуки наследодателя и их потомки Вторая очередь Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления Третья очередь Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя дяди и тети наследодателя Двоюродные братья и сестры наследодателя Четвертая очередь Прадедушки и прабабушки наследодателя Двоюродные внуки и внучки Пятая очередь Дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек Двоюродные дедушки и бабушки Шестая очередь Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя Двоюродные правнуки и правнучки Седьмая очередь Дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя Двоюродные дяди и тети Восьмая очередь Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя Их родственники .2.2. Наследование по завещанию Гражданско-правовая природа завещания Завещание testamentum - это не просто всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника.

При этом назначение наследника должно было быть указанным в самом начале завещания, и без него завещание не имело юридической силы. Согласно Ульпиану, завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти См. Скрипилев Е. А. Основы римского права.

М 2001, С. 187-194 Дигесты Ульпиниана Можно передать слова Ульпиана и так завещание - это правомерная фиксация нашего намерения, составленного в торжественной форме с тем, чтобы оно имело силу после нашей смерти См. Гущин В. В Дмитриев Ю. А. Указ. Соч С. 14 Смысл наследования по завещанию состоит в том, что с его помощью собственник может распорядиться собственностью и после своей смерти.

Завещание представляет собой одностороннюю сделку, выражающую волю лишь одного лица - завещателя.

Оно выражает только волю завещателя. Однако оно - не есть договор. Завещатель вправе в одностороннем порядке в любой момент изменить или вовсе отменить завещание.

В XII Таблицах содержится постановление Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего домашнего имущества или относительно опеки над подвластными ему лицами, так пусть то и будет ненарушимым. Позднейшие юристы видели в этих словах признание свободы завещательных распоряжений. По мнению римского юриста Помпония, эти слова облекали завещателя широчайшей властью. Некоторые современные исследователи толкуют вышеприведённое положение XII Таблиц в том смысле, что оно устанавливало свободу завещаний. Но это верно лишь для последующих периодов истории римского права.

В эпоху же XII Таблиц собственник мог полностью распорядиться на случай своей смерти только в отношении движимых вещей. Семейное имущество как основа хозяйствования передавалось из потомства в потомство. Наследование по завещанию есть показатель того, насколько развилась в эпоху XII Таблиц частная собственность. Не случайно XII Таблиц в той части, какая посвящена наследованию, кончаются словами если умрёт без завещания. Формы завещания были довольно громоздкие в народном собрании перед строем войска в семейном кругу, путём обряда манципации mancipatio. Древнейшая форма завещания состояла в том, что наследодатель, явившись в куриатное собрание, специально для этой цели созываемое два раза в год, устно и публично называл то лицо, которое хотел видеть своим наследником.

Народное собрание могло одобрить решение наследодателя, но могло и не согласиться с ним. Следовательно, народное собрание не оставалось пассивным свидетелем.

Его вмешательство являлось весьма внушительным. Председательствовал в собрании верховный понтифик. К этой форме завещания прибегали скорее всего тогда, когда хотели обойти порядок наследования, установленный законом. В частности - при наличии подвластных sui heredes. В дальнейшем обращение к народному собранию и утверждение на нём воли завещателя стало простой обрядностью. Другой ранней формой завещания, порождённой военным бытом римского общества, было завещание перед строем войска - in procinctu См. Скрипилев Е. А. Указ. Соч С. 189 Гай, во времена которого эта форма уже не применялась, поясняет, что procinctus означает готовность вступить в вооружённое войско.

Следовательно, солдаты в походе, вероятно даже накануне сражения, публично и устно объявляли свою завещательную волю. Неудобство перечисленных форм завещания, пусть даже простых, состояло в том, что народное собрание нельзя было созывать всякий раз, когда возникала потребность сделать завещание.

Способ же in procinctu был недоступен для лиц пожилых, уже не служивших в войске. По этой причине стали прибегать к более гибкой, хотя и более сложной форме завещания. Акт назначения наследника стали совершать в семейном кругу, с применением обряда манципации. По словам Гая, кто не сделал своего завещания ни в комициях, ни перед строем, а между тем чувствовал приближение смерти, тот манципировал свою фамилию, то есть имущество какому-нибудь своему другу и просил его сделать выдачи разным лицам после своей смерти.

Это и было завещание посредством меди и весов См. Скрипилев Е. А. Указ. Соч С. 190. Завещатель testator в присутствии пятерых свидетелей обязательно полноправных римских граждан и весодержателя libripens передавал своё имущество доверенному лицу, которое произносило формулу Я утверждаю, что твоё имущество находится по твоему приказанию под моей охраной, и оно пусть будет мною куплено за эту медь в соответствии с твоим правом завещать имущество в соответствии с публичным законом См. Скрипилев Е. А. Указ. Соч. С. 191 Вместе с этими словами доверенное лицо, ударив кусочком меди по чашке весов, передавало её в качестве мнимой цены завещателю.

Только такая торжественная форма сообщала завещанию непререкаемость, бесспорность. Доверенное лицо - назовём его душеприказчиком - было обязано выполнить волю завещателя. Устное распоряжение завещателя называлось nuncupatio.

Завещатель обращался к свидетелям с той же просьбой. В период империи появляется новая форма публичного завещания занесение распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата, передача в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение. Наследник должен быть назначен лично завещателем, а не кем-нибудь другим, причём ясно и точно - это должно быть определённое лицо persona certa. Юридическое лицо не могло быть указано в качестве наследника.

В дальнейшем устное завещание было заменено обязательной письменной формой с приложением печатей завещателя и свидетелей начиная с эпохи принципиата их должно было быть не менее семи. Начиная с V века н. э. завещание должно было быть обязательно подписано завещателем и всеми свидетелями. До этого завещание удостоверялось не подписью, а печатью завещателя и свидетелей. Завещание могло быть составлено и при участии государственного органа путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата.

В сфере наследования по завещанию полностью применимы категории правоспособности и дееспособности. К первой относилось право лица совершать завещание. Завещать были вправе полноправные римские граждане, но отнюдь не рабы. Не могли завещать также некоторые категории преступников и подвластные дети. Способность лица совершать завещание именовалась активной способностью - testamenti factio activa, а способность быть назначенным наследником - testamenti factio passiva.

В римском праве завещательная дееспособность отсутствовала у несовершеннолетних, то есть у детей моложе четырнадцати лет для мальчиков и моложе двенадцати лет для девочек. Она отсутствовала у умалишённых, у лиц, объявленных расточителями и у лиц, которые ни устно, ни письменно не могли изложить свою волю, например, глухонемых. Наследником могло быть назначено одно или несколько лиц. Завещатель был вправе определить долю каждого наследника. Если он не определял доли наследников явным образом, то наследовали в равных долях.

Практиковалась и субституция substitution - назначение эвентуального или условного наследника которого можно назвать вторым наследником на тот случай, если лицо, назначенное наследником, почему-либо не сделается таковым См. Новицкий И. Б. Римское право. М 1996, С. 38-41 Римское частное право под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. М 1996, С. 127-129 Иногда назначение наследника сопровождалось возложением на последнего modus выполнения каких-либо действий, использование имущества по определённому назначению.

Если наследник, получивший имущество под условием, не выполнял возложенные на него обязанности, к нему в административном порядке могли быть применены меры понуждения. Случалось, что сам завещатель уничтожал завещание, о чём делал формальное заявление перед судом или перед тремя свидетелями. Завещатель мог составить новое завещание. В некоторых случаях завещание могло быть признано недействительным или стать таковым впоследствии.

Например, если отсутствовала завещательная правоспособность и дееспособность, если не были соблюдены необходимые формальности. Порой, даже принятое наследство могло быть отнято у наследника как у недостойного indignus. Отнятое имущество или переходило к другим наследникам, или в казну. Поводы для объявления наследника недостойным умерщвление наследодателя, уничтожение составленного им завещания, умышленное воспрепятствование составить завещание и другие преступления против наследодателя.

Со времен древнего Рима бытует юридическая аксиоматическая истина воля умершего - закон. Продолжая эту тенденцию в Российской Федерации подчеркивается главенствующее значение наследования по завещанию в числе оснований наследования. При этом при определении судьбы наследственного имущества приоритет придается именно воле наследодателя, выраженной в завещании, что находится в соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности самого гражданско-правового регулирования.

Исходя из этих принципов законодатель в свою очередь стремится к том, чтобы в максимально возможной степени обеспечить переход наследственного имущества в соответствии с действительной волей наследодателя, которая воплощается в завещании. Действующее российское законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит точного юридического определения самого понятия завещание. Завещание в российском наследственном праве - односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства п. 5 ст. 1118 ГК . В отечественной юридической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем. Барщевский М.Ю. Наследственное право М. 1998, С.55-56 Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти наследодателя и является основанием наследования Ст. 1118 ГК РФ . Характерной чертой этой сделки является и то, что посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону.

Примером этому может служить то, что каждый гражданин вправе завещать свое имущество как в целом, так и в части, включая и предметы домашнего хозяйства и обихода.

В этом случае применение старой статьи 533 ГК, предоставляющей преимущественное право наследования этих предметов наследникам, проживавшим совместно с наследодателем, исключается.

А завещатель может свободно распределить свое имущество между назначенными им наследниками в любых долях, а также отчуждать наследство в пользу тех или иных лиц. Назначение же завещания состоит именно в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственною имущества или его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям.

В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону назначение наследников и порядок распределения имущества меж ту ними зависят исключительно от воли завещателя ст. 1119 ГК РФ. По юридическому содержанию завещание можно определить как облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после смерти этого лица. Следует подчеркнуть, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица. Кроме правил раздела V на завещания распространяются нормы главы 9 ГК Сделки. Эта сделка носит строго личный и индивидуальный характер п.п. 3, 4 ст. 1118 ГК . В Российской Федерации завещание не может быть совершено через представителя - российское законодательство не признает совместные завещания воля нескольких лиц, выраженная в одном акте, которые допускаются в Англии, Италии, США, ФРГ только для супругов. Отражением в наследственном праве общих принципов и методов частного, в том числе гражданского права недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, автономия воли, является провозглашенный в ст. 1119 ГК принцип свободы завещания.

Это означает, что гражданин вправе 1 составить завещание или не составлять его составить одно или несколько завещаний 2 распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом или его частью 3 любым образом определить доли наследников в наследстве завещать своё имущество любым лицам 4 лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения 5 указать в завещании помимо основного основных, запасного запасных наследников 6 возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц 7 возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели 8 поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли этот гражданин наследником 9 включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК 10 выбрать форму и порядок совершения завещания из предложенных законодателем 11 отменить или изменить совершенное завещание.

Другой юридической особенностью завещания является тайна завещания, провозглашенная законом ст. 1123 ГК, ср. со ст. 139 ГК, понятием банковская тайна, тайна совершения нотариальных действий. Это означает, что нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК ст. 12 ГК . Сам завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания п. 2 ст. 1119, ст. 3123 ГК . Как и любая сделка, завещание должно соответствовать установленным в законе требованиям.

Особое внимание среди них уделяется дееспособности завещателя, содержанию и форме завещания.

Требования к субъектному составу сводятся к полной дееспособности гражданина.

Под дееспособностью понимают признаваемую государством способность своими действиями самостоятельно приобретать, иметь и осуществлять субъективные гражданские права и обязанности.

По общему правилу в полном объеме дееспособность приобретается с достижением совершеннолетия 18 лет - в Англии, России, ФРГ, Франции 20 лет -в Швейцарии, Японии от 18 до 21 года - в разных штатах США. Из мировой юридической практики известно, что во многих развитых западных странах физические лица по мере взросления наделяются большим объемом дееспособности.

В странах романо-германского права и в РФ подростки, достигшие определенного возраста например, во Франции - 15 лет, в России - 16 лет, могут быть объявлены полностью дееспособными - эмансипированы от рим. еmancipation - освобождение детей из-под власти домовладыки. В разных странах западной Европы эмансипация осуществляется по решению родителей Франция, органов опеки, попечительства и или суда РФ, Франция и др при вступлении в брак до достижения гражданского совершеннолетия РФ, Франция и др. Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший шсстнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, сели он работаем по трудовому договору, в т. ч. по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимаемся предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда По общему для всех этих стран правилу завещание может быть составлено лицом, достигшим совершеннолетия.

Однако в отдельных странах допускается составление завещания несовершеннолетними в некоторых штатах США например, Джорджия - с 14 лет в ФРГ - с 16 лет параграф 2229 1 ГГУ во Франции - неэмансипированный несовершеннолетний, достигший 16 лет, может распорядиться на случай своей смерти половиной своего имущества в Японии - с 15 лет ст. 961 ЯГК . К другому элементу дееспособности - способности осознавать значение и последствия своих действий и руководить ими - мы обратимся, рассматривая вопрос о недействительности завещаний. В России распорядиться имуществом на случай смерти путем совершения завещания могут граждане 1 совершеннолетние с 18-летнего возраста п. 1 ст. 21 ГК 2 не достигшие 18-летнего возраста, но вступившие в брак п. 2 ст. 21 ГК 3 эмансипированные - достигшие 16 лет, работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, занимающиеся предпринимательской деятельностью, и объявленные по решению органа опеки и попечительства или по решению суда полностью дееспособными ст. 27 ГК . Необходимо подчеркнуть, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения гражданской дееспособностью в полном объеме п. 2 ст. 1118 ГК РФ не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности, ограниченно дееспособные, или не обладающие дееспособностью в полном объеме несовершеннолетние граждане. При этом завещание должно быть совершено лично, поскольку совершение завещания через представителя не допускается.

По российскому законодательству в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Следует подчеркнуть, что завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Также важно, что завещатель также имеет право распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний статья 1119 ГК РФ . При этом ни нотариус, ни другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае же нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, отменить или изменить совершенное завещание статья 1121 ГК РФ . Как и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках.

Поскольку в соответствии с действующим законодательством о банковской деятельности принимать во вклады от граждан и открывать счета вправе не только банки, но и иные кредитные организации, то далее под банком будут пониматься и том числе и иные кредитные организации. Данное положение не противоречит и п. 4 ст. 1 128 ГК РФ. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством РФ. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления.

Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ. Действующее законодательство изменяет ранее действовавший порядок определения наследственной массы, что приводит к ее увеличению и в абсолютном выражении к увеличению размеров долей наследников по закону, которые могут претендовать на оставшееся незавещанным имущество наследодателя.

В соответствии со ст. 561 ГК РСФСР вклад в государственном банке исключался из состава наследства.

Таким образом, не нарушая принципа свободы завещания и прав наследников, к которым на основании рассматриваемого завещательного распоряжения переходят права на денежные средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы иных лиц, которые могут быть признаны наследниками по закону, а следовательно, размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей наследственной массы.

Думается, что такое толкование данной нормы соответствует конституционному принципу осуществления прав и свобод человека и гражданина, которое не должно нарушать права и свободы других лицу п. 3 ст. 17 Конституции РФ . Свобода завещания в Российской Федерации гарантируется законом.

В соответствии с частью 1 статьи 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами гражданского кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

Также завещатель может указать в завещании другого наследника переназначить наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданско-правовому принципу, как диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т. е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля, т. е. часть наследственного имущества, которая переходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя и содержания завещания ст. 1149 ГК . Эволюция обязательной доли проходила следующим образом В древнейшее время завещатель пользовался неограниченной свободой завешать свое имущество, то есть обязательной доли установлено не было. Это часто приводило к тому, что все наследство доставалось совершенно случайным людям, а ближайшие родственники оказывались обделенными.

Наследник мог быть назначен под отлагательным условием, что означало открытие наследства не в момент смерти наследодателя, а после наступления определенного условия См. Новицкий И. Б. Указ. Соч. С. 67 Для обуздания произвола римское право стало ограничивать свободу завещательного распоряжения.

Поначалу практика судов признала право на обязательную долю за своими наследникам завещателя, то есть за его детьми.

Претор распространил данное правило и на эманципированных детей.

Круг таких наследников с переходом от одной эпохи к другой менялся. В самые поздние времена к их числу относились восходящие и нисходящие родственники, а также родные братья и сестры наследодателя.

Менялся и размер той части наследственного имущества, которая переходила к ним в обязательном порядке, составив в классический период ј того, что получило бы данное лицо при отсутствии завещания то есть по закону. Право Юстиниана увеличило размер обязательной доли с ј до Ѕ . Наследники могли быть лишены обязательной доли только в том случае, если у завещателя была на то уважительная причина. В классический период уважительность причины устанавливалась судом. Право Юстиниана дало исчерпывающий перечень оснований для лишения права на обязательную долю например, создание опасности жизни завещателя. Если завещатель безосновательно лишил наследников права на обязательную долю, то сперва такое завещание могло быть признано недействительным полностью.

В классический период завещание могло быть признано недействительным уже не полностью, а только в той части, в какой это было необходимо для удовлетворения требований жалобщика о получении им обязательной доли. Подчеркнем, что обязательная доля представляет собой ограничение свободы завещания и устанавливается в целях материального обеспечения отдельных категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу их возраста или состояния здоровья.

Это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п. 1 и 2 ст. 1148 ГК п. 1 ст. 1149 ГК . Этот перечень лиц носит исчерпывающий характер.

Эти граждане наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону обязательная доля. Лишить их такого права завещатель не может. Таким правомочием располагает только суд, причем и он уменьшает или лишает наследника обязательной доли не по любому поводу, а по строго определенным в п. 4 ст. 1149 ГК РФ основаниям. А распоряжение завещателя о том, что он лишает права наследовать одного из вышеперечисленных лиц, будет признано ничтожным.

Используя формальный подход к толкованию содержания статьи 1149 ГК РФ, делаем вывод о том, что указанные лица должны обладать рядом свойств, которые обуславливают их право на обязательную долю. Так, например, дети имеют право на обязательную долю, если к моменту смерти наследодателя они 1 не достигли восемнадцатилетнего возраста 2 в силу инвалидности или возраста достигли пенсионного возраста - дочь 55 лет, сын 60 лет являются нетрудоспособными.

Это в равной мере относится как к родным детям, так и к усыновлённым в установленном порядке. В последнем случае усыновление должно быть не фактическим, а документально оформленным в соответствии со всеми нормами закона. Только в таком случае этот факт будет иметь юридическое значение для вопроса об обязательной доле. Касательно же супругов, то они должны находиться в законно оформленных брачных отношениях Супруг - это лицо, состоявшее с наследодателем в законном браке.

В соответствии со ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа. Супруг является наследником по закону и в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но фактические брачные отношения с умершим возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания Мать-героиня и учреждении ордена Материнская слава и медали Медаль материнства от 8 июля 1944 г. и были установлены судом.

Кроме того, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР О порядке признания фактических брачных отношении в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов от 10 июля 1944 г. в тех случаях, когда фактические брачные отношения, существовавшие до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г не могли быть зарегистрированы вследствие смерти или пропажи без вести на фронте одного из лиц, состоявших в таких отношениях, другая сторона в судебном порядке могла быть признана супругом умершего или пропавшего без вести лица на основании ранее действовавшего законодательства.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Поэтому доля пережившего супруга наследодателя, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК. РФ, исключается из состава наследства, а в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ наследуется только та часть имущества наследодателя, которая останется после выдела доли пережившего супруга они не должны быть прекращены.

Только в таком случае переживший супруг получит половину от совместно нажитого имущества, получит право на обязательную долю или сможет унаследовать какую-то часть имущества. Родители имеют право на обязательную долю, если они не лишены родительских прав в отношении наследодателя.

Это правило не применяется в том случае, если родители после лишения их родительских прав восстановлены в них. Лицо, состоящее на иждивении, имеет право на обязательную долю только в том случае, если 1 иждивенческие отношения длились не менее одного года, 2 предоставляемые наследодателем денежные и иные средства были единственным или основным источником для существования данного лица, 3 предоставление этих средств не было обусловлено исполнением каких-либо обязательств в пользу наследодателя, 4 данное лицо является нетрудоспособным на день открытия наследства. Следовательно, если не выполнено условие о годичном сроке иждивенческих отношений, если у гражданина были самостоятельные доходы, способные удовлетворить его нужды, то наследственные правоотношения по поводу обязательной доли не возникают.

Не возникают они также и в случае, если наследодатель предоставлял денежные суммы, являющиеся источником к существованию, за выполнение какой-либо работы или предоставление каких-либо услуг например, за уборку квартиры, приготовление пищи и т.д. независимо от совместности проживания.

Следует подчеркнуть, что норма об обязательной доле применяется, если наследодатель не выделил наследнику доли не упомянул его в завещании либо оставил ему по завещанию менее половины его законной доли. Она норма носит императивный характер, то есть является обязательной для применения и не может быть изменена, кроме как по закону.

Размер обязательной доли определяется по отношению ко всей наследственной массе, включая и ту часть имущества, которая предназначена для исполнения завещательного отказа и завещательного возложения. Во внимание принимаются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания, и не учитываются наследники по завещанию. Следует отметить, что размер обязательной доли по сравнению с ГК РСФСР уменьшен с двух третей до половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону.

В обязательную долю засчитывается всё, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа п. 3 ст. 1149 ГК . По общему правилу имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях статья 1122 ГК РФ . Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания.

Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей.

В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом. Новый ГК стремится к паритету между интересами лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и интересами наследников по завещанию, которые избраны самим наследодателем. Во-первых, право на обязательную долю удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, невзирая на права других наследников по закону, и только при её нехватке задействуется та часть имущества, которая завещана п. 2 ст. 1149 ГК . Во-вторых, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию орудия труда, творческая мастерская и тому подобное, суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении п. 4 ст. 1149 ГК, см. также статьи 1168, 1169 ГК . На наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, распространяются правила о недостойных наследниках п. 4 ст. 1117 ГК , то есть они могут быть лишены права наследовать или отстранены от наследования, так как наследование обязательной доли является наследованием по закону.

Так же как и другие наследники, лица, имеющие право на обязательную долю, вправе отказаться от наследст

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Исследование особенностей наследования, хранения и раздела отдельных видов имущества в Российском гражданском праве

Упоминание о наследовании можно найти в самых первых письменных источниках глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и др. Прогрессивное… Сравнительную разработанность древнеримского наследственного права… Ко временам Древнего Рима относится очевидная истина, что человек как всякий биологический вид смертен.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основные теоретические положения о наследовании
Основные теоретические положения о наследовании. С времен Древнего Рима под наследственным правом понимается совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок перехода

ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ И ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА
ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ И ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА. Принятие наследства Способы принятия наследства, срок принятия наследстваСо времен древнего Рима, принятие наследства - это одностороннее действие наследника

НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ. Состав наследственной массы Объектом права наследования является наследство. В со

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. Вклады в Сбербанке Банковские вклады граждан наследуются по общим правилам действующего российского законодательств

Предметы домашнего обихода
Предметы домашнего обихода. Согласно действующему российскому гражданскому законодательству предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с

Фермерское крестьянское хозяйство
Фермерское крестьянское хозяйство. Одной из форм экономической деятельности граждан в сельскохозяйственном производстве является крестьянское фермерское хозяйство самостоятельным хозяйствующим субъ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги