рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стипуляция

Стипуляция - раздел Право, РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 433. Определение.Вербальным (Т.е. Словесным, Устным) ...

433. Определение.Вербальным (т.е. словесным, устным) контрактом называется договор, устанавливающий обязательство verbis (словами), т.е. договор, приобретающий обязывающую силу посредством и с момента произнесения известных формул или фраз.

Важнейшим видом вербальных контрактов является стипуляция. Гай дает следующее определение:

 

Verbis obligatio fit ex interroga-tione et responsione, veluti dari spondes? spondee; dabis? dabo; promittis? promitto; fidepromittis? fidepromitto; fideiubes? fideiubeo; facies? faciam (3.92).   Вербальное (словесное) обязательство возникает посредством вопроса и ответа, например: обещаешь ли дать? обещаю; дашь ли? дам; ручаешься ли? ручаюсь; сделаешь ли? сделаю.  

 

Стипуляцией называется устный договор, заключенный посредством вопроса будущего кредитора и совпадающего с этим вопросом ответа со стороны лица, соглашающегося быть должником по обязательству:

 

Stipulatio autem est verborum conceptio, quibus is qui interroga-tur, daturam facturumve se, quod interrogatus est, respondent (D. 45. 1.5.1).   Стипуляция есть словесная формула, в которой лицо, которому задается вопрос, отвечает, что оно даст или сделает то, о чем его спросили.  

 

434. Терминология.Значение терминов stipulatio и главнейшей ее формы sponsio, а в связи с этим и происхождение стипуляции, объясняется различно. В источниках римского права stipulatio иногда понимается, как происходящая от slips монета (Фест), от stipula – стебель, палка (festuca, vindicta), от stipulus – крепкий, stipulum firmum (I. 3. 15. 1), stipulor от stipo, я утверждаю; слово sponsio, spondere объясняется иногда от sua sponte (т.е. добровольно), чаще – от греческого spondai, жертвенное возлияние (Verrius у Феста).

В науке римского права очень распространено объяснение возникновения stipulatio на почве обычая подтверждать обещания клятвой или присягой, защищавшейся религиозными (а не правовыми) нормами. В то время, когда этот первоначальный религиозный характер стипуляции еще не изгладился, употреблялась только строгая форма стипуляции – sponsio; постепенно религиозный элемент – клятва, присяга, – отпал, а обещание составило содержание светского договора стипуляции. Другие авторы считают sponsio первоначальной формой поручительства, получившей потом распространение в качестве общего способа установления договорных обязательств. Есть даже мнение, что sponsio и stipulatio имели различное происхождение: сти-пуляция, как единый вербальный контракт, стала известна только в классическом праве, первоначально же stipulari означало только акт кредитора, a spondere – акт должника; при этом, применение sponsio (хотя оно и составляло существенный элемент votum, обета божеству) не позволяет заключить, что это обещание давалось на почве какого-то существовавшего до нее долга; sponsio с самого начала была юридическим актом, по которому одно лицо принимало на себя обязательство перед другим.

Неясность происхождения стипуляции сама по себе внушает мысль об очень древнем появлении этой договорной формы. Открытые в 1933 году новые фрагменты из Институций Гая доказывают, что этот договор был известен уже по законам XII таблиц (sicuti lex XII tabularum de eo quod ex stipulatione petitur).

 

435.Односторонний характер обязательства.Обязательственное отношение, устанавливавшееся стипуляцией, имело односторонний характер: для stipulator, или reus stipulandi (кредитора) из этого договора
возникало только право, для promissor, или reus promittendi (должника)
– только обязанность.

436.Совершение стипуляции.Формальные требования, чрезвычайно
строгие первоначально, с течением времени были значительно ослаблены. Так, первоначально требовалось, чтобы ответ буквально совпадал в своей редакции с вопросом; а во фрагменте D. 45.1.1.2 Ульпиану (II– III в. н.э.) уже приписывается мнение, что для возникновения стипуляционного oбязательства достаточно, если на вопрос dabis? последует ответ quidni? (т.е. почему бы нет?).

В современной науке, впрочем, считают, что такое свободное понимание формы стипуляции сложилось, вероятно, позднее, т. е. что приведенный отрывок источников интерполирован составителями Дигест. «Другое дело, – говорит Ульпиан, – если должник sine verbis adnuisset», т.е. кивнет утвердительно головой, не произнеся ни слова (D. 45.1.1.2); в этом случае стипуляции нет: вербальный контракт не может быть заключен без verba. Точно так же, первоначально придавали большое значение тому, чтобы ответ был выражен тем же глаголом, каким задан вопрос. С течением времени это стало несущественным; перестали придавать значение даже тому обстоятельству, на одном ли языке произносятся вопрос и ответ, или на разных, лишь бы они были выражены congruenter, т. е. совпадали бы (D. 45. 1. 1. 6)и лишь бы стороны понимали друг друга; так, вопрос мог быть сформулирован на латинском языке, а ответ дан – на греческом.

По первоначальным понятиям из того, что стипуляция есть единый и цельный акт, следовало, что ответ должен следовать за вопросом непосредственно, а Ульпиан (D. 45. 1. 1. 1) уже считает, что если кредитор, задав вопрос, не надолго (тох) удалится и получит ответ по возвращении, обязательство возникает: mtervallum enim medium (по другому чтению – modicum) non vitiavit obligationem, т.е. средний (по другому чтению – умеренный) промежуток времени между вопросом и ответом не препятствует установлению обязательства. Впрочем, и это ослабление формализма стипуляции, быть может, вошло в практику позднее и приписано Ульпиану составителями Дигест: между прочим в другом месте Дигест (D. 45. 1. 137, отрывок из Венулея, III в. н.э.) прямо говорится, что требуется непрерывный (continuus) акт кредитора и должника; между вопросом и ответом допустим в качестве промежутка только aliquod momentum naturae (некоторый естественный промежуток).

В отношении одной разновидности стипуляции формальные требования оставались устойчивыми; это – форма sponsio (spondense? spondeo); она была доступна только римским гражданам, а не перегринам, и должна была произноситься непременно на латинском языке.

Но и в отношении других форм стипуляции, при всех смягчениях формальных требований, в классическом римском праве все-таки прочно сохранились некоторые черты стипуляции как вербального контракта: присутствие договаривающихся сторон в одном месте, устный вопрос кредитора и такой же устный ответ Должника, совпадающий по смыслу с вопросом (congruenter). В качестве устного договора, стипуляция оставалась недоступной как немому, который не может произнести вопроса или ответа, так и глухому, который не может непосредственно воспринять вопрос или ответ («кредитор должен слышать слова должника и, обратно, должник – слова кредитора» – говорит Гай – 3. 105); не может заключить стипуляции и отсутствующее лицо («так как стороны должны слышать друг друга» – Ульпиан. D. 45. 1. 1. рг.).

В позднейшую, императорскую эпоху былой характер стипуляции, как договора, совершаемого в порядке вопроса кредитора и непосредственно следующего за ним и совпадающего с ним ответа должника, сгладился сильнее (в конституции императора Льва 472 г., С. 8. 37. 10, говорится, что все стипуляции, legibus cognitae, т. е. не противозаконные по содержанию, имеют обязательную силу, хотя бы они были совершены по соглашению сторон не в торжественных или прямых выражениях, т.е. в форме вопроса и совпадающего с ним ответа, а quibuscumque verbis, в каких угодно выражениях; но и тогда стипуляция осталась недоступной для глухих и немых и требовалось, по крайней мере, в принципе – присутствие сторон).

437. Буквальное толкование содержания. Аналогичная эволюция формального начала наблюдается и в отношении самого содержания обязательства. Обязательство, возникавшее из стипуляции, было stncti juris, т.е. подлежавшее строго буквальному толкованию; яркий пример такого толкования мы находим в источниках (D. 45. 1. 91. рг.) на таком казусе:

Некто стипулировал раба, но раб погиб и не мог быть передан кредитору; в числе других возник и такой вопрос: отвечает ли должник, если смерть последовала вследствие допущенной должником небрежности, если он negligat infirmum (оставил слабого раба без заботы), другими словами, отвечает ли должник только за culpa in faciendo (т.е. за вину, выразившуюся в совершении положительного действия), или также за culpa in non faciendo (т.е. за вину, выразившуюся в несовершении действия). Юрист Павел, давая заключение, именно так ставит вопрос: ...an culpa quod a.d stipulationem attinet, in faciendo accipienda sit, non in non faciendo (что касается стипуляции, следует ли понимать вину так, что она должна выразиться в совершении положительного действия, а не в упущении). На этот вопрос Павел дает ответ: quod magis probandum est, т.е. следует признать, что вина или стипуляции должна пониматься в том смысле, что должник отвечает за culpa in faciendo, но не за простое упущение (culpa in non faciendo). Этот ответ мотивируется так: qui dari promisit, ad dandum, non faciendum tenetur – кто обещал дать, отвечает за передачу, а не за другое действие (D. 45. 1.91. рг.).

Выражающийся в этом заключении культ слова приводил также к тому, что еще Гай (3.102) считал стипуляцию недействительной, если на вопрос кредитора: «обещаешь ли 10 сестерций», должник обещает 5; юрист даже не ставит вопроса о признании обязательства в меньшей сумме. Позднее формализм смягчился и в этом отношении: от имени юриста Ульпиана в Дигестах указывается (D. 45.1.1.4) как общеизвестное положение (constat, известно, – хотя, вероятно, и в данном случае известным оно стало уже ко^времени составления кодификации Юстиниана^ редакторы которой приписали это положение Ульпиану), что если на вопрос кредитора, обещаешь ли дать 20, должник отвечает «обещаю дать 10», или наоборот, то обязательство заключена в меньшей сумме, в отношении которой соглашение можно считать достигнутым. Несмотря на такое решение вопроса Институции Юстиниана (3. 19. 5), воспроизводят изложенный выше фрагмент Гая, исходящего из противоположного взгляда.

438. Действие стипуляции исключительно в отношении сторон. Формальный характер стипуляции сказывался также в том, что ее действие ограничивалось непосредственно участвовавшими в ней сторонами. Нельзя было по стипуляции между двумя лицами не только возложить обязательство на третье, не участвовавшее в стипуляции лицо (spondesne Titium mihi centum dare?), но и выговорить предоставление со стороны должника в пользу третьего лица; в этих случаях стипулян-ту не давали иска, так как стипулянт непосредственно не имел денежного интереса по договору стипуляции, а третьему лицу не давали иска, как не участвовавшему в договоре. Только в том случае, когда стипулянт имеет и личный интерес в договоре, заключаемом в пользу третьего лица, стипуляция получает силу (D. 45.1. 38.20).

Равным образом, стипуляцию, по которой должник обещал совершение известного действия третьим лицом, делало действительным включение оговорки о платеже должником неустойки на случай неисполнения третьим лицом обязательства (1. 3. 19. 21). Не признавалась действительной стипуляция, когда кредитор стипулировал «post mortem meam (или tuam) dan spondes»?

В этих случаях проводился принцип «ab heredibus incipere obligationes non posse», т.е. действие обязательств не может начинаться с наследников: Гай (3, 100) называет это «неэлегантным». Однако, это препятствие обходилось введением в договор добавочного кредитора (adstipulator, см. п. 444), который и мог получить исполнение после смерти главного кредитора, или, еще проще, путем некоторого словесного ухищрения, заменяя выражение post mortem meam – оговоркой cum monar (и соответственно – post mortem tuam словами: cum monens).

В праве Юстиниана все эти уловки стали уже ненужными; для окончательного разрешения этого вопроса, возбуждавшего в практике сомнения и представлявшегося неясным, конституцией 531 г. (С. 4. 11. 1) было установлено, что возможно et ab heredibus et contra heredes incipere actiones et obligationes, ne propter nimiam subtilitatem verboram latitude voluntatis contrahentium impediatur (т.е. действие обязательств и исков может начинаться в лице наследников, как на активной стороне, так и на пассивной, чтобы от чрезмерной щепетильности в отношении употребляемых выражений не встречала помех широта замыслов контрагентов).

439. Абстрактный характер. Обязательство из стипуляции отличалось абстрактным характером (пп. 296-297). Если указанные выше требования относительно порядка заключения стипуляции (вопрос кредитора, совпадающий ответ должника, способность непосредственного восприятия каждым из контрагентов, одновременно присутствующих в месте совершения стипуляции, друг друга)'соблюдены, обязательство возникает, независимо от того, какое материальное основание привело стороны к заключению договора, какую хозяйственную цель они преследовали, и достигнута ли эта цель.

С точки зрения интересов верхушки рабовладельческого общества, стремившегося, всеми мерами закабалить должников, было выгодно оторвать силу договора от его материального основания: должник, и без того фактически находившийся в зависимости от своего социально и экономически более сильного кредитора, еще больше подпадает под его власть и усмотрение. Принцип абстрактности обязательства не лишал, правда, должника права доказывать, что основание, по которому он принял на себя обязательство, не осуществилось; но такое доказательство было для него не всегда фактически возможно, да и требовало нередко времени, а пока отсутствие основания не доказано, кредитор мог уже осуществить свое право.

Абстрактный характер стипуляции (помимо простоты и быстроты взыскания долга) представлял то удобство, что в эту форму можно было облечь любое обязательственное отношение – и заемное обязательство, и обязательство платежа цены за купленную вещь, и т. д. Стипу-ляцией пользовались нередко в целях новации, т. е. этот договор заключали для того, чтобы прекратить уже существующее обязательство, поставив на его место новое, возникающее из стипуляции (п. 354). Доказав факт стипуляции, кредитор тем самым получал возможность взыскания по обязательству.

Эта черта стипуляции, позволявшая вложить в нее любое содержание и быстро проводить ее в жизнь, делала стипуляцию самой употребительной в практике формой договора; в классическую эпоху это – основная форма оборота.

Необходимо, однако, для уточнения добавить, что абстрактный характер стипуляционного обязательства не доводился до таких крайних пределов, чтобы не признавать силы за стипуляцией, если она по желанию сторон поставлена в связь с той хозяйственной целью, для которой заключалась. Стороны не только могли упомянуть в тексте вопроса и ответа основание, по которому стипуляция совершалась, но и поставить силу стипуляции в зависимость от преследуемой цели посредством включения соответствующего условия или в иной форме, например, si qua mihi nupserit, decem dotis eius nomine dare spondes, т.е. «если кто-нибудь выйдет за меня замуж, обещаешь ли дать 10 в качестве приданого за ней?» (D. 45.1.108).

440. Ответственность по стипуляции. Стипуляция не только требовала для самого установления обязательства соблюдения определенной' формы, но и по содержанию возникавшее из нее обязательство рассматривалось формально: должник обязан был исполнить только то, что буквально вытекает из произнесенных вопроса и ответа. Эта точка зрения приводила к тому, например, что если должник обязался передать вещь, а она погибла или испорчена, то должник признавался ответственным лишь тогда, если он допустил culpa in faciendo, т.е. своим положительным действием вызвал невозможность исполнения обязательства или ухудшение предмета; если же такое последствие наступило ввиду непринятия должником необходимых мер или его упущений (culpa in non faciendo), должник по стипуляции ответственности не несет (приведенное выше, в п. 437, место источников – D. 45. 1. 91. рг). Если допущена culpa in faciendo, то, несмотря на гибель вещи, можно предъявить иск из стипуляции на тех же основаниях, как если бы вещь была цела (Pauli Sent. 5, 7, 4); за culpa in non faciendo должник не отвечает.

Установить, допустил ли должник culpa in faciendo или только culpa in non faciendo, не всегда легко. Поэтому, кредиторы для ограждения своих интересов стали вносить в стипуляцию doli clausula – оговорку об ответственности за dolus, благодаря которой судья мог установить ответственность должника также в тех случаях, когда по букве договора ее признать было нельзя. По словам Юлиана (D. 45.1. 53), эта оговорка и имела своим назначением открыть возможность сослаться на такие факты, которые буквальной редакцией договора не могут быть охвачены (quae in praesentia occurrere non possint), а также разрешить всякого рода неясные случаи (ad incertos casus). Папиниан (D. 45. l. 121. pr.) дает нам и формулировку такой clausula doli: dolumque malum huic rei promissionique abesse abfuturumque esse stipulatus est tile spopondit ille – кредитор стипулировал и должник обещал, что в этом деле нет и не будет злого умысла.

441. Cautio. Для обеспечения доказательства факта совершения сти-
пуляции вошло в обычай составлять письменный акт, удостоверяю-
щий это обстоятельство и называющийся cautio. С течением времени
эти стипуляционные документы получили такое широкое применение, что значение стипуляционной формулы (вопрос и ответ) отошло на второй план, и если только обе стороны присутствовали в одном месте, то при наличии cautio предполагалось, что составлению документа предшествовали verba stipulations (словесная форма стипуляции) (D. 45. 1. 134. 2). Павел выражается даже сильнее: «Если – говорит он, – в документе написано, что некто обещал что-то, то это считается равносильным тому, что на заданный об этом вопрос был
дан соответствующий ответ (Сентенции. 5.7. 2).

В конце концов пришли к тому, что документ о стипуляции сам по себе создает предположение о состоявшейся стипуляции: если в документе есть указание, что стороны присутствовали при его совершении, это указание признается за доказательство; и только если будут представлены manifestissirtiae probationes (очевиднейшие доказательства), что в течение всего того дня, когда составлялся документ, одна из сто- , рон не находилась в месте его составления, не будет придано силы | стипуляционному обязательству. Доказательственная сила документа о стипуляции мотивируется императором Юстинианом интересами, контрагентов: huiusmodi scripturas propter utilitatem contrahentiunr esse credendas, т.е. такого рода документы должны приниматься за доказа тельство в интересах контрагентов (С. 8. 37-38.14).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

На сайте allrefs.net читайте: "РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стипуляция

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Римского частного права
1. Историческое значение римского права. Настоящий учебник посвящен римскому частному праву периода его наибольшего развития (начиная с 1 в. н.э.). Среди отраслей римского п

Метод и система изложения
  4. Метод изложения Авторы настоящего учебника ставят своей задачей изложить римское частное право в том виде, как оно сложилось в первые века н. э. и зафиксировано

Обычное право
16. Институции Юстиниана разделяли все право по признаку письменной и устной формы источников. В последнюю категорию источников входил древнейший источник права – обычай,

Эдикты магистратов и преторское право
20. Эдикты магистратов.Третий чисто римский источник права, пе решедший от республиканского Рима, представляли эдикты магистра тов (претора, курульного эдила, правителя про

Сенатусконсульты
  23. В начале принципата превратились в законодательные акты постановления сената (редкие при республике). С I до середины III в.в. н.э. Сенатусконсульты являлись основной формой зак

Юриспруденция
  24. Деятельность старых республиканских юристов. Римская юриспруденция ведет свое начало от практической деятельности юристов республиканского периода. Развивавшаяс

Императорские конституции
  32. Виды конституций. В эпоху принципата издавались конституции в четырех основных формах: а) эдикты – общие распоряжения (по названию продолжавшие практику

При Юстиниане
36. Задачи кодификации. Устремления юстиниановского периода (первая половина VI в.) были направлены на осуществление грандиозной и непосильной задачи восстановления единс

Corpus iuris civilis
39. Составные части Corpus iuris chilis.Появившееся к 534 г. окончательное собрание является основным источником для изучения римского права. В XII в. оно получило сохраняющееся до

Памятники литературы. Надписи. Папирусы
40. Памятники литературы.Неюридическими источниками для понимания римского права и восполнения наших знаний являются дошедшие произведения и памятники римской и эллинистической лит

Границы осуществления права
  45.Каждый может пользоваться своим частным правом или отказываться от него. При осуществлении субъектом своих полномочий объективное право указывает ему на необходи

Самоуправство
  46.Самоуправство как первоначальная форма защиты прав. Перво начально защита частных прав осуществлялась заинтересованным ли цом путем.расправы с нарушителе

Государственная зашита прав
  48. Общий характер государственной зашиты прав.Исторически процесс развился путем вытеснения и дисциплинированна первоначального самоуправства и превращения государ

Значение иска
  54. Римское частное право как система исков. По римским воззрениям, только судебная защита наличного права давала этому последнему настоящую ценность и завершение.

Виды исков
  55. Actiones in rent и actiones in personam. По личности ответчика иски делились на actiones in rem (вещные иски) и actiones in personam (личные иски). Вещный иск н

Защита и возражения против иска
64. Признание иска.Предъявленный иск ответчик мог признать или оспаривать. В случаях признания ответчиком требований истца решение могло последовать уже в первой стадии пр

Коллизия прав и конкуренция исков
  68. Коллизия прав. Осуществление некоторых прав может происходить не иначе, как задерживая или препятствуя вполне или отчасти осуществлению других прав. Такие случаи называются колл

Производство in iure
  70. Роль истца.Производство начиналось с указания истцом иска – editio actionis. Истец еще до вызова к претору (п. 53) знакомил ответчика с тем иском, который он ем

Производство in iudicio
  Гай сообщает, что стороны при легисакционном процессе, после назначения судьи, взаимно вызывали друг друга явиться к этому судье на третий день (Гай. 4. 15). Сохранился ли этот срок

Восстановление в прежнее состояние
(реституция)   81.Понятие реституции. Классическое право не знало обжалования судебного решения в собственном смысле. Однако сторона, не

Процессуальное представительство
  84. Первоначальное недопущение представительства. Стороны в гражданском процессе долго не могли возлагать на третьих лиц защиту своих интересов. Они должны

Интердиктное производство
  87. Понятие интердиктного производства. Наряду с обычным иско вым порядком рассмотрения частных споров (ordo iudiciorum privatorum), существовало особое инт

Когниционное производство
  90. Возникновение когниционного производства.С I в.н.э. магистраты, не располагавшие юрисдикцией, стали получать ius cognoscendi, право решать

Иска и неосновательного предъявления иска
  92.Меры против ответчиков, неосновательно отрицавших иск, фактически всей тяжестью ложились на бедняков, не имевших возможности собрать или сохранить доказательства

Значение времени в праве
94. Правосозидательное и погашающее действие времени.Время в не которых случаях создает правовую защиту фактическому положению, превращает факт в право, создает право, но оно ж

Исковая давность
  97. Понятие исковой давности. Исковая давность означает погашение возможности процессуальной защиты права вследствие того, что в течение известного времени

Категории лиц
101. Субъекты прав.Лицами, или субъектами прав, были в Риме как отдельные люди – физические лица, так и объединения физических лиц (род, цех, корпорация) или независимые от них учр

Правовое положение римских граждан
106. Приобретение римского гражданства. Римское гражданство приобреталось: (1) Рождением, причем ребенок, рожденный в римском браке, следовал состоянию отца, а ребенок, ро

Правовое положение latini
  109. Возникновение правового положения latini. Как уже указано, latini это, прежде всего, древнейшие жители Лациума и их потомство, latini veteres, latini prisci. Н

Правовое положение перегринов
111-а. Возникновение правового положения перегринов.Главным основанием возникновения правового положения перегрина было включение в состав римского государства завоеванных Римом те

Правовое положение рабов
114. Общая характеристика положения рабов.Рим был рабовладельческим государством на всех стадиях своего существования. Собственниками рабов были главным образом отдельные лица. Изв

Capitis deminutio
122. Понятие capitis deminutio.Утрата одного из трех состояний право способности (см. п. 102) влекла за собою и утрату правоспособности – capitis deminutio. Первоначально c

Гражданская честь
  Наряду с capitis deminutio римское право знало ограничения правоспособности вследствие умаления гражданской чести. Важнейшими случаями такого ограничения правоспособности были: a) i

Появление категории юридического лица.
  128. Понятие юридического лииа. Создание понятия юридического лица нередко относят к числу важнейших заслуг римского частного права. Не следует, однако, преувеличив

Общий строй римской семьи
131. Основные черты семейного строя.Юристы относили правовой строй римской семьи к числу специфически римских правовых институтов. И действительно, только римский гражданин, вступи

Агнатическое и когнатическое родство
133. Понятие агнатического и когнатического родства.Служа основой семьи в тесном смысле слова, patria potestas являлась и основой всей системы агнатического родства, служившего в с

Супругов
140. Отношения супругов при браке cum mami.Личные и имущественные отношения супругов были глубоко различны в браке cum manu и в браке sine manu. В браке cum manu жена, став юридиче

Прекращение брака
  143. Случаи прекращения брака. Для того, чтобы брак мог юридически существовать, надо, чтобы все время были в наличии те условия, без которых брак не мог бы быть за

Patria potestas
  144. Отношения между матерью и детьми. Отношения между матерью и детьми глубоко различны, в зависимости от того, состоит ли мать в браке cum manu или в браке sine m

Узаконение и усыновление
147.Узаконение.Patria potestas предполагала рождение сына дочери в римском браке. Над детьми, рожденными вне брака, она могла быть установлена путем узаконения, legitimatio. Од

А. Опека и попечительство
  148-а. Лицо sui iuris в связи с возрастом, состоянием здоровья или некоторым особым положением может нуждаться в помощи и охране при осуществлении своей гражданской

Понятие вещи
  149. В классический период в римском праве выработалось понятие вещей в широком значении. Этим широким понятием охватывались не только вещи в обычном смысле материа

Виды вещей
151. Вещи движимые и недвижимые.Деление вещей на движимые и недвижимые в римском праве не имело особого значения. И те и другие подлежали почти одинаковым юридическим нормам. Тем н

Виды прав на вещи
  160. Из прав на вещи раньше всех оформилось владение, за которым стоит право частной собственности. И то и другое понималось юристами-классиками как непосредственно

Понятие владения
  161. История возникновения. Понятие владения возникло первоначально в отношении земли. Старое цивильное право для выражения понятия владения пользовалось термином u

Виды владения
  Римские юристы различали несколько видов владения.   165. Цивильное владение – possessio civilis. Начало цивильному вла дению было заложе

Приобретение владения
  169.Характер приобретения. Приобретение владения всегда устанавливается впервые и самостоятельно самим лицом, желающим владеть предметом. Все способы приобретен

Прекращение владения
  175. Общие положения.О потере владения имеется текст, приписываемый Павлу:   ...[quemadmodum] nulla possessio adquiri nisi ani

Защита владения
  179.Общий характер владельческой защиты. Владение защищалось, в интересах господствующих групп населения, путем решительных административных актов пр

Владение правами
183. Кроме непосредственного владения вещью, возможны были случаи материального осуществления прав на чужие вещи – iura in re aliena (п. 216), например, проход по чужому участку, п

Понятие собственности
  184. Происхождение собственности. Каждому из пяти основных типов производственных отношений соответствует известная форма собственности. Право собственности во всяк

Ограничения права собственности
186. Понятие ограничений права собственности.Ограничения права собственности, в особенности земельной собственности, существовали с древнейших времен. При мелкой земельной собствен

Общая собственность
  188. Исключительный характер права побуждал юристов считать невозможным существование права собственности нескольких лиц на одну и ту же вещь. Однако и дого

Виды права собственности
189. Виды собственности в классический период.В древнейшем праве ть имела однородный характер. Однородностью собствен-, - хкое право закончило свой путь в законодательстве Юстини-н

Договору
195. Классификация способов приобретения права собственности.Римляне разделяли способы приобретения собственности по историческому признаку принадлежности к цивильному праву или к

Приобретение права собственности на плоды
  199. Плоды, с момента отделения от плодоприносящей вещи (separatio), т.е. с того мемента, с которого плоды становятся отдельной вещью, принадлежали только собственн

Спецификация
  200. Под этим именем разумелось изготовление новой вещи (nova species) из одной или нескольких других. Юридическое затруднение возникало, когда создатель новой вещи

Оккупация
  201. Под оккупацией (occupatio) разумелось присвоение и завладение вещами с намерением удержать их за собой. Она обосновывала право собственности захватчика и распр

Приобретательная давность
  203. Usucapio. Приобретательная давность есть приобретение лицом права собственности в силу того, что это лицо провладело (при наличии известных условий) вещью в пр

Защита права собственности
  206. Защита собственности в рабовладельческом обществе была чрезвычайно разнообразна по своим источникам (обычай, цивильное, преторское право), по своим видам и нап

Суперфнвий и змфитевзис
  Собственник служащей вещи был обязан или воздерживаться от определенного воздействия на нее, какое он оказывал бы на свою вещь, если бы она была свободна от вещных прав другого лица

Понятие прав на чужие вещи
  216. Кроме рассмотренных выше прав владения и собственности, римское право развило ряд прав на вещи с ограниченным содержани ем полномочий. Объектом этих пр

Сервитуты (понятие и виды)
  217. Понятие.Сервитутами назывались права пользования чужой вещью, которые устанавливались или для создания определенных выгод при эксплуатации определенного зе

Земельные сервитуты (servitutes raediorum)
  219. Признаки земельного сервитута. Все земельные сервитуты не разрывно были связаны с господствующим участком – praedium dominans. Они предполагали существ

Личные сервитуты (servitutes personarum)
  221. Узуфрукт. Личными сервитутами считались пожизненные права пользования чужой вещью. Основными видами личных сервитутов были: ususfructus, usus, habitatio, opera

Возникновение и прекращение сервитутов
  226. Возникновение сервитутов. По цивильному праву приобретение сервитутов совершалось различно: (1) Путем in iure cessio для всех видов, а к сельским

Защита сервитутов
  228.Actio confessoria. Подобно собственнику, управомоченный по сервитуту защищался против наличных и угрожающих в будущем на рушений его прав и мог требоват

Суперфиций и эмфитевзис
  230. Происхождение этих прав. Еще в период республики государство предоставляло государственные земли частным лицам для застройки, а городские общины и муниципии от

Понятие и виды наследования
  233. Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. По мере тог

Понятие и формы завещания
239.Определение завещания.Ульпиан так определял завещание: Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id sollemniter factum, ut post mortem nostram

Завещательная правоспособность
241. Активная завещательная правоспособность.Активная завещательная правоспособность предполагала, по общему правилу, наличие общей правоспособности в области имущественных отношен

Подназначение наследника
243. Substitutio.Рядом с простой institutio heredis допускалась, пови-димому, с древнейших времен substitutio, т. е. назначение второго наследника на случай, если первый почему-либ

Утрата завещанием силы
  245. Хотя завещание сохранило на всем протяжении истории Рима значительные черты формализма, однако со времени классических юристов складывается то, что наз

Наследование ab intestate по законам XII таблиц
  246.Постановление XII таблиц. Система наследования старого ци вильного права определялась положением законов XII таблиц: Si intestate moritur, cui suus here

Bonorum possessio intestati
  Преторская bonorum possessio, отражавшая в ходе своего развития постепенный распад старой земледельческой семьи и последовательное вытеснение агнатического родства родством когнатич

Юстиниана
  254. Императорское законодательство о наследовании до новелл Юс тиниана. Законодательство периода империи продолжало тенденции преторского права: постепенно

Завещательных распоряжений
256. Понятие необходимого наследования.Свобода завещательных распоряжений может столкнуться с интересами семьи наследодателя; может притти в противоречие с воззрениями госп

Юстиниана
260.Ввиду сложности правил о необходимом наследовании, Юстиниан сделал попытку их упростить. Согласно новелле 118 необходимыми наследниками стали признаваться восходящие и нисходящ

Принятие наследства
  261. Момент принятия наследства. Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как ususfructus, штрафные иски

Наследственная трансмиссия
264. Повялю трансмиссии.В то же время постепенно сложился институт наследственной трансмиссии, transmissio delatkmis, т.е. переход права принять наследство к наследникам лица призв

Правовые последствия принятия наследства
  Если наследник принимал наследство, он становился преемником наследодателя во всех правах и обязанностях, кроме строго личных, причем наследственная масса сливалась с имуществом нас

Понятие и виды легатов
  271. Понятие легата. Выше уже было указано, что наряду с назначением наследника в завещании могли содержаться отказы: распоряжения о выдаче наследником известных су

Фидеикомиссы
  273.Понятие фндеикомисса. В период империи сложились и другие формы отказов – fideicommissa. Они развились из ненормальных словесных или письменных просьб, с ко

И фидеикомиссов
  276.Основание ограничений. Понятно, что если полная свобода за вещания нарушает интересы наследников по закону, вследствие чего и возник институт необходимо

Понятие обязательства
  279.Определение Институций Юстиниана. В Институциях Юстиниана обязательство определяется следующим образом: Obligatio est iuris vinculum, qu

Защитой, и натуральные обязательства
  283. Сущность натурального обязательства. Как правило, в случае неисполнения обязательства, кредитор может добиваться принудительного осуществления своих прав.

Источники возникновения обязательств
  287. Основное деление. Гай проводит основное деление (summa divisio) обязательств на две группы:   [Obiigationum] summa divisi

Предмет обязательства
  289. Обязательства, имеющие предметом species и genus. Под содер жанием обязательств понимают, как мы видели, действие должника, как-то: передачу вещ

Альтернативные обязательства
  293. Делимые и неделимые обязательства. Обязательства считаются делимыми, когда предмет их поддается делению без ущерба для его ценности. Так, например, обя

Кауза» в обязательстве
  296. Понятие «кауза». Слово «кауза» имело в римском праве разнообразные значения. В обязательственном праве под «кауза» нередко понимали то материальное основан

Множественность лиц в обязательстве
  301. Участники обязательства.Простой случай обязательственного отношения, с точки зрения числа его участников, это тот, когда в нем участвуют один кредитор

Место исполнения обязательства
310.Значение места исполнения.По мере роста Рима, завоевания им средиземноморского бассейна и связанного с этим развития торговых операций приобретает значение вопрос о месте испол

Значение места исполнения для оценки предмета обязательства.
Место исполнения играло роль в отношении оценки спорного предмета. Поскольку присуждение (кондемнация) производилась в денежном выражении, важно было знать, по какому месту произвести оценку. Этот

Время исполнения обязательства
314.Время исполнения.Вопрос о времени исполнения решался прежде всего в зависимости от договора сторон: обязательство должно быть исполнено в срок, предусмотренный в догово

Просрочка исполнения
  317. Понятие созревшего требования.Сторона, не исполнившая обязательства в надлежащий срок по своей вине, считается просрочившей. Чаще всего приходится иметь дело с

Последствия просрочки
  320. «Увековечение» обязательства.Просрочивший должник несет риск случайной гибели вещи, т.е. гибели, происшедшей без его вины. Veteres constituerunt, quoti

Прекращение просрочки
  326. Очистка («пургация») просрочки. Мы видели, что, в силу просрочки, обязательство, по учению старого поколения юристов (veteres), увековечивается, obligatio perp

Обязательства способу его возникновения
  327. Понятие «solutio». Обязательство прекращается – obligatio tollitur, или обязательство погашается – obligatio exstinguitur различными способами, из которых глав

Симметрия возникновения и прекращения обязательства.
Становится понятным, что в стабилизированные юридические правила, отлившиеся в ходячие афоризмы традиционного права – regulae iuris antiqui (D. 50. 17), вошли такие изречения: Nihil tarn naturale e

Исполнение обязательства
  329. Кто и кому исполняет. Обязательство может быть исполнено не только должником, но и любым лицом, даже без ведома и согласия должника – solvendo quisque

Порядок засчитывания платежа при наличии нескольких долгов.
Источники подробно останавливаются на вопросе о платеже, сделанном при наличии нескольких долгов – cum ex pluribus causis debitor solvit (D. 46. 3. 97). Право засчитать (imputare) плату за тот или

Замена исполнения (datio in solution)
  332. Согласие кредитора на замену исполнения.По общему правилу исполнение должно в точности соответствовать обязательству. Aliud pro alio invito creditor! solvi

Внесение предмета обязательства на
хранение (depositio)   334. Когда исполнение производится путем depositio?Исполнение иногда оказывается невозможным по обстоятельствам,

Зачет (compensatio)
  336.Сущность зачета.Если кредитор имеет требование к должнику, а должник имеет в свою очередь встречное требование к кредитору, то при известных условиях тр

Должника и кредитора в одном лице
  345. Влияние смерти одной из сторон на судьбу обязательства.Как правило, смерть кредитора или должника не прекращала обязательственного отношения. Поскольку наследн

Освобождение от долга (remissio debiti)
  347. Воображаемый платеж; платеж посредством меди и весов.В Риме существовали формальные способы освобождения от обязательства, основанные на соглашении сторон, име

Новация (обновление)
  354. Сущность новации.Новация состоит в прекращении обязательства путем замены его новым обязательством.   Nova nascitur oblig

Невозможность исполнения
359. Невозможность физическая.Главный случай прекращения обязательства вследствие невозможности исполнения это тот, когда предмет обязательства, индивидуальная вещь (species), поги

Принятие на себя чужого долга
374. Отличие принятия долга от цессии.Цессия, влекущая за собой изменение личности кредитора, отличается от принятия на себя чужого долга, которое влечет за собой изменение

Договор и соглашение
376. Значение слова «контракт».Практически наиболее важным источником обязательств в Риме был договор (contractus). Глагол contrahere по своему буквальному значению (con + trahere

Толкование договора
  378. Противоречие между словами и намерением сторон. По мере развития торговых отношений и связанного с этим осложнения отдельных договоров возникает новая проблема

Пороки согласия
  382.О пороках согласия. Бывает нередко, что выраженная в догово ре воля стороны не возбуждает сомнений по своей ясности, вследствие чего отпадает надобность

Ошибка в предмете (error in re).
Si hominem stipulatus sim et ego de alio sensero, tu de alio, nihil acti erit, nam stipulatio ex utriusque consensu perficitur (D. 45.1.137.1).   Если ты обязался

Условие и срок.
  395. Понятие условия. Мы читаем в Институциях Юстиниана:   Omnis stipulatio aut pure aut in diem aut sub condicione fit (I. 3.

Цели и средства обеспечения обязательств
  401.Цели обеспечения обязательств.В случае неисполнения должником обязательства обращается взыскание на имущество должника при содействии государственных органо

Задаток (агга)
  403.В классическую эпоху задаток имел целью подтвердить, под крепить факт заключения договора (агга confirmatoria). Это была де нежная сумма или ценность, н

Неустойка (stipulatio poenae)
  403.Неустойкой называется принимаемое на себя должником обязательство уплатить определенную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Неустойка заключа

Поручительство
  404.Существенным видом обеспечения обязательств служило пс ручительство. Поручительство осуществлялось путем стипуляции, пс этому оно излагается в связи с договором стипуляц

Учение о возмещении убытков
424. Убытки договорные и деликтные.Ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства выража лась в Риме преимущественно в обязанности возме

Контракты и соглашения (pacta)
428. Особенности понятия римского договора.Обязательства из договоров составляют основную и наиболее распространенную категорию обязательств. Однако не всякий договор, понимая

Квази-контракты («обязательства как бы
из договоров») 432. Понятие квази-контракта.Римские юристы не могли не подме тить того факта, что кроме обязательств, возникающих из договоров, а такж

Обязательства. Adstipulatio. Adpromissio
  442.Множественность лиц в стипуляции.Стипуляция допускала при соединение или к кредитору или к должнику еще других лиц, в качестве ли самостоятельных кредит

Другие формы устных договоров (dotis
dictio, iurata operarum promissio) 446. Dotis dictio.Специфическую разновидность вербальных (устных) договоров представляет dictio dotis, назначени

Обязательства из записей в приходо-расходных книгах
  448.Виды письменных контрактов.Необходимо различать как не имеющие между собой ничего общего древнеримский литтеральный (письменный) контракт и письменные д

Позднейшие формы письменных договоров
  451.Появление новых форм письменных контрактов.Описанный древнейший вид литтерального контракта неизвестен уже кодифика ции Юстиниана. В классическую эпоху

Заем (mutuum)
  453. Определение mutuum. Mutuum (заем) представляет собой договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) денежную сумму или оп

Ссуда (commodatum)
468. Определение. Договор ссуды (commodatum) состоит в том, что одна сторона (commodans, ссудодатель) передает другой стороне (ссудопринимателю, commodatarius) 'индивиду

Определение.
Depositum est, quod custodiendum alicui datum est (D. 16.3. l.pr.).     Si vestimenta servanda balneatori data periemnt, si quidem nullam mercedem servandorum vestime

Купля-продажа (emptio-venditio)
485. Происхождение купли-продажи.Еще в древнейшие времена, с появлением частной собственности, возникает и получает большое распространение договор, направленный на обращение ве

Общие положения.
  499.Виды найма.Римское право знает три отдельных договора най ма: а) наем вещей (locatio-conductio rerum), б) наем услуг (locatio- conductio operarum), в) н

Наем вещей (locatio-conductio rerum)
  501. Определение.Наймом вещей (locatio-conductio rerum) называется такой договор, по которому одна сторона (наймодатель, locator) обязуется предоставить другой с

Наем услуг (locatio-conductio operarum)
  509. Определение. Договором найма услуг (locatio-conductio operarum) называется такой договор, по которому одна сторона – нанявшийся (locator) принимает на себя

Подряд (locatio-conductio opens)
  511. Определение. Договором найма работы, подряда – locatio-conductio opens – называется договор, по которому одна сторона – подрядчик, conductor, принимает на с

Договор товарищества (societas)
516. Понятие о договоре товарищества.Цель договора товарищества, а вместе с тем и основное его содержание так описываются в Институциях Гая:  

Договор поручения (mandatun)
527. Определение.Mandatum (поручение) представляют собою договор, по которому одно лицо (mandans, доверитель) поручает, а другое лицо (мандатарий, поверенный, п

Понятие и развитие безыменных контрактов
  534. Происхождение безыменных контрактов. Изложенные в главах 32-35 виды римских контрактов, представлявших замкнутую систему точно определенных договоров, имевших

Мена (permutatio)
  538. Мена и купля-продажа. Одним из наиболее употребительных из числа безыменных контрактов был договор мены (permutatio).   E

Оценочный договор (contractus
aestimatorius)   540. Определение.Оценочным контрактом, признается договор, по которому определенная вещь передается одной стороной друго

Виды pacta vestita
  542. Понятие «одетого» пакта. Неформальное соглашение (pactio, pactum), не подходившее ни под один из типов, изложенных в предыдущих главах системы контрактов, было

Pacta adiecta
  544.Понятие. Под именем pacta adiecta разумеются дополнительные к главному договору соглашения, имеющие целью внести какие-либо видо изменения в юридичес

Преторские соглашения (pacta praetoria)
  546. Constitution debiti. К числу: pacta, «одетых» претором и потому называемых praetoria, принадлежало constitutum debiti, receptum, pactum iurisiurandi.

Императорские pacta (pacta legitima)
  549. Понятие и внды. Pacta, получившие юридическое признание в законодательстве позднейшей империи, называются pacta legitima. Защита прав кредиторов по сог

Contractu.
  553.Понятие обязательства как бы из договора. Как уже указано вы ше (п. 432), термином «обязательства как бы из договора» обозначаются те случаи, когда межд

Понятие negotiorum gestio.
  Ait praetor: «Si quis negotia al-terius sive quis negotia quae cui-usque cum is moritur fuerint, ges-serit, iudicium eo nomine dabo» (D. 3. 5. 3. pr.). В

Обязательства сторон.
Sicut autem is qui utiliter ges-serit negotia habet obligatum do-minum negotiorum, ita et contra iste quoque tenetur, ut administra-tionis rationem reddat. Quo casu ad exactissimam q

Обязательства из неосновательного
обогащения (понятие и виды) 561. Понятие обязательств из неосновательного обогащения.Не может считаться окончательно установленным, получил ли признание в

Condictio indebiti
563. Понятие. Ошибочный платеж долга, в действительности не существующего, порождает обязательство получившего предмет долга вернуть полученное уплатившему; для осуществления требо

Condictio ob rem dati (иск о возврате предоставления, цель которого не осуществилась)
566. Datjo ob causam и ob rem. Противопоставление causa и res, которое делает в ниже приводимом отрывке римский юрист, приурочивается к пониманию causa, как causa praeterita, т.е.

Iniusta causa (возврат полученного от кражи
и по незаконному основанию) 569. Понятие кондикции из противозаконного основания.По этому вопросу в Дигестах имеется следующее указание: &nbs

Общий иск о возврате неосновательного обогащения (condictiones sine causa)
  572. Общая condictio sine causa. Помимо специальных видов condictiones, изложенных в предыдущих параграфах, в источниках встречаются отдельные случаи, когда

Публичные и частные деликты
  574. В ряду оснований возникновения обязательств видное место занимают деликты, delicta, maleficia. Деликт – это противоправное действие, правонарушение. В зависимо

Развитие частных деликтов
  575.Период частной мести. Можно думать, что обязательства из деликтов исторически предшествовали обязательствам из контрак тов. И вполне вероятно, как то ду

Характерные черты частных деликтов
  579.Прекращение обязательства смертью правонарушителя. Описанный ход исторического развития, неразрывно связанный с обострением классовой борьбы в Риме, ростом пауп

Iniuria
582. Iniuria по древнему цивильному праву.Iniuria, посягательство на личность, претерпевает, в качестве основания возникновения обязательств, значительные изменения, начиная с зако

Damnum iniuria datum
  587. Закон Аквилия. Есть основание думать, что наряду с iniuria и ftirtum как законы XII таблиц, так и дальнейшее законодательство знали и другие деликты: деяния, п

Metus и dolus
590. Metus.Metus, угрозы, направленные на склонение другого лица к совершению юридической сделки или действий фактического характера, стали признаваться деликтом со времени введени

Fraus creditorum
591. Сделки in fraudem creditorum.Fraus creditorum – совершение должником сделок, направленных на уменьшение его имущества с целью укрыть это имущество от обращения на него взыскан

Понятие обязательств quasi ex delicto
593.Основания возникновения обязательств были сведены в римском праве в конечном его развитии к четырем: контракт, деликт, ква-зи-контракт, квази-деликт (п. 432). Эта клас

Отдельные виды квази-деликтов
  594. ludex litem suam fecit. Институции Юстиниана так же, как Ин ституции Гая, приводят следующие примеры обязательства из квази деликтов: Ответств

РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
  Учебник   Верстка Ю Балабанов   Изд. лиц. № 071461 от 26.06.97. Подписано в печать 11.01.99. Формат 60 х 90 шб. Печать офсетна

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги