рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Принятие наследства. Универсальное и сингулярное наследование. Легаты и фидеикомиссы.

Принятие наследства. Универсальное и сингулярное наследование. Легаты и фидеикомиссы. - раздел Право, В КУРС ОСНОВЫ РИМСКОГО ПРАВА В центре внимания нашего курса находится правовая система, сложившаяся в Древнем Риме 1.Наследственное Право – Это Совокупность Правовых Норм, Рег...

1.Наследственное право – это совокупность правовых норм, регулирующих порядок перехода определенных прав, имущества к другим лицам – наследникам. Как отмечает римский юрист Юлиан, «наследование – это не что иное, как преемство во всех правах, которыми обладал умерший». Термин «наследования» – sucсеssio.

С наследованием (sucсеssio) связаны три важнейших понятия:

1. Наследодатель, т. е. лицо, которое оставляет наследство (Defunctus).

2. Наследник – heres, heres legetimus – законный наследник.

3. Само наследство – hereditas.

Наследование в своем развитии прошло 4 этапа:

1) наследование по цивильному праву;

2) наследование по преторским эдиктам;

3) наследование по императорским законам;

4) наследование в праве Юстиниана.

Вопрос о наследстве по цивильному праву был далеко не праздным в римском гражданском праве. Уже из Законов XII таблиц видно, что споры о наследстве не являлись редкостью. Спорили, как отмечал Гай, о величине, доле наследства, о завещательном отказе, о сомнительном завещании, о лишении права на наследование и т. д. По цивильному праву в Законах XII таблиц отмечаются два вида наследования: 1) по закону; 2) по завещанию (см. табл. 6.1). «Если кто-либо, не имея подвластных, умрет, не оставив завещания, то пусть его хозяйство возьмет себе ближайший агнат».

Итак, мы здесь видим фразу: «не оставив завещания». Воля же завещателя священна и неотменяема во все времена Римской империи. Если же нет завещания, то хозяйство переходит к ближайшему агнату (по закону).

В V законе XII таблиц отмечаются принципы наследования:

1. Нельзя было отказаться от наследства.

2. Осуществлялось наследование по строгому праву.

3. К наследнику переходили все долги наследодетеля.

Наследодатель по квиритскому праву до республиканского периода мог изъявить свою волю во время войны – перед строем, а в мирное время – перед куриатным собранием граждан патриции собирались два раза (в марте, апреле). В других случаях завещание приобретало силу, как только его удостоверяли подписи семи свидетелей. Если завещатель был глухой, слепой или немой, то в процедуре принимал участие нотариус или теперь уже восемь свидетелей. Имя наследника вписывалось рукой завещателя. Не могли быть свидетелями: 1) женщины; 2) несовершеннолетние; 3) немые; 4) глухие; 5) безумные (furor).

В преторский период в наследственное право вносятся существенные изменения. Преторы пошли по пути значительного ослабления формализма, отказа от строгого права при составлении завещания. Мы уже знаем, что претор не мог отменять нормы цивильного права. Вместе с тем, исходя из целесообразности, истинной воли, претор достигал цели, предоставляя новым наследникам право владения наследственным имуществом. В этом принципиально новая установка. По преторским эдиктам с 1 в. до н. э. вопреки цивильному праву в порядке очередности наследниками могли быть теперь уже эмансипированный сын, а также даже дочь,вышедшая замуж и перешедшая жить на постоянное место жительства в другую семью, хотя она по цивильному праву перестала являться агнаткой своего отца и не имела права на наследство.

Можно было уже отказаться от наследства. Близкие родственники, независимо от завещания, в преторскую эпоху получили гарантированную долю от наследства по так называемому необходимому наследованию, долю которую нельзя было не изменить, не отменить ( Porto debita). Преторы с 1 в. до н. э. стали издавать особый интердикт для введения во владение. В формулярном процессе претор отказывает цивильным наследникам в иске. В 1 в. до н. э. преторский наследник получил право на вещный петиторный иск с фикцией.

В императорский период преторская и цивильная формы наследования сблизились, старые формы в основном изжиты. Преторские принципы наследования получили широкое распространение:

а) постепенно из права наследования вытесняется агнатское родство вытесняется когнатским;

б) смягчаются все ограничения для когнатских наследников;

в) с изчезновением формулярного процесса различие между цивильным и преторским наследованием потеряло свое значение.

В праве Юстиниана был окончательно решен вопрос о принципах наследования, исходя из новых социально-экономических, правовых условий. Это новое нашло отражение в Новеллах Юстиниана. В 542 г. новелла № 115 устанавливала четкую систему наследования по завещанию. В 543 г. и 548 г. соответственно новеллами № 118 и № 127 реформируется наследование по закону. В императорский период доработаны правила необходимого наследования, установлен круг лиц, которые имели на него право, определено понятие «обязательной доли» и ее размеры.

II. Получить наследство можно было по завещанию или по закону. Завещание – односторонняя сделка, т. е. оно выражало волю только завещателя. Односторонний характер завещания проявлялся также в том, что завещатель мог в любое время изменить или вовсе отменить завещание. Завещание – это распоряжение с отлагательным условием. Оно получает юридическую значимость лишь после наступления условия – смерти завещателя.

Для признания за завещанием юридической силы оно должно было отвечать следующим условиям:

1. Завещатель должен, прежде всего, обладать так называемой активной завещательной правоспособностью. Активная завещательная правоспособность предпологала наличие у завещателя дееспособность в области имущественных прав для передачи наследства.

2. Завещание должно быть составлено в требуемой законом форме.

3. В завещании должно содержаться назначение конкретных наследников, обладающих пассивной завещательной правоспособностью. Завещательной способности не имели недееспособные лица, осужденные за порочащие преступления, клеветники, отступники от веры. Такой способности не имели дети государственных преступников, а также лица, которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты (см. табл. 6.2). Максимальное и среднее умаление правоспособности приводило к полной утрате активной завещательной правоспособности.

Не могло быть наследодателем юридическое лицо. Пассивной правоспособности лишались неопределенные лица. Это лица с неясным гражданским статусом, полом, возрастом. Ограниченной правоспособностью до II в. н. э., как мы знаем, обладали женщины. Женщина могла составить завещание только с разрешения опекуна. По закону Вокония 169 г. до н.э. граждане не могли назначать в наследники женщин. Им дозволялось предоставлять легат. Завещательной правоспособностью не обладали по цивильному праву перегрины, интестабели (т. е. лицо, совершившее аморальные поступки) (см. табл. 6.3). Государственные рабы имели право завершать ½ своего пекулия. В то время как частные рабы не могли выступать в роли наследодателей. Рабы получали наследство только вместе с отпущением на волю.

Наряду с частными завещаниями можно было занести распоряжение завещателя в протокол суда, передать муниципальный магистрат, в императорскую канцелярию. Завещание обязательно должно включать дату, упоминать об обстоятельствах его составления. Не допускалась замена одних свидетелей на других (см. табл. 6.4).

Если завещание составлялось во время эпидемии (а она была довольно нередкой в те времена), то свидетели могли присутствовать в соседней комнате, где наследодатель составлял завещание, при условии, что они хорошо слышат его голос и его решения. По закону Корнелия, к свидетелям, если они фальсифицировали волю завещателя, применялись самые суровые меры.

Наследство до его открытия называлось лежачим. Далеко не всякое завещание признавалось действительным. Хранение, вскрытие завещания являлось особо регулируемой процедурой. Вскрытие завещания должно произойти не позднее 5 дней после смерти наследодателя, принятие завещания не позднее 1 года. Правовые гарантии обеспечивались 5 % пошлинами.

Завещание признавалось: недействительным, если оно составлялось в нарушении предписанных правил; незаконным, если завещание составлено не по законному обряду; прерванным, если оно свидетельствовало о недостаточном праве завещателя; неутвержденным, если к моменту открытия наследства правоспособность завещателя претерпела изменения; тщетным считалось такое распоряжение, которое адресовано несуществующим наследникам; отмененным судом в силу уважительных причин. Возможны случаи отсутствия завещания, смерти указанных в завещании наследников, отказа от принятия наследства.

Если наследование по завещанию в силу вышеотмеченных причин не наступало, то в силу вступало наследование по закону (successio ad intаstato). Наследование по закону возникло раньше наследования по завещанию. По цивильному праву: первыми в очереди на наследование так называемые свои наследники и т. е. наследники, которые из подвласных персон чужого права превращались в персону своего права (paterfamilias). Вторые в очереди после них были ближайшие сородичи. Третьими – все остальные родственники по степени родства.

По мере распада патриархальной семьи на смену коллективной собственности пришла индивидуальная, на смену агнатской когнатская семья. В этот период преторы, идя навстречу новым сложившимся условиям, обеспечили передачу по наследству имущества, соблюдая следующую очередность: на первое место преторы поставили детей (unde liberi).Со временем сюда стали включать и эмансипированных сыновей. Вторую группу наследников (по очереди) (unde legitimi) составляли агнатские родственники, которые имели право наследования еще по Законам XII таблиц. В третью группу входили кровные родственники (gentiles) (до шестой степени родства включительно) (inde cognate). Четвертую группу составлял переживший супруг (муж или жена) (unde vir et uxor).

В императорский период окончательно в Римской империи победили преторские принципы наследования. В период императора Юстиниана в Новеллах первый класс наследников составляли нисходящие родственники (сыновья, дочери, внуки). Такое наследование называлось наследованием по праву представления. Например, в момент смерти наследодателя оказалось, что в живых из числа его детей 2 сына и 2 внука от умершего третьего сына. В этом случае наследство делилось на 3 части. Третья часть, в свою очередь, пополам на двух внуков. Это право получило название право трансмиссии (transmissio). Второй класс наследников занимали восходящие родственники (отец, мать, дед, бабка и т. д.), а также полнородные братья и сестры (дети умерших ранее братьев и сестер). Здесь наследство делилось поровну. Третий класс наследников по закону – неполнородные братья и сестры (дети неполнородных братьев и сестер). К четвертому классу принадлежали все остальные боковые кровные родственники (без ограничения степени). Супруг, который пережил наследодателя (муж или жена), относились к последнему пятому классу (см. табл. 6.5). Интересно, что за вдовой (не имеющей собственного имущества) признавалось право так называемого необходимого наследования (porto debita) в размере 1/4 наследства.

Если у умершего отца было более трех детей, то жена получала равную с ними долю. Если отец вторично женился и оставил наследство молодой жене, то дети могли подать специальный иск и получить право на наследование. Муж не мог лишить жену обязательной доли.Могли получить 1/6 наследства дети от конкубината и их мать, но это только в том случае, если у наследодателя не было законных детей и жены. Остальная часть наследства переходила к другим наследникам второго, третьего, четвертого класса или государству.

Случалось, что наследников на оставленное имущество не находили ни по закону, ни по завещанию. Такое наследство называлось выморочным (bonum vacans). В старину оно считалось ничейным и его мог взять каждый желающий. Начиная со времени принципата, на рубеже старой и новой эры по закону Юлия Папия выморочное наследство стало передаваться государству. В период абсолютной монархии в первую очередь его могли получить муниципальный совет, церковь, монастыри (см. табл. 6.6).

ІІІ. Важным элементом наследственного права являлось принятие наследства, универсальное и сингулярное наследование (см. табл. 6.6). В момент смерти наследодателя происходило открытие наследства. Принятие наследства – это осуществление предусмотренных законом действий лиц, которые имели право на наследство.

Наследники для принятия наследством должны были:

1) принять меры к полному его выявлению и охране;

2) определить кредиторов и должников, кредит и пассив;

3) выявить всех потенциальных наследников.

Для принятия наследства необходимо выявить волю к его принятию и вступить в фактическое управление наследством. В патриархальные времена нельзя было отказаться от наследства. В преторский период от наследства уже можно отказаться, время на раздумывание до ста дней. В императорский период, в эпоху Юстиниана, вообще можно было растянуть время принятия наследства по решению суда до 9 месяцев, а по лично императорскому разрешению – до 1 года. Церемония его принятия (cretio) проходила в торжественной обстановке. В доюстиниановский период наследник отвечал своим собственным имуществом за все долги наследодателя. В эпоху Юстиниана нотариус с участием оценщика не позднее, чем за 60 дней, переписывал имущество, определял его цену. Теперь уже принявший наследство отвечал за долги, исходя только из суммы оцененного имущества. В рассмотренной выше ситуации, если наследник отвечал за доходы и долги, права и обязанности наследование получило название универсального (см. табл. 6.7).

Помимо универсального наследования известно и так называемое сингулярное преемство (см. табл. 6.8). При сингулярном наследовании к лицам переходили лишь отдельные права наследодателя, часть его имущества, не обремененного никакими обязанностями. К такому преемству относились легаты и фидеикомиссы. Легат – письменное распоряжение наследника, специально установленный в завещании дар третьему лицу. Для его получения легата надо было обладать пассивной завещательной правоспособностью. Исполнение легата возлагалось на назначенного в завещании наследника. Кроме легата также в императорскую эпоху стали, практиковалось поручение на веру выполнить те или иные неформальные поручения наследодателя в пользу третьего лица – фидеикомисса. Долгое время фидеикомисс считался поручением совести, нравственной обязанностью.

Во времена правления императора Августа в I в. н.э. была установлена юридическая защита фидеокомисса. Иногда в завещании было так много легатов и фидеикомиссов, что наследнику почти ничего не оставалось. Закон Фурия 200 г. н. э.– ограничил легаты суммой не более 1000 ассов. По закону Вокония никто из легатариев не мог получить больше, чем получат наследники. Наконец в 40 г. н.э. появляется Закон Фальцидия, по которому при любом количестве отказов наследнику должно остаться не менее 1/4 наследства.

Постепенно произошло сближение легата и фидеикомисса, вплоть до слияния в один институт. Юстиниан указом 529 г. установил, что любой легат или фидеикомисс порождает для лица, в пользу которого он установлен, обязательное требование против наследника, обеспеченное законной ипотекой на наследственное имущество. В 531 г. Юстиниан окончательно подтвердил слияние легата и фидеикомиса. Для этого достаточно было письменного или устного распоряжения наследодателя, совершенного в присутствии 5 свидетелей.

Разработанное наследственное римское право вобрало в себя многовековой опыт наследования и вошло в право Западной Европы, а затем, в той или иной степени, в право России – Украины (см. Васильченко В. В. До питання про можливість рецепції стародавнього римського порядку спадкування за законом у сучасному спадковому праву України // Право України. – № 5. – 1997).

Таблица 6.1

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

В КУРС ОСНОВЫ РИМСКОГО ПРАВА В центре внимания нашего курса находится правовая система, сложившаяся в Древнем Риме

ВВЕДЕНИЕ... В КУРС ОСНОВЫ РИМСКОГО ПРАВА Право Древнего Рима это яркая и значительная страница мировой истории В своем зрелом классическом состоянии оно восходит к наиболее выдающимся...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Принятие наследства. Универсальное и сингулярное наследование. Легаты и фидеикомиссы.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Историческая роль римского права.
  І. Право в объективном смысле слова понимается нами как совокупность правовых норм, в субъективном смысле – правомочия, принадлежащие субъекту права. Римляне не про

Кодификация императора Юстиниана.
1. Источниками к познанию римского права являются конкретные юридические законы, конституции, работы юристов, историков (Ливия, Тацита, Светония), ораторов (Цицерона), писателей, драматургов, поэто

Особые средства преторской защиты.
I. В классическом римском праве иск (actio) есть не что иное, как право добиваться восстановления через суд своего нарушенного права (см. табл. 3.1). Из права выводились иски, руко

Рассмотрение дела у судьи (In iudicio).
Во время первой стадии дело готовилось к слушанию, во второй стадии – рассматривалось в суде. Это две стадии одного и того же процесса. Если на первом этапе ответчик соглашался удовлетворить требов

Правоспособность, дееспособность римских граждан. Юридические лица.
  Римская империя – рабовладельческая держава. Ее физическими лицами были рабы, вольноотпущенники, перегрины, колоны, латины, свободнорожденные римские граждане (см. табл. 4.1).

Римляне понимали юридическое лицо как социальную единицу, обладающую правами частных лиц.
В современных условиях этим термином обозначаются учреждения, предприятия, вузы, техникумы, магазины, фирмы и т. д., имеющие в собственности имущество, право искать и отвечать в суде. И. Че

Брак и его виды. Правовые отношения между супругами, родителями и детьми.
  I.С древнейших времен римская семья (familia) была не стадной, а моногамной, т. е. характерным являлось устойчивое сожительство мужчины и женщины м

Понятие и виды вещей (Res).
2. Владение: понятие, возникновение, прекращение и защита владения (Possessio). Вещное право – это право, которое предоставляет его, носителю возможность непосредс

Защита собственности в римском праве.
  I.В глубокой древности территорию Римской империи населяли кочевые племена. Со временем они оседали на земле. Оседание на земле было вместе с тем ее завладением. За

Рассмотрим каждое из правомочий.
1. Право владения – это такое правомочие собственника, когда он имел право фактически обладать своей вещью, господствовать над нею. При этом собственник мог осущес

Безграничная возможность извлечения дохода, безудержная эксплуатация рабов.
Пятый вид собственности – общая собственность. Мы уже знаем, что исключительный характер права собственности предполагал: собственником вещи может быть только единственное д

Эмфитевзис и суперфиций;
3) залоговое право (см. табл. 10.2). Наиболее древним правом на чужие вещи является сервитут. Под сервитутом римские юристы периода при

Вина, возмещение убытков, обеспечение обязательств.
  Если право собственности закрепляет принадлежность имущества определенному лицу, то обязательства используется для перехода имущества от одного лица к другому. В Римской империи все

Пакты и их виды.
  І. Одним из самых распространенных и разработанных положений римского права является договорное право. Контракты были основной правовой формой. Договор сост

Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты).
  I. Обязательства как бы из договоров, т.е. как бы контакты – это такие обязательства, которые возникают между лицами, не состоящими между собой в договоре.

Законы XII таблиц отмечают три вида личной обиды.
1. Ответственность за самую тяжкую степень личной обиды – членов – родительство: око за око, зуб за зуб, если не достигнуто соглашение. 2. Вторую степень

Преступление и наказание в Римском уголовном праве.
  І. Из первых лекций известно, что римское право подразделялось на публичное и частное. В отношении частного права, тех его разделов, которые касались спорных дел, т

При этом военнослужащие не могли приговариваться к повешению, к отдаче на растерзание диким зверям, к ссылке на рудники, каторжным работам.
Таким образом, римское уголовное право накопило достаточно интересный опыт: постоянно систематизировались нормы уголовного права, уточнялись некоторые правовые понятия и составы преступлени

Налоги и расходование средств в римском финансовом праве.
  І. Важнейшую роль в жизни Римской империи, ее экономике играло римское финансовое право. И, прежде всего, источники поступления доходов, государственная казна, а та

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги