Тема 26. Цивільно-правовий договір

1. Поняття і значення договору.

2. Зміст і форма договору.

3. Види договорів.

 

1. Поняття і значення договору

 

Несмотря на то значение, которое имеет гражданско-правовой договор в экономической сфере, ни ГК 1922 г., ни ГК 1963 г., ни даже ГК 2003 г. не дают его определения и достаточно детальной характе­ристики. Законодатель лишь ограничился указанием на некоторые характерные признаки договора. Так, ст. 626 ГК 2003 г. определяет договор как соглашение двух или более сторон, направленную на ус­тановление, изменение или прекращение гражданских прав и обя­занностей.

Однако следует учитывать, что договор может рассматриваться как многозначительное явление: как основание возникновения пра­воотношения; как именно правоотношение, которое возникло из этого основания; и как форма, которую соответствующее правоотно­шение принимает.

При этом наиболее важным значением термина «договор» явля­ется как раз понимание его как основания возникновения правоот­ношения (гражданских прав и обязанностей). Именно такой подход позволяет определить сущность, значение и характерные черты до­говора. Поэтому наиболее удачным кажется определение договора как соглашения двух или нескольких субъектов гражданского пра­ва, направленной на установление, изменение, прекращение и т.п. гражданских правоотношений.

Отсюда вытекает, что для договора как юридического факта ха­рактерно то, что в нем выражается взаимная, совпадающая воля сторон, а также то, что он является согласованными действиями субъектов, направленными на достижение определенных граждан­ско-правовых последствий: установление, изменение, прекращение гражданских правоотношений.

По своей правовой природе любой гражданско-правовой договор является сделкой. Категории «сделка» и «договор» соотносятся между собой как общее и частное: каждый договор является сделкой, но не каждая сделка является договором. Договорами является лишь двух или многосторонние сделки, тогда как сделкой могут быть также и действия одного лица, направленные на установление, изменение, прекращение и т.п. гражданских прав и обязанностей (односторон­ние сделки). Следовательно, на договоры распространяются общие положения о сделках, установленные главой 16 ГК.

Следует отметить, что понятие «договор» используется также в других отраслях законодательства (например, трудовой договор, административный договор и т.п.). Однако там договор является категорией соответствующей отрасли права с соответствующими особенностями определения и правового регулирования.

К некоторым из таких договорных отношений гражданско-пра­вовые нормы могут применяться при условии, что это прямо предус­мотрено законодательством.

Суть, а также значения гражданско-правового договора ярче все­го проявляются в выполняемых им функциях.

К функциям гражданско-правового договора принадлежат: регу­лятивная, инициативная, программно-координационная, информа­ционная, гарантийная, защитная.

Регулятивная функция договора обусловлена ростом его значе­ния как источника (формы) регулирования гражданских отноше­ний. Она означает, что договор расценивается как форма граждан­ского законодательства. Он может устанавливать права и обязанно­сти не только участников конкретных отношений, но и других лиц, которые вступают в отношения с участниками такого договора.

Инициативная функция договора заключается в том, что он яв­ляется актом проявления инициативы и реализации диспозитивности сторон.

Программно-координационная функция означает, что договор является своеобразной программой поведения его участников и сред­ством координации этого поведения.

Информационная функция проявляется в том, что договор содер­жит определенную информацию о правах и обязанностях сторон.

Гарантийная функция сводится к привлечению с целью стимули­рования надлежащего выполнения договора системы обеспечитель­ных средств, которые также получают договорную форму.

Защитная функция заключается в применении механизма защи­ты нарушенных прав путем принуждения к выполнению обязатель­ства в натуре, возмещения ущерба и т.п.

Выделяют также и некоторые другие функции договора. Напри­мер, отмечается роль договора как средства, дисциплинирующего гражданский оборот. При этом подчеркивается, что договорная дис­циплина, то есть, строжайшее выполнение договорных обязательств, является важнейшим элементом правового механизма, призванным обеспечить стабильность рыночной экономики, защиту законных прав и интересов участников торгового оборота и других гражданско-правовых отношений.

Одним из принципов договорных обязательств, как и принципов частного права вообще, является свобода договора, которая высту­пает непременным признаком и условием существования рыночной экономики.

Статья 627 ГК определяет свободу договора как право сторон сво­бодно заключать договор, избирать контрагентов и определять усло­вия договоров с учетом требований действующего Кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости.

Таким образом, свобода договора означает:

1) недопустимость принуждения вступления в договорные отно­шения. Участники гражданского оборота имеют право свободно, исхо­дя из собственных интересов, решать, вступать им в договорные отно­шения или нет. В виде исключения из общего правила, обязанность вступления в договорные отношения может быть прямо установлена актом гражданского законодательства (публичный договор - ст. 633 ГК или предварительный договор - ст. 635 ГК);

2) возможность свободного выбора будущего контрагента. Исклю­чения из этого правила могут устанавливаться лишь законом. На­пример, предприниматель по публичному договору принимает на себя обязанность продать имущество, предоставить услуги и т.п. каждо­му, кто к нему обратится (ст. 633 ГК);

3) возможность сторон свободно определять характер (вид, тип) договора, который они заключают. Это означает, что стороны по сво­ему выбору вправе заключать как договоры, предусмотренные граж­данским законодательством, так и договоры, которые не предусмот­рены гражданским законодательством, но не противоречат его общим принципам (так называемые «безыменные» договоры).

4) возможность участников договора свободно определять его со­держание.

Вместе с тем принцип свободы договора логично дополняется тре­бованием обязательности его выполнения сторонами (ст. 629 ГК).

Общие требования относительно выполнения обязательств уста­новлены главой 48 ГК. Отказ от выполнения договора возможен лишь в случаях и по основаниям, установленным самим договором или законом (ст. 651 ГК).

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами догово­ра влечет последствия, установленные главой 51 ГК.

 

2. Зміст і форма договору

 

Суть и значение гражданско-правового договора в конкретных правоотношениях ярче всего отображаются в его содержании, кото­рым определяется и содержание самого правоотношения.

Содержание договора - это совокупность условий (пунктов), оп­ределенных по усмотрению сторон и согласованных ими, и условий, которые являются обязательными в соответствии с актами граждан­ского законодательства. Стороны также имеют право заключить договор, в котором содержатся элементы разных договоров (смешан­ный договор). К отношениям сторон в смешанном договоре приме­няются в соответствующих частях положения актов гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в сме­шанном договоре, если иное не установлено договором или не выте­кает из сути смешанного договора (ст. 628 ГК).

Подавляющее большинство гражданско-правовых норм, которые определяют условия договоров, имеет диспозитивный характер, то есть стороны в договоре могут отступить от положений закона и уре­гулировать свои отношения по собственному усмотрению. Например, ст. 668 ГК устанавливает, что риск случайного уничтожения или случайного повреждения товара переходит к покупателю с момента передачи ему товара, если иное не установлено договором или зако­ном. Это положение закона является диспозитивным, поскольку предусматривает возможность определения сторонами момента пе­рехода риска к покупателю на их усмотрение.

Вместе с тем договором может быть установлено, что его отдель­ные условия определяются в соответствии с типовыми условиями договоров определенного вида, обнародованных в установленном порядке. Но даже в том случае, когда в самом договоре не содержит­ся ссылка на типичные условия, последние могут применяться как обычай делового оборота, если они отвечают требованиям ст. 7 ГК (ст. 630 ГК).

Следует учитывать, что типовые условия (типовые договоры) для определенных отношений могут утверждаться органами государ­ственной власти, органами власти Автономной Республики Крым или органами местного самоуправления. Такие типовые условия по своей сути являются актами гражданского законодательства, обя­зательными для применения, если в них прямо не предусмотрено другое. Следовательно, в этом случае указанные «типовые условия» превращаются в предписания императивного характера.

Условия, на которых договор заключается, имеют большое прак­тическое значение, поскольку от них, в конечном итоге, зависят осо­бенности договорных прав и обязанностей сторон договора, а также надлежащее выполнение обязательств.

В зависимости от их юридического значениявсе договорные ус­ловия можно свести к трем основным группам: существенные, обыч­ные и случайные.

Существенными считаются условия, необходимые и достаточные для заключения договора. Как вытекает из ст. 638 ГК, договор счи­тается заключенным только тогда, когда между сторонами в нужной для соответствующих случаев форме достигнуто согласие по всем существенных его условиям. Это означает, что при отсутствии хотя бы одного из таких условий договор не может считаться заключен­ным. В то же время, если достигнуто согласие по существенным ус­ловиям, то договор вступает в силу, даже если не содержит каких-то других условий. Именно поэтому такие условия еще называют необ­ходимыми.

Определение круга существенных условий зависит от специфики каждого конкретного договора. Например, существенными услови­ями договора купли-продажи являются предмет договора, цена. Предмет договора, плата за пользование, порядок пользования на­нятым имуществом являются существенными условиями договора имущественного найма.

Часть 1 ст. 638 ГК разделяет существенные условия на четыре группы:

1) условия о предмете;

2) условия, которые определены законом как существенные;

3) условия, которые являются необходимыми для договоров это­го вида;

4) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согласие.

При определении существенных условий того или иного договора следует учитывать, что решение этого вопроса зависит в первую оче­редь от сущности конкретного договора. Потому не случайно ГК, при определении существенных условий договора, отсылает к специаль­ным нормам, посвященным договорным обязательством этого вида и называет существенными в первую очередь те условия, которые признаны такими по закону и предусмотрены как обязательные са­мими нормами права, регулирующими эти договорные отношения. В частности, такой подход был характерен при определении суще­ственных условий так называемых хозяйственных договоров постав­ки, контрактации.

Однако не всегда существенные условия определяются непосред­ственно в законодательстве. Особенно это актуально сейчас, в усло­виях перехода к рыночным отношениям, наделения участников хо­зяйственных отношений реальной самостоятельностью, и в тех слу­чаях, когда речь идет не о государственных организациях, все большее значение приобретают вторая и третья группы существен­ных условий, упомянутых выше. Так, нормы о купле-продаже, мене, найме, хранении, совместной деятельности и т.п. не содержат исчер­пывающего перечня условий, однако последние вытекают из смысла соответствующего договора и норм, определяющих понятие и сущ­ность договора.

Например, купля-продажа по своей сути является возмездным до­говором, следовательно, неустановление соглашением сторон такого условия, как цена, свидетельствует об отсутствии самого договора купли-продажи. Однако, будучи существенным для договора купли-продажи, условие о цене лишено значения для договора дарения, в связи с безвозмездным характером последнего.

Любая из сторон может признать недостаточными условия, на­званные существенными в законе или являющиеся необходимыми для договора этого вида, и затребовать включение в договор допол­нительных условий, без которых соглашение ее не устраивает. В этом случае такие условия также приобретают значение существенных. Например, по общему правилу доставка проданной вещи в опреде­ленное место не принадлежит к существенным условиям купли-про­дажи. Однако, если покупатель хотел заключить договор только с соблюдением этого условия, а продавец не согласен с таким требова­нием, то нельзя считать такой договор заключенным только пото­му, что достигнуто согласие сторон относительно предмета, качества и стоимости вещи.

Таким образом, для заключения договора необходимо достиже­ние согласия по всем существенным его условиям. Вместе с тем иног­да недостаточно и такого согласия. В частности, кроме него, может потребоваться передача вещи, если речь идет о реальном договоре (займа, дарения). В установленных законом случаях договор должен быть заключен в нужной форме. Например, договор купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома и т.п. нуждается в нотариальном удостоверении и государствен­ной регистрации (ст. 65 7 ГК). Поэтому все указанное относительно существенных условий договора в полной мере касается и формы договора, поскольку, если одна из сторон требует, или законом обус­ловлено нотариальное удостоверение, а другая сторона от этого ук­лоняется, то нельзя говорить о достижении в этом случае согласия. При передаче вещи в реальном договоре дело выглядит несколько иначе. Если вещи не переданы, то нет и договора. Но не потому, что не достигнуто согласие относительно его существенных условий, а потому, что не соблюдены требования закона, без которых не может речь идти о существовании договора вообще.

Помимо существенных, могут быть и обычные условия договора.Обычными называют те условия, которые предусмотрены норматив­ными актами. В отличие от существенных, они не нуждаются в со­гласовании сторонами, поскольку автоматически вступают в силу с момента заключения договора. Потому отсутствие в содержании до­говора обычных условий не влияет на его действительность. Напри­мер, если при заключении договора имущественного найма стороны не договорились о том, кто должен выполнять текущий ремонт вещи, автоматически действует условие, предусмотренное ч. 1 ст. 776 ГК, согласно которой наниматель обязан производить за свой счет теку­щий ремонт, если иное не предусмотрено законом или договором.

Случайные условия включаются в договор по усмотрению сторон. Так же, как и обычные условия, они не влияют на факт заключения договора и на его действительность. Но, в отличие от обычных усло­вий, которые предусматриваются непосредственно законом и начи­нают действовать в результате одного лишь факта заключения дого­вора, случайные условия приобретают юридическое значение толь­ко тогда, когда они включены самими сторонами в договор. Их отсутствие, так же, как и отсутствие обычных условий, не влечет не­действительности заключенного договора. Кроме того, отсутствие случайных условий только в том случае влечет признание договора недействительным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования этого условия.

Следует отметить, что все три группы условий, к какому бы они виду не принадлежали, обязаны своим появлением, в конечном ито­ге, лишь договоренности сторон, по которой одни условия формули­руются непосредственно, а другие - признаются сторонами догово­ра обязательными для них в результате самого факта заключения последнего. В этом, в частности, проявляется значение договора как волевого юридического акта.

Толкование условий договора осуществляется в соответствии со ст. 213 ГК, которая определяет общие правила толкования сделок, о которых шла речь в предыдущих главах учебника. Кроме того, в случае толкования условий договора могут учитываться также ти­повые условия (типовые договоры), даже если в договоре нет ссылки на них (ст. 637 ГК).

 

3. Види договорів

 

Классификация договоров имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. Так, выявление общих типичных черт договоров и различий между ними облегчает для субъектов пра­вильный выбор вида договора, обеспечивает соответствие его содер­жания регулируемой деятельности. Кроме того, классификация спо­собствует последующему совершенствованию и систематизации за­конодательства, служит цели лучшего исследования договоров. Классификация договоров осуществляется по разным основаниям, которые избираются в зависимости от преследуемых целей.

Классификация договоров в гражданском праве возможна по раз­ным основаниям.

1. В зависимости от момента возникновения прав и обязанностей у сторон договора, различают договоры консенсуальные и реальные.

Консенсуальные договоры - это договоры, которые считаются заключенными с момента достижения соглашения по всем существен­ным условиям в форме, необходимой по закону. К ним, в частности, принадлежат: купля-продажа, наем, поручение, комиссия, совмест­ная деятельность и др.

Реальными называются договоры, в которых для возникновения прав и обязанностей недостаточно соглашения, а необходима еще и передача вещи (вещей). Например, договор займа считается заклю­ченным не с момента, когда стороны договорились о том, что деньги будут переданы в долг, а с момента их заемщику.

Практическое значение такого деления заключается в том, что в консенсуальных договорах спор о выполнении обязательств и ответ­ственности за их невыполнение может решаться судебными органа­ми уже после достижения сторонами соглашения, даже если переда­ча имущества еще не состоялась. Например, возможно требование о передаче купленной вещи, об ответственности за невыполнение та­кой обязанности и т.п.

Однако, как отмечалось выше, для некоторых договоров нужно не только достижение соглашения, а еще и оформление должным образом, без чего договор не считается заключенным. Например, со­гласно ст. 65 7 ГК, договор купли-продажи земельного участка, еди­ного имущественного комплекса, жилого дома, другой недвижимос­ти должен быть обязательно нотариально удостоверен и подлежит государственной регистрации.

2. В зависимости от характера деления прав и обязанностей меж­ду участниками соглашения, договоры разделяются на односторон­ние и взаимные, или синалагматические (в ст. 626 ГК они именуют­ся «двусторонними» и «многосторонними»).

В одностороннем договоре одна из сторон имеет только права, а другая - только обязанности. Таким, например, в договоре займа у заимодателя есть лишь право требовать возвращения долга, а у за­емщика - только обязанность выполнить указанное требование.

Взаимные (синалагматичнеские) договоры всегда порождают права и обязанности для каждого из участников. Например, по дого­вору купли-продажи продавец обязывается передать проданную вещь, но имеет право требовать уплаты ее цены; в свою очередь поку­патель обязан уплатить стоимость вещи, но имеет право требовать передачи ему купленной вещи.

3. С учетом наличия или отсутствия эквивалентности отношений договоры разделяются на возмездные и безвозмездные.

Если обязанности одного лица что-то сделать, или передать, или выполнить отвечает обязанность контрагента предоставить встреч­ное удовлетворение в денежной или иной материальной форме, то это возмездный договор. Таких договоров, где действия выполняются на возмездных принципах, в гражданском праве большинство. Они ус­танавливаются в виде общего правила (ч. 5 ст. 626 ГК). Это догово­ры купли-продажи, найма, подряда и т.п.

Если же передача имущества, предоставление услуг и т.п. не со­провождается соответствующей компенсацией со стороны другой стороны, то это договор безвозмездный. Таким является, например, договор дарения, где даритель безвозмездно передает другому лицу в собственность имущество.

4. По степени юридической завершенности можно выделить до­говоры окончательные и предварительные.

Окончательные договоры непосредственно порождают права и обязанности сторон по выполнению работ, предоставлению услуг, передаче имущества и т.п. Подавляющее число договоров имеет имен­но такой характер.

Предварительный договор таких прав и обязанностей непосред­ственно не порождает. Он лишь создает другую, достаточно своеоб­разную обязанность: по окончании определенного срока (или с на­ступлением определенного срока) заключить предусмотренный им новый договор (ст. 635 ГК). Другими словами, предварительный договор является соглашением о заключении договора в будущем.

ГК различает предварительный договор и договор о намерени­ях. Договор о намерениях (протокол о намерениях), если в нем не выражена прямо воля сторон придать ему силу предварительного договора, не порождает гражданско-правовых последствий.

ГК не закрепляет прямо какие-то конкретные виды предваритель­ных договоров. Как пример предварительного договора, можно на­звать известный практике прошлых лет договор продажи жилого дома.

5. По содержанию регулируемой деятельности все договоры раз­деляют на имущественные и организационные.

Имущественными являются договоры, направленные на регули­рование деятельности лиц по поводу определенного имущественного блага. Их отличительной чертой является направленность на полу­чение имущества или блага, что достигается выполнением обязатель­ства. Спецификой организационных договоров является то, что они предназначены создать предпосылки, предусмотреть возможности для последующей предпринимательской или иной деятельности.

6. В зависимости от значения договора для удовлетворения оп­ределенных (частных или общественных) интересов различают обыч­ные (частноправовые) договоры и договоры публичные.

К публичным договорам принадлежат договоры, заключенные коммерческой организацией с целью установить ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ и предоставлению услуг, кото­рые такие организации по характеру своей деятельности должны осуществлять для каждого, кто к ним обратится (розничная торгов­ля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энер­госнабжения, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Режим публичных договоров является исключением из общего правила, которое опирается на принцип свободы договоров, и од­ним из случаев действия публичных принципов в гражданском пра­ве. Такой режим является прямо противоположным режиму « сво­боды договоров», который наиболее полно выражает частноправовые принципы, составляющие основу гражданского права.

7. С учетом значения договора для определения круга полно­правных участников различают основные договоры и договоры при­соединения.

Основной договор является первоначальным и главным основа­нием определения прав и обязанностей участников обязательства. Значение договора присоединения заключается в том, что его усло­вия определены одной из сторон в формулярах или в других стандарт­ных формах и могут быть приняты второй стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в полном объеме (ст. 634 ГК). Это означает: «или соглашаешься со всем, что я пред­лагаю, или договор не состоится».

Юридическая практика, особенно в сфере хозяйственной деятель­ности, достаточно широко использует договоры присоединения, что и обусловило появление такого вида договоров в ГК.

8. В зависимости от целей заключения различают такие группы гражданско-правовых договоров:

- договоры о передаче имущества в собственность, полное хозяй­ственное ведение или оперативное управление (купля-продажа, по­ставка, контрактация, ссуда, мена, дарение, обеспечение энергоре­сурсами);

- договоры о передаче имущества напрокат (имущественный наем, аренда, жилищный наем, бытовой прокат, безвозмездное пользование имуществом, лизинг);

- договоры о выполнении работ (бытовой подряд, подряд на ка­питальное строительство, договор на выполнение проектных и раз­ведывательных работ, договор на выполнение аудиторских работ);

- договоры о передаче результатов творческой деятельности (ав­торские, лицензионные договоры, договоры о передаче научно-тех­нической продукции);

- договоры о предоставлении услуг (перевозка, страхование, по­ручение, комиссия, хранение, о посреднических услугах, пожизнен­ном содержании, кредитный договор);

- договоры о совместной деятельности (учредительный договор, соглашение о научно-техническом сотрудничестве).

9. Своеобразной является классификация гражданско-правовых договоров с учетом принадлежности их к определенному типу или разновидности.

Так, договоры купли-продажи и мены различаются как опреде­ленные договорные типы; розничная купля-продажа - это разновид­ность того договорного типа, который именуется куплей-продажей; договор, по которому одна вещь обменивается на другую с определен­ной денежной доплатой, - уже смешанный договор, совмещающий в себе элементы двух договорных типов - мены и купли-продажи.

Для такой классификации договорный тип выделяется или по специфике опосредованного им материального отношения, или в зависимости от юридических условий, необходимых для образова­ния этого договорного обязательства.

В случаях, когда договоры похожи как по материальным отноше­ниям, так и по существенным условиям, необходимым для возник­новения обязательства, они соотносятся друг с другом не как типы, а как разновидности одного и того же договорного типа.

Если заключенный договор опосредует два или несколько разно­родных отношений и объединяет условия, объективно необходимые для формирования обязательств разных типов, он становится сме­шанным договором.

10. В зависимости от субъекта, который приобретает право по договору, различают договоры в пользу кредитора и договоры в пользу третьего лица.

Договор в пользу кредитора - это обычный, типовой граждан­ско-правовой договор, основанный на учете интересов участников будущего обязательства. Договор в пользу третьего лица означает, что должник обязан выполнить свой долг в пользу третьего лица, которое установлено или не установлено в договоре. Причем это тре­тье лицо, как и кредитор, также имеет право требовать от должника выполнения договора (ст. 636 ГК). Таким, например, является до­говор страхования жизни.