III.19. Основные черты феодального права Западной Европы

Важнейшая особенность - партикуляризм - множественность местных правовых норм, обусловленная самой спецификой феодализма. Наряду с обычным, королевским и феодальным (ленным, манориальным, поместным) правом, торговыми и морскими обычаями было еще несколько партикулярных правовых систем, среди которых выделялись каноническое право, городское право и рецепированное римское право.

Источники права. С X в. варварские правды потеряли силу и основная роль вновь - у местного обычного права. Во Франции обычаи назывались «кутюмы». Кутюмы разных местностей имели общую основу, обусловленную сходством феодальных отношений, и влиянием прежних источников права, но отличались в отдельных положениях и деталях. - Право Франции в эпоху средневековья необычайно пестро. Количество кутюмов исчислялось сотнями. Наряду с общими кутюмами. применявшимися на территориях провинций, - кутюмы отдельных городов, поселков и даже их частей.

По выражению изложения юридических норм Франция к ХШ в. делилась на две части: более развитый экономически Юг - страна писаного, север -обычного права. Римское право на юге продолжало действовать в виде общего обычая, объединяющего множество местных кутюмов. На севере долго общих юридических памятников не было: господство обычаев не препятствовало применению в случае их неполноты или противоречия римского права, однако сколько-нибудь самостоятельной роли оно не играло.

Аналогичное положение и в Германии. В германском праве XI-XV вв. -разнородные правовые уклады, относившиеся то к определенной территории, то к определенному кругу лиц. В разных судах применялись разные нормы: а) споры между сюзереном и вассалами и споры вассалов между собой - в ленном суде феодала по нормам обычного «ленного права»; б) крепостные судились при дворе господина по местному «дворовому» праву; в) слуги—по «служилому»). В землях со сложившейся центральной властью, указы и распоряжения правителей, дополняя обычное право племен, образовали «земское» право - «ландрехт». Оно включало а) постановления о земском мире и привилегиях; б) общие для населения данной земли нормы.

С ХIII века в целях упрощения судопроизводства - попытки изложения обычаев в виде частных кодификаций - сборников, составлявшихся юристами-практиками. Самые известные во Франции: «Большой сборник обычаев Франции» 1389 г.; «Кутюмы Бовези» 1282г. (составитель последних Бомануар - первый теоретик французского права). В XIV—XV вв. частные сборники появились почти во всех провинциях.

В Германии - тоже - в форме «правовых книг». Наиболее известно – «Саксонское зерцало» Эйке фон Репкова (нач. XIII в.), состоящее из двух книг, посвященных, соответственно, общему земскому и ленному праву. Результат переработки - Саксонского зерцала во 2-й пол. ХIII в. - «Зерцало немецких людей», получившее в XVII в. название «Швабское зерцало». Все указанные работы официального характера не имели. Начало политического объединения Франции - в 2-й пол. XV и в XVI вв. появилось множество официальных сборников кутюмов. Наиболее известны - кутюмы Парижа, но и за ними не признавалась общеобязательная сила. Сборники имели ограниченное местное применение.

Усиление королевской власти - рост значения ордонансов - указов королей, действовавших на всей территории страны. Существовали распоряжения крупных сеньоров, называвшиеся «ассизами».

В Германии законодательная власть императоров проявлялась очень слабо. Основанное на ней «имперское» право затрагивало только отдельные вопросы: «земский мир» - постановления, направленные на борьбу с распрями феодалов, устройство королевской власти, предоставление мандатов и привилегий отдельным лицам и т. п.

Влияние римского права росло по мере усиления централизации и развития товарно-денежных отношений. Причины: 1) содержало предпосылки для регулирования усложнявшегося договорного права - давало формулы для юридического выражения отношений товарного хозяйства; 2) короли, находя в нем положения, обосновывавшие их претензии на абсолютную власть, использовали их в борьбе с церковью и вассалами; 3) повышение теоретического интереса к римскому праву в силу широкого обращения эпохи Возрождения к наследству античного мира.

Изучение римского права началось с XI в. Большую роль сыграл Болонский университет, при котором была создана школа глоссаторов - комментаторов римского права. Расцвет в изучении римского права во Франции приходится на XVI в. Рост значения римского права не устранил, деления Франции на области обычного и писаного права. На юге Кодекс Юстиниана продолжал рассматриваться как письменное изложение общего обычая, а на севере римское право считалось не заменяющим, а дополняющим кутюмы в качестве «писаного разума» - во Франции не было полной рецепции

В Германии процесс создания общего права шел через рецепцию римского права. Причины: 1) обычное право германцев отражало низкую ступень развития - построить из него общее право невозможно; 2) Германские императоры покровительствовали римскому праву, т.к. настаивали на преемственности с римскими императорами и применяли к себе все положения о власти последних. В XVI в. римское право стало основным источником норм германского права, особенно гражданского. Шла кодификация земского права - самое известное - Прусское Земское Уложение 1794 г.

Англия - специфическая система «общего права». Создавалось с XII в., когда королевские суды получили преобладание над судами графств, сотен и феодалов. Эти суды не имели в своем распоряжении общих писаных источников - решали дела на основе обычного права, отражавшегося в решениях судов. Королевские судьи руководствовались предыдущими решениями судов - прецедентами. Записи дел («свитки тяжб», велись издавна и ссылка на них подтверждала наличие конкретного правила или принципа в английском праве. Второй источник - указания, содержавшиеся в королевских указах, выдававшихся за плату лицам, обращавшимся за судебной защитой (эти указы строились по сходным образцам). Нач. XIII в. - сборник «Реестр указов» - неофициальный справочник по общему праву.

Наряду с «общим правом» выросла роль законов короля и. парламента. Статуты имели обязательную силу для королевских судов, и дополняли «общее право» по многим вопросам.

Формализм «общего права» - с XIV в., возникает параллельная система «права справедливости». Суд «справедливости» - результат прошений и жалоб королю по вопросам, не получившим защиты в общих судах по формальным причинам. Рост числа обращений - короли вместо рассмотрения стали передавать их для разбора канцлеру, который, разбирая дела, не был связан практикой общих судов и обращался к естественному и частично римскому праву. Суд канцлера - защитник городского населения и нарождающейся буржуазии против крупнейших землевладельцев.

Вещное право. Необычайно сложно и запутанно. Два основных вида вещных прав на землю: право собственности и держание.

Аллод был распространен в раннее средневековье. Собственник земли самостоятельно осуществлял все права на нее, не неся за землю службы, не платя повинностей. Земля свободно переходила от отца к сыну по наследству. Аллод был не характерен для развитого феодального строя, когда основными правами на землю были держания - феодальные зависимые права, приобретавшиеся от какого-нибудь вышестоящего владельца. Держания были свободные и несвободные, благородные и неблагородные.

Первые держания были в форме бенефиция, позже преобразованного в наследственный феод (лен) - дворянское держание земли на основе ленных отношений и феодального договора. Сеньор передавал часть земель вассалу, принимавшему по феодальному договору обязанности верности и оказания некоторых услуг сеньору. Но вассал не делался полным собственником земли, а сеньор не вовсе лишался прав на нее. Сеньор мог отчуждать землю другому сеньору, не затрагивая прав сидевших на ней вассалов, и его согласие было необходимо при отчуждении вассалом своих прав на землю. Если вассал умирал без наследников, то феод возвращался к сеньору. В некоторых случаях сеньор мог отобрать феод у вассала. Все эти права принадлежали сеньору как господину земель, из которых был выделен феод.

Вассалы имели в отношении феодов полномочия владения и пользования. Вассалу принадлежали доходы феода, но права распоряжения феодом были более ограничены. С XIII в. допускалась полная передача феода без разрешения сеньора, с 2 ограничениями: сеньор мог 1) получить пошлину, 2) вернуть феод от приобретателя, возместив последнему уплаченную цену.

Второй вид свободного держания земли осуществлялся лично свободными крестьянами. Во Франции - цензива - наследственное пользование без личных феодальных связей, но с разными платежами. В Германии богатые крестьяне держали участки на условиях краткосрочной аренды.

Особенности Англии: а) благородное держание с XII в. сопровождалось не личной службой, а уплатой щитовых денег; б) институт «доверительной собственности» (траст)- одно лицо передавало другому в собственность имущество или его часть, чтобы получатель, став формально собственником, управлял имуществом и использовал его в интересах прежнего собственника или по его указанию. Траст защищался правом справедливости.

Брак регулировался каноническим правом. Степень патриархальности брака зависела от местности и социального положения (на севере Франции взаимоотношения между супругами, а также между родителями и детьми были свободнее; на юге Франции сохранялась римская власть домовладыки; в Англии в высших слоях общества жена полностью была под властью мужа, в низших - пользовалась относительной свободой).

Наследование - по закону, и завещанию, но в ряде местностей запрещалось устранять от наследования законных наследников. В отношении земельной собственности повсеместен принцип майората: феод без дробления наследовал старший сын а, при его отсутствии, к старший в роду.

Уголовное право и процесс. До XIV в. господствовало обычное право, позже - королевские ордонансы, судебная практика. Система выкупа исчезла. Преступления стали признаваться нарушением общественного порядка и влекли за собой наказания, применяемые государственной властью.

Попытки классификации преступлений. Франция: три вида: тяжкие (ересь, измена, убийство, изнасилование, поджог, кража и др. - наказывались часто - смертью или изувечением), средние (наказывались штрафом или тюремным заключением), и легкие. Англия к XVI в. оформилась трехзвенная система преступлений: тризн (измена), фелония (тяжкие уголовные преступления) и мисдиминор (менее тяжкие уголовные преступления). В Германиибыли известны два вида: преступления и проступки.

Деление по объекту посягательства: 1) преступления против религии, 2) против государства, 3) против частных лиц.

Вместо объективного вменения - ответственность за личную вину (исключения - процессы против животных.). Принцип личной ответственности преступника (за оскорбление величества отвечали и родственники).

Цель наказания - устрашение-стремление не только причинить страдания преступнику, но и жестокостью воздействовать на других для предотвращения совершения преступлений. Выбор наказания предоставлен усмотрению судьи, который мог применять лишь наказания, предусмотренные действующими источниками права. Крайняя суровость наказаний и их зависимость от социального положения преступника или потерпевшего.

Начало средневековья - состязательный процесс с крайним формализмом. С XIII в. новое судопроизводство - под влиянием римского и канонического права. Вместо судебного поединка - свидетели и документы. Судопроизводство смешанного характера: а) подготовку к рассмотрению дела (допрос свидетелей, осмотры и т. п.) вел уполномоченный на то судья непублично и письменно, составляя протоколы; б) суд шел устно и публично.

Формальная теория доказательств, состоявшая, скорее, в подсчете, чем в оценке доказательств (один свидетель не считался достаточным; были необходимы согласные показания двух свидетелей; показания некоторых лиц расценивались как половинные или даже в размере одной четверти нормального свидетельского показания).

По уголовным делам - постепенный переход к следственному (розыскному) процессу. С XII в. применялись пытки. Характерные черты этого процесса: инициатива судебных органов в возбуждении и расследовании дела (собирание доказательств самими этими органами), тайность с, письменность, ограничение процессуальных прав обвиняемого, г Английское судопроизводство являлось состязательным не только в гражданских, но и в уголовных делах.

Наиболее известный государственный правовой памятник уголовного права и процесса средневековья - общегерманское уголовное уложение императора Карла V1532г. - «Каролина» (название от латинского перевода: Constitutio Criminalis Carolina) - действовало 300 с лишним лет.

Практическое руководство для судей и шеффенов, наставление императора, написанное его юристами, предназначенное для использования во всей империи (при сомнениях ст. 119 указывала местным судьям, где искать указания высших судов). 219 статей, 30% (104-180) посвящены уголовно-наказательному праву, остальные - судебно-процессуальному.

Группы преступных деяний: против 1) религии (богохульство, колдовство, клятвопреступление); 2)собственности (кража, грабеж, поджог и др.); против личности (убийство, членовредительство, изнасилование, клевета, оскорбление); 3) нравственности (двоеженство, супружеской неверность, разврат, кровосмешение, сводничество, совращение малолетних); 4) порядка отправления правосудия (лжеприсяга, лжесвидетельства), 5) государства (измена, «бунт» против власти, «нарушения земского мира», фальшивомонетничество, разбой и др.); 6) порядка торговли (обмер и обвес).

Смягчающее обстоятельство: отсутствие злого умысла (неловкость, легкомыслие, непредусмотрительность). Отягчающие обстоятельства: публичный и кощунственный характер преступления, повторность, высокая степень причиненного ущерба, «дурная слава» преступника, групповой характер, преступления против собственности своего господина и др. Ряд обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину впервые изложенных в «Каролине», вошел в современное карательное законодательство.

При квалификации преступления уже различались его отдельные стадии, или степень приобщенности (вовлеченности преступника в преступные действия). Покушение понималось как умышленное преступное деяние, неудавшееся вопреки воле преступника - каралось как оконченное преступление. В пособничестве учитывалось время (до преступления, после его совершения, на месте преступления). Бремя доказывания правомерности необходимой обороны возлагалось на убийцу.

Право судьи назначить одно или несколько наказаний, учитывать местные обычаи, обращаться за разъяснениями к законоведам. Много устрашающих наказаний (колесование, четвертование, членовредительство).

Судебный процесс: тайный, письменный. В присяге судьи говорилось: «Я ... клянусь, что я должен и желаю осуществить правосудие, судить и выносить приговор в уголовных делах равно для бедного и для богатого и не отступать от сего ни из любви, ни из ненависти, ни из-за платы, ни из-за даров, ни по какой другой причине..

Три последовательных стадии: 1) дознание - сбор тайной информации о преступлении и преступнике; 2) общее расследование - краткий допрос арестованного об обстоятельствах дел (здесь действовал принцип «презумпции невиновности»; 3) специальное рассмотрение (определяющая стадия) - подробный допрос обвиняемого и свидетелей, сбор доказательств для окончательного изобличения преступника, его сообщников.

Окончательное осуждение лишь на основании собственного признания (ст. 22) - особая роль пытки. Ограничения на ее проведение минимальны - для начала достаточно малейшее подозрение в неискренности обвиняемого (ст. 42, 61). Проводилась в присутствии судьи, двух заседателей и писца. Признание вины («королева доказательств») должно быть высказано в момент приостановления пытки. Сведения, предоставляемые суду, должны быть проверяемыми. Показания, данные под пыткой, должны быть повторены и без них. Освобождались от пыток больные, инвалиды, старики, малолетние, лица высших сословий с легкими правонарушениями.

Завершалось судебное заседание (судный день) оглашением приговора и приведением его в исполнение.