рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Прекращение обязательства помимо исполнения

Прекращение обязательства помимо исполнения - раздел Образование, Тема 1. Система и источники римского права Прощение Долга. – Осуществлялось В 2-Х Формах: ...

Прощение долга. – осуществлялось в 2-х формах:

1. Акцептиляция (acceptilatio) – формальный акт признания обязательства исполненным. (Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом 1. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 310 – 325)

2. Соглашение о непредъявлении требования (pactum de non petendo) . Отличие такого соглашения от акцептиляции состоит в том, что кредитор не прекращает обязательство, а отказывается от осуществления своего права требования в отношении данного должника.

Практический пример: при наличии 3-х солидарных должников акцептиляция, произведенная одним из них, погасит обязательство для всех троих. Напротив, состоявшееся соглашение о непредъявлении требования кредитора с одним из солидарных должников дает должнику, который был стороной соглашения, право противопоставить эксцепцию со ссылкой на это возражение против иска кредитора, однако соглашение не прекращает обязательство и таким образом не освобождает от ответственности остальных двух содолжников, которые в соглашении не принимали участия и права на возражение против иска кредитора не приобрели.

3. Новация(novatio – то есть «обновление» обязательства). ( Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом 1. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 206 – 225)

Для новации требуется «нечто новое» (aliquid novi) в содержании обязательств. Например, возможна замена личности субъекта в обязательственном отношении (при Юстиниане - и объекта), добавление или наоборот снятие срока или условия.

Новация имеет место, только если стороны прямо выразили намерение заменить ранее существовавшее обязательство новым. В противном случае новое обязательство просто присоединялось к предыдущему, а не заменяло его. Как правило, для совершения новации прибегали к стипуляции.

Вариант новациии в классическом праве - литисконтестация. В этом случае имела место «необходимая новация» (novatio necessaria), то есть принудительное обновление обязательства, которое было следствием предъявления иска.

4. Невозможность исполнения - она прекращает обязательство и освобождает должника от ответственности за неисполнение только в том случае, если нет вины должника.

5. Слияние должника и кредитора в одном лице (конфузия).

6. Смерть субъектов при обязательствах имеющих строго личный характер.

7. Утрата правосубъектности (capitis deminutio).

8. Истечение срока.

9. Истечение исковой давности. Для многих правовых отношений время считается юридическим фактом. Это значит, что истечение определенного срока способно привести к приобретению права либо наоборот к его утрате.

Например, лицо которое ведет себя по отношению к определенной вещи как собственник, хотя и не имеет права собственности на нее, может при наличии определенных условий превратиться в собственника ввиду истечения установленного законом срока (приобретательная давность).

С другой стороны, неосуществление определенного права опять же в течение установленного законом срока способно привести к потере данного права (утрата права на наследство, утрата сервитута).

По воззрениям римских юристов способность времени создавать или прекращать правоотношения не является свойством самого времени. Это качество лишь в отдельных случаях приписывается времени объективным правопорядком. Это означает, что только в определенных законом случаях и только при наличии определенных условий истечение времени способно привести к приобретению или утрате права (приобретательная давность и погасительная давность).

Лишь в Средние века появилась идея о распространении единой давности на все виды правоотношений (так что ошибочно получая проценты по чужому долгу в течение срока приобретательной давности мнимый кредитор мог превратиться в истинного кредитора ввиду факта истечения давности). Эта теория была популярна еще в начале 19-го века, но потом была отвергнута.

Существо исковой давности состоит в том, что иск не может быть предъявлен в суде после истечения опреленного срока с момента возникновения юридической возможности для предъявления данного иска. Давность погашает любую возможность принудительного осуществления права /то есть и эксцепцию выставить нельзя, и зачет произвести/.

Изначально институт исковой давности римскому праву известен не был.

Потом преторы стали вводить для отдельных видов исков законные сроки, в течение которых они могли быть предъявлены. Эти сроки являлись пресекательными.

Это означало, что срок был установлен не для предъявления иска, а для существования самого права, которое защищается данным иском. Истечение времени само по себе становилось фактором, погашающим данное право, а вовсе не то, что в течение этого срока не был предъявлен иск. Просто для данного права отведен особый срок существования.

Практическое отличие законного срока от исковой давности состоит в том, что законный срок не может быть приостановлен в своем течении на том основании, что у потенциального истца объективно не было возможности предъявить иск (а исковая давность допускает и приостановление и перерыв).

В 424 г. император Феодосий II ввел общую исковую давность в 30 лет для почти всех исков, оставив иные сроки только для тех исков, которые раньше имели законный срок.

Для некоторых видов исков, предъявляемых церковью, этот срок был длиннее - 40 лет.

Однако и эти сроки теперь стали сроками исковой давности, то есть допускали приостановление и перерыв.

Срок исковой давности истекает лишь с истечением последнего дня срока, поскольку его истечение приводит к потере права (в тех случаях, когда истечение срока наоборот приводит к приобретению права, действует противоположный принцип - срок истекает с наступлением, а не с истечением последнего дня).

1. Определение начального момента для течения исковой давности. Она начинает течь с момента, когда возникает право на иск (cum actio nata est). Этот момент можно определить следующим образом:

A. Для права собственности и иных вещных прав - исковая давность течет с момента, когда кто-либо противоправно воспрепятствует осуществлению данного права.

B. При обязательствах воздержаться от какого-либо действия право на иск возникает, когда тот, кто обязан воздержаться от действия, совершит это действие.

C. При обязательствах совершить некое действие право на иск возникает с момента, когда можно требовать исполнения этого действия.

Перерыв исковой давности означает, что истекшее время не идет в счет. После перерыва начинается новая давность.

Основания для перерыва:

1. Предъявление иска в суд.

2. Признание должником своей обязанности (в форме уплаты процентов, или выдачи новой расписки, или установлением поручительства или залога, или просьбой должника об отсрочке).

Приостановление исковой давности - оно означает, что на какое-то время давность может перестать течь ввиду ее приостановления по какой-либо причине, но после устранения этой причины течение давности возобновляется. Таким образом к новому сроку причисляется истекшее до приостановления давности время.

Основания приостановления:

A. На время несовершеннолетия управомоченного лица.

B. Наличие юридических препятствий для предъявления иска (moratorium, иск против наследника, который попросил срок на инвентаризацию наследства).

C. Наличие уважительных физических препятствий для предъявления иска (взятие в плен истца, его отсутствие по государственному делу, тяжелая болезнь).

Незнание управомоченного лица о своем праве на иск не исключает ни начала, ни продолжения исковой давности (если только оно не вызвано извинительным заблуждением).

Однако, незнание местонахождения ответчика, против которого должен быть предъявлен иск - является по римскому праву уважительной причиной, которая приводит к приостановлению исковой давности.

Исковая давность применяется не ex officio, а по заявлению ответчика (с помощью эксцепции).

Последствия истечения исковой давности - погашается право на иск, но не само право, защищенное данным иском:

1. Например, если вещь, являющаяся объектом права собственности, затем правомерно поступит в фактическое обладание собственника, она не может быть у него истребована в судебном порядке тем лицом, которое ранее могло бы противопоставить иску данного собственника эксцепцию со ссылкой на истечение исковой давности.

2. Если вещь поступает во власть лица, не являющегося правопреемником ответчика, который мог ссылаться на истечение исковой давности, то она может быть истребована собственником у этого нового владельца.

3. В отношении обязательственных требований по образцу законных сроков римские юристы склонялись к тому, что истечение давности погашает само обязательственное право, защищенное данным иском (то есть долг выплаченный после истечения исковой давности может быть истребован назад как неосновательное обогащение).

В современном праве - не так (платеж совершенный после истечения срока исковой давности все равно действителен).

В основе института исковой давности 2 идеи:

1. Обеспечить прочность оборота путем обеспечения незыблемости прав.

2. Представление о том, что истец который в течение долгого времени не предъявляет иск по-видимому утратил интерес к исполнению.

Зачет (compensatio). (Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том III. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2003. С. 401 – 409)

Это погашение взаимных встречных требований.

Для зачета требуются:

1. зрелость (то есть наступление срока исполнения) встречных требований

2. определенность содержания требований

3. однородность требований (то есть нельзя производить зачет денег за вино или муки за зерно).

Возможен частичный зачет (если требования не равноценны).

Зачет совершается:

1. на основании договора сторон о зачете

2. или на основании одностороннего заявления одного из участников взаимных встречных обязательств.

При договоре о зачете прекращение одного требования обусловливается погашением другого, встречного требования. Поэтому, если одно из этих встречных требований не существует, или не погашено данным договором по причине того, что кредитор не был управомочен им распорядиться, то другое встречное требования продолжает существовать, а не подвергается зачету. В этом отличие договора о зачете от простого прощения долга.

Зачет заменяет собой платеж. Изначально в архаическом римском праве зачет на основании одностороннего заявления был невозможен.

Лишь в преторской практике был допущен зачет односторонним волеизъявлением в следующих случаях:

1. Банкиры (argentarii) имели право предъявлять иски своим клиентам только с зачетом собственных долгов клиентам. Таким образом, банкир мог требовать от клиента только разницу между тем, что клиент должен ему, и тем, что он должен клиенту. Если банкир предъявил иск не произведя зачета, он проигрывал процесс в целом как допустивший pluspetitio

2. Покупатель имущества несостоятельного должника (emptor bonorum), если он взыскивал то, что были должны обанкротившемуся должнику лица, которые сами были его кредиторами по другим обязательствам, и входили в состав конкурсных кредиторов, должен был произвести взыскание с вычетом (deductio) того, что банкрот должен был этим лицам. При этом в отступление от общих правил о зачете здесь не требовалось ни однородности взаимных требований, ни зрелости (наступления срока). Таким образом, конкурсные кредиторы свои долги банкроту обязаны были платить только постольку, поскольку эти долги превышали его задолженность им.

В остальных случаях возможность зачета зависела от усмотрения судьи, который мог допустить зачет. А мог и не допустить. Однако при императоре Марке Аврелии было введено правило, что если притязанию истца ответчик противопоставит эксцепцию со ссылкой на наличие у него встречного требования (exceptio doli), то суд обязан произвести зачет. В таком случае судья вычитал из цены иска встречные требования ответчика, и разницу присуждал истцу.

Однако по римскому праву само по себе существование годных к зачету взаимных встречных требований не приводило к их взаимному погашению. Для этого требовалась эксцепция ответчика в процессе о взыскании долга, либо соглашение сторон о зачете. С момента, когда требования приобрели необходимые для зачета качества (зрелость, однородность, взаимность), обе стороны получают право на их зачет путем выставления противнику exceptio compensationis.

Кроме самих взаимных кредиторов и должников, в ряде случаев римское право признает возможность зачета за третьими лицами.

1) поручитель может предъявить к зачету кредитору требование основного должника к тому же кредитору, поскольку в принципе поручитель имеет право противопоставить кредитору все те возражения, которые вправе противопоставить основной должник. 2) Должник по корреальному обязательству может предъявить к зачету встречное требование своего содолжника по данному обязательству, если тот связан с ним договором товарищества, и в силу этого является содолжником по корреальному обязательству. По аналогии следует предположить, что должник мог предъявить к зачету кредитору по корреальному обязательству то требование, которое он имел к его сокредитору по корреальному обязательству. 3) При уступке права требования (цессии) должник (debitor cessus) может предъявить к зачету цессионарию то требование, которое он имел против цедента на момент denuntiatio (уведомления о состоявшейся цессии).

Зачет не допускается:

1. в отношении требования о возврате полученного неправомерными действиями

2. в отношении требований об уплате алиментов (предоставлении содержания)

3. в отношении требований о возврате переданного на хранение, в том числе при depositum irregulare

4. в отношении некоторых требований казны (фиска) и муниципий.

Эксцепция о зачете, как всякая эксцепция, освобождает ссылающегося на нее ответчика от обязательства с момента, когда наступили объективные условия для ее применения, а не с момента заявления эксцепции. По этой причине при определении последствий произведенного зачета принимается во внимание не момент вынесения судебного решения, а тот момент, когда оба встречных требования сделались годными для зачета.

Эти последствия состоят в следующем:

1. с указанного момента начисление процентов по обоим обязательствам погашается

2. прекращается просрочка должника со всеми ее невыгодными последствиями

3. если должник произвел платеж, не зная о том, что у него есть встречное требование, дающее ему право на зачет, то он не просто сохраняет возможность предъявить это требование к взысканию.

В качестве альтернативы у него также есть право истребовать как неосновательное обогащение (посредством condictio indebiti) то, что было им уплачено, так как он уплатил то, к уплате чего он не был обязан (поскольку у него была эксцепция, при помощи которой он мог устранить направленное против него требование).

стипуляция – формальный абстрактный вербальный контракт, устанавливающий одностороннее обязательство одной из сторон договора

moratorium – отсрочка расплаты должника по долгам, предоставленная по воле императора (на срок не более 5 лет, в течение которого кредиторы не имеют права требовать возврата долга)

pluspetitio – требование большего (чем положено по содержанию обязательства), которое, будучи заявлено в суд, приводило к полному проигрышу дела и безусловному отказу в удовлетворении иска.

Марк Аврелий – римский император ( 161 – 180 г.н.э.), по инициативе которого было произведено серьезное реформирование многих институтов римского частного права

exceptio doli – эксцепция (возражение ответчика) относительно наличия в действиях истца злого умысла

exceptio compensationis – эксцепция о зачете встречного требования

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тема 1. Система и источники римского права

Законы XII Таблиц... Цивильное право Jus civile... Преторское право Jus honorarium...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прекращение обязательства помимо исполнения

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Цивильное право (Jus civile)
closetest22На основе законов XII таблиц развивается в дальнейшем система норм национального римского права, применяемых только к римским гражданам, в форме обыкновенного гражданского процесса (legi

Юриспруденция и юристы
Важным фактором развития римского права в эпоху поздней Республики стала светская юриспруденция. Не обладая ни законодательной, ни эдиктальной властью, юристы тем не менее своими толкованиями и раз

Юриспруденция эпохи принципата
Юриспруденция, которая уже в конце республики вышла из стадии чисто практической деятельности и создала значительную юридическую литературу, в эпоху принципата продолжала развиваться далее и достиг

Период домината (абсолютной монархии)
В эпоху абсолютной монархии (с конца III в. н.э.) законодательная власть сосредоточивается исключительно в руках императора, вследствие чего единственною формой законодательства являются теперь имп

Кодификация Юстиниана
quest6Все частные и официальные попытки кодификации права были вызваны общей потребностью иметь какой-то единый сборник права, единый свод, в котором было бы суммировано как jus vetus, так и импера

Характеристика составных частей Свода Юстиниана.
1. “Институции”. (Institutiones). Хотя они были созданы в качестве учебника, однако по юридической силе они были равны другим частям Свода. Главным источником для них послужили "Институции&quo

Темы курсовых работ
1. Право народов (ius gentium). 2. Преторское право: механизм формирования и общая характеристика. 3. Юридические школы сабинианцев и прокулианцев: история появления и сравнительн

Легисакционный процесс
В древнейшую эпоху каждый, кто считал свое право нарушенным, расправлялся с нарушителем собственными силами. Однако со временем государственная власть по мере своего укрепления начинает все более а

Формулярный процесс
Легисакционный процесс, уходивший своими корнями в глубь веков, с течением времени оказывался все менее способным удовлетворять меняющимся условиям экономического оборота. Прежде всего, этот процес

Особые средства преторской защиты
closetest9В общей сложности до нас дошли сведения о четырех таких средствах. Уже в эпоху легисакционного процесса претор, убедившись в том, что требование, с просьбой о защите которого к н

Экстраординарный процесс
Развитие древнеримского государства происходило под знаком тенденции к постепенному (и притом все более заметному) усилению публичной власти, достигшему своего апогея в эпоху империи. Применительно

Часть 1. Понятие лица
quest10В современной терминологии урегулированное правом общественное отношение именуется правоотношением. Соответственно, общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права, именуются

Часть 2. Физические лица
Содержание правоспособности физических лиц по римскому праву. Анализ римских юридических текстов показывает, что римские юристы выделяли 5 групп даваемых объективным правом правовых возмож

Фактическое существование
§ 1.Для того, чтобы человек мог быть признан лицом, он должен родиться. Мертворожденный ребенок не считался родившимся. В то же время ребенок умерший непосредственно после рождения

Учение о трех статусах
Для того, чтобы быть правоспособным по римскому праву, человек должен был находиться в определенном правовом положении (status). closetest1Чтобы быть полностью правоспособным физическим лицом, по р

Статус свободы (status libertatis)
По римскому праву все люди делились на людей обладавших статусом свободы, и по этой причине способных быть субъектами прав и обязанностей, и на рабов, которые признавались объектами прав. В классич

Статус гражданства (status civitatis)
Вторым, кроме свободы, условием обладания полной правоспособностью по римскому праву было наличия у лица римского гражданства. Способы приобретения римского гражданства: 1. Ребено

Семейный статус (status familiae)
Как уже было сказано, в области гражданского права лицо подвластное отцу семейства – домовладыке (paterfamilias) – не имело правоспособности. В сфере гражданско-правовых отношений его положение был

Infamia
Кроме изменения одного из статусов к умалению правоспособности могло привести умаление гражданской чести – то есть поражение в правах, являющееся результатом совершения определенных предосуд

Ограничения дееспособности
quest6Дееспособность ограничивалась по следующим основаниям:: 1. По полу. Ограничивалась дееспособность женщин. По достижении совершеннолетия женщина попадала под специальн

Часть 3. Юридические лица
Как уже было указано ранее, в некоторых случаях римские юристы столкнулись с необходимостью признания лицом, то есть носителем правоспособности и субъектом права не человека, а совокупностей людей,

Вещи телесные и бестелесные.
При этом римские юристы назвали вещи в собственном (физическом) смысле слова "телесными вещами", а действия лиц - "бестелесными вещами". По идее все вещи - бестелесные,

Вещи подлежащие манципации (манципируемые) и вещи не подлежащие манципации (неманципируемые)
Манципация – это особый обряд, юридическое значение которого состояло в фиксации перехода права собственности от отчуждателя (например, продавца) к приобретателю (например, покупателю). Манципация

Вещи оборотные и вещи внеоборотные.
Оборотными вещами являются те вещи, которые хотя бы потенциально могут быть объектами права частной собственности и поэтому способны находиться в обороте. Иными словами, на них можно иметь право со

Вещи индивидуально-определенные и вещи определенные родовыми признаками.
Вещи, которые являются предметом юридической сделки, могут быть определены индивидуально (например, раб Памфил, скульптура «Геракл» работы Фидия, зерно, находящееся на момент заключения договора на

Вещи потребляемые и непотребляемые
Если вещь уничтожается в процессе ее нормального использования (то есть, использования по назначению), то это вещь потребляемая. К числу таких вещей относятся продукты, строительные материалы, топл

Mashtest9Вещи делимые и неделимые
Вещи признаются неделимыми, если раздел такой вещи равносилен ее уничтожению. К уничтожению вещи в юридическом смысле приравнивается не только ее превращение в вещь иного рода (например, разделить

Вещи простые, составные (сложные) и собирательные (совокупность вещей под одним названием).
Простая вещь представляет собой «органическое целое», то есть она не состоит из деталей. Пример такого рода вещей: камень, животное, растение, земельный участок. Составные (сложные) вещи с

Вещи главные и побочные
С точки зрения экономической связи некоторые самостоятельные вещи, не являющиеся частями других вещей, тем не менее, функционально служат этим другим вещам, являясь как бы их принадлежностью.

Плоды (fructus)
Плоды представляют собой доходы от вещи, полученные в результате ее нормального использования. Изначально под плодами в римском праве понимались только органические произведения вещи (прип

Понятие и виды вещных прав
“Одну из основных задач гражданского права составляет распределение имущественных благ, то есть, прежде всего, вещей, находящихся в обладании данного общества, между отдельными его чл

Владение
Владение – фактическое обладание вещью, соединенное с намерением владеть ею как своей. mashtest1Таким образом, во владении традиционно выделяют 2 элемента: 1. нам

Поссессорная (владельческая) защита.
Владение защищалось преторскими интердиктами. Претор выяснял: 1. кто из сторон конфликта являлся владельцем 2. кто являлся нарушителем владения. Цель интердикта – восстан

Виды владельческих интердиктов.
1. рекуператорные (возвратные) интердикты (interdicta retinendae possessionis). Эти интердикты направлены на возврат владельцу утраченного им в результате действий ответчика фактич

Интердикты, направленные на удержание владения (interdicta retinendae possessionis).
Эти интердикты предъявлялись в ситуации, когда истец не утратил фактического обладания вещью. 1. Для удержания владения недвижимостью и его защиты от посягательств существ

Ограничения права собственности.
Хотя теоретически право собственности полно и безгранично, практически оно всегда опутано разнообразными ограничениями, установленными в интересах общего блага. Эти разнообразные ограничения можно

Защита права собственности
Как и любое другое право, право собственности защищается посредством исков. Право на иск – это право требования, обязывающее определенное лицо к совершению известного действия, и обладающее способн

Ответственности ответчика за порчу или гибель вещи.
Вор с момента завладения вещью нес ответственность за ее порчу или гибель, случившиеся по какой угодно причине. Недобросовестный владелец, не являющийся вором, нес ответственность за винов

Добросовестность или недобросовестность ответчика определяют и порядок расчетов между ними в случае виндикации.
Недобросовестный владелец обязан выдать или компенсировать все плоды и доходы, полученные им от вещи с момента завладения ею, а также компенсировать те плоды и доходы, которые он сам мог извлечь до

Публицианов иск
actio Publiciana - mashtest8этот иск впервые был введен претором Публицием в 67 г. до н.э., поэтому и получил его имя. Претор признал право на такой иск за лицом, которое могло стать собстве

Негаторный иск
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, предъявляется собственником в ситуации, когда он: ·не лишен владения принадлежащим ему индивидуально-определенным имуществом

Формы собственности
1. Цивильная (квиритская) собственность. Это право собственности, которое могло принадлежать только тем лицам, у которых имеется jus commercii, то есть гражданам и латинам (о них с

Mashtest7Преторская (бонитарная) собственность.
Этим понятием обозначается ситуация, когда по нормам преторского права лицу, которое по закону (то есть по цивильному праву) собственником не является, в форме Публицианова иска гарантируется право

Виды собственности.
Собственность может быть индивидуальной и общей. quest5Общая собственность (condominium) Невозможна ситуация принадлежности права собственности на вещь в целом не

Первоначальные и производные способы приобретения права собственности
Прежде всего, следует отметить, что было бы не вполне корректным указывать, как это сделал в свое учебнике Д.В. Дождев, что различение способов приобретения права собственности на первоначальные (

Завладение (occupatio).
Стать собственником вещи путем простого приобретения владения ею возможно в том случае, если вещь является ничейной, то есть не имеет собственника. Такая ситуация возможна в двух случаях:

Приобретение плодов
Плоды в узком смысле слова – это органические произведения вещи (приплод скота и яйца, фрукты, овощи и т.п.), которые естественным образом периодически поступают от нее при нормальном использовании

Производные способы приобретения права собственности.
quest1Манципация. О манципации как способе приобретения права собственности было уже сказано достаточно в связи с делением вещей на манципируемые и неманципируемые (см. Раздел УМК

Права на чужие вещи (jura in re aliena)
Римское право знало наименьшее количество видов “прав на чужие вещи” по сравнению с позднейшими правовыми системами, поскольку “...общеизвестное индивидуалистическое направление этого права создава

Отдельные виды прав на чужие вещи в римском праве.
closetest10Эмфитевзис - отчуждаемое наследственное право аренды чужого сельскохозяйственного участка. Сначала в римском праве была т.н. вектигальная аренда (ius in agri vectigali), когда государств

Cервитуты
Древнейшим видом ограниченных вещных прав были земельные сервитуты. Их существование зафиксировано уже в Законах 12 Таблиц. Все остальные ограниченные вещные права (эмфитевзис, суперфиций, группа п

Приобретение сервитутов.
Для манципируемых земель в Италии существовал следующий порядок установления сервитутов: 1. вещный легат (legatum per vindicationem) - легат сервитута представлял собой завещательное распо

Прекращение сервитутов.
1. Отказ собственника господствующего имения от сервитута. Для манципируемых участков в Италии отказ должен был быть таким же неформальным, как и приобретение. По этой причине для отказа от сервиту

Залоговое право.
Цивильное право не знало особого вещного залогового права. Известный ему closetest7фидуциарный залог представлял передачу кредитору права собственности на вещь должника с обязательством ее возврата

Понятие обязательства
В Институциях Юстиниана дано следующее определение: «обязательство - это правовые узы (iuris vinculum), в силу которых мы связаны необходимостью что-либо исполнить согласно праву нашего государства

Цивильные и натуральные
Римские юристы подразделяли обязательства на цивильные (то есть гражданские), и натуральные (естественные). Цивильными являются те обязательства, которые имеют исковую защиту. В случае неисполнения

Родовые обязательства
Это обязательства по предоставлению вещей, определенных родовыми признаками. Здесь до момента предоставления не ясно, какая конкретно вещь подлежит передаче, поэтому действует правило genus non per

Обязательства с множественностью субъектов на стороне должника или на стороне кредитора
Если они неделимые, то солидарные. Солидарность может быть активная и пассивная. Активная солидарность имеет место при множественности лиц на стороне кредитора (например, сособстве

Часть 1. Договор
Договор является разновидностью юридической сделки, поэтому при рассмотрении договора как основания возникновения обязательства требуется рассмотреть общее учение о сделках в римском праве.

Существенные элементы сделки
Под существенными элементами сделки понимаются волеизъявление, сделанное в форме, предписанной или допускаемой правом для данной сделки, и для сделок каузальных - определение цели сделки. Например,

Условие (conditio)
Это оговорка, по которой действительность или недействительность сделки ставится в зависимость от будущего объективно неопределенного события. Если в зависимость от условия поставлена дейс

Modus (наказ, целевое назначение)
Очень близко к этому стоит понятие modus (наказ, целевое назначение).Эта оговорка при сделках, связанных с безвозмездными предоставлениями (дарение, завещание). Она возлагала на лицо, получи

Срок (dies)
Это оговорка, которая связывает наступление (начальный срок) или наоборот отмену (конечный срок) юридических последствий сделки с наступлением несомненного будущего события. Если речь шла

Субъекты юридической сделки. Представительство
Для действительности сделки недостаточно наличия дееспособности. Нужно еще наличие полномочий совершить сделку. Иногда субъект права лишен полномочий на совершение сделки (субъект права общей собст

Ничтожные сделки
Иногда их сравнивают с мертворожденным ребенком. Они не способны произвести никаких правовых последствий, и не требуется никакого специального акта для признания такой сделки недействительной. В ча

Причины ничтожности сделки.
1. Недееспособность субъектов или отсутствие у них полномочий. 2. Непригодность объекта вообще (вещь внеоборотная) или для данного типа сделок (относительная непригодность – например, потр

Оспоримые (обратимые) сделки
closetest31Иначе - со сделками оспоримыми (обратимыми). Они сами по себе считаются действительными. Однако они могут быть оспорены определенными заинтересованными лицами. Оспаривание может быть про

Opentest85.3. Конверсия юридических сделок
Эта ситуация имеет место, когда ничтожная или оспоримая сделка по своему составу отвечает всем условиям действительности другой сделки. Если эта другая сделка может вызвать эффект аналогичный тому,

Отдельные виды договоров
В римском праве не действовал принцип «свободы договоров». Это значит, что римское право не признавало правового значения за любым не противоречащим закону договором, а юридической защитой обладали

I. Формальные контракты.
1. Вербальные контракты– называются так, поскольку они заключаются verbis – словами, то есть с момента произнесения определенной словесной формулы. Не всякий устный договор будет в

II. Неформальные контракты
1. Реальные контракты - называются так, поскольку они заключаются путем передачи вещи (res). Таким образом, чтобы такой договор вступил в силу, необходимо не просто, чтобы с

Вербальные (устные) контракты Стипуляция
1. closetest6Основной вербальный контракт — стипуляция. Это устный договор, заключаемый в форме вопроса будущего кредитора (centum dare spondes? обещаешь дать сто?), и совпадающего с вопросом ответ

Литтеральные (письменные) контракты
Литтеральным контрактом назывался договор, который заключался посредством закрепления договора в определенной письменной формуле. Договор получал силу с момента, когда эта формула записана. Поэтому

Договор займа (mutuum)
1. Заем (mutuum) представляет собой договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) определенное количество вещей, определенных родовыми признаками

Договор ссуды (commodatum)
Это договор, по которому одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне (ссудополучателю) индивидуально определенную вещь во временное безвозмездное пользование с обязательством получате

Договор хранения или поклажи (depositum)
1. Depositum называется реальный контракт, по которому лицо, получившее от другого лица индивидуально определенную вещь (поклажеприниматель, депозитарий) обязуется ее безвозмездно хранить, и по око

Договор купли-продажи (emptio-venditio)
1. Основная хозяйственная цель договора купли-продажи состоит в передаче покупателю на праве собственности необходимой ему вещи. Римское право придерживалось «системы традиции», то есть разделяло о

Договор найма вещей (locatio-conductio rerum)
1. Наймом вещей (арендой) называется такой договор, по которому одна сторона (наймодатель, арендодатель, locator) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю, арендатору, conductor) одну или

Договор найма услуг (locatio-conductio operarum)
1. Это договор, по которому одна сторона (нанявшийся, locator) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (нанимателя, conductor) определенные услуги, а наниматель принимал н

Договор подряда (locatio-conductio operis)
1. Подряд («найм работы», «найм труда», locatio-conductio operis) – это договор, по которому одна сторона (подрядчик, conductor) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (з

Договор поручения (mandatum)
1. Это договор, по которому одно лицо (доверитель, мандант) поручало, а другое лицо (мандатарий, поверенный) принимало на себя обязанность исполнить безвозмездно какие- либо действия. (Дигесты Юсти

Обязанности мандатария.
Принятие на себя поручения зависит от воли мандатария, но с принятием поручения появляется обязанность его исполнить. (Дигесты Юстиниана. Том III. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2003. С. 471).

Договор товарищества (societas)
1. Это договор, по которому двое или несколько лиц объединяются для достижения определенной общей хозяйственной цели, участвуя в общем деле имущественным вкладом или личной деятельностью, так что п

Договор мены (permutatio)
1. Договор мены по своему хозяйственному назначению близок к договору купли-продажи. При купле-продаже обязательству одной стороны предоставить другой стороне продаваемую вещь соответствует обязате

Преторские пакты
К числу пактов, «одетых» претором в исковую защиту, и потому называемых «преторскими» (pacta praetoria) принадлежит: «Подтверждение долга» (сonstitutum debiti) - неформальное соглашение, п

Пакты, получившие исковую защиту в императорском законодательстве (pacta legitima)
Пакты, получившие исковую защиту по законодательству эпохи Империи, называются «законные пакты» (paсta legitima). Права кредиторов, возникавшие из этих соглашений, защищались посредством кондикцион

INJURIA
Изначально этот деликт рассматривался строго как посягательство на личность и имел конкретные составы с фиксированными размерами штрафов в законах XII таблиц (то есть в архаическом праве вместо еди

Negotiorum gestio
Это отношение, возникающее когда одно лицо (gestor) ведет дела другого (dominus negotii) без поручения. Из этого факта возникали двусторонние обязательства. Для gestor - обязательство пере

Поручительство
Поручительство представляет собой принятие на себя чужого долга в качестве добавочного должника, с сохранением обязательства основного должника. ( Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом

Прекращение обязательства
6.1. Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение( Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом 1. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 224 – 311)

Просрочка
Просрочка должника - это виновное неисполнение обязательства в надлежащий срок. Просрочка кредитора - это виновное непринятие исполнения в надлежащий срок. Просрочка наступает с м

Последствия просрочки
На просрочившую сторону возлагается риск случайной гибели предмета исполнения. Например, на хранителя и ссудополучателя с момента просрочки переходит риск случайной гибели вещи. При этом п

Просрочка кредитора
Для кредитора его просрочка означает обязанность возместить расходы должника, связанные с непринятием исполнения (расходы на прокорм раба или животного, на аренду склада и т.п.) closetest4

Замена лиц в обязательстве
Легче всего ее осуществить посредством новации. Ее неудобства - отпадают все ранее существовавшие для прежнего об-ва средства обеспечения (залог, поручительство). Кроме того, для новации с

Римская семья
1. Римская семья (familia) представляла собой совокупность лиц и имуществ, объединенных властью домовладыки – paterfamilias. Под властью домовладыки (patria potestas) в семье были closetest1

Отцовская власть, положение подвластных лиц
1. Единственным лицом «своего права» (persona sui juris) в семье был домовладыка – отец. Его дети (сыновья и дочери), супруга были лицами «чужого права» (personae alieni juris). Власть над

Опека и попечительство
1. Опека (tutela) у римлян являлась суррогатом недостающей отцовской власти (Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. М. 2003. С. 438), «как бы родительской властью» (quasi parentes). Сами римля

Понятия наследования и его виды
1. Смерть физического лица поставила перед римлянами вопрос: насколько данный юридический факт может повлиять, и в какой степени, на правоотношения, участником которых умерший явля

Условия наступления наследственного правопреемства
Наследственное правопреемство наступает при наличии сложного юридического состава, в который входят следующие элементы: o смерть наследодателя, поскольку «наследство живого лица не передае

Эволюция римского наследственного права
1.Развитие римского наследственного права теснейшим образом связано с ходом развития римского частного права и самой римской государственности. Этапы развития римского наследственного прав

Последствии принятия наследства
Из универсального правопреемства римляне выводили слияние унаследованного имущества умершего с собственным имуществом наследника. Возникала единая имущественная масса, включающая права и обязанност

Наследственная правоспособность
Правом быть наследником умершего обладали не все физические или юридические лица (см. «Завещательная правоспособность»). closetest6Не наследовали: o иностранцы, o рабы,

Недостойные наследники
opentest8Недостойным наследником (indignus) считалось лицо, совершившее в отношении наследодателя или его памяти тяжкие проступки: o убийство наследодателя (покушение на убийство),

Наследование по завещанию
1. Первоначально римляне знали только наследование по закону, поскольку сами отношения собственности не были ещё развиты в достаточной степени. Домовладыка, pater familiae, не был

Форма завещания.
testamentum comitiis calatis closetest9совершалось в устной форме на народном собрании, которое проходило два раза в год, по куриатным комициям (собраниям по куриям). Наследодатель сначала произнос

Подназначение (субституция) наследника.
closetest14На случай если указанный в завещании наследник – «назначенный наследник», «первый наследник», «наследник, предписанный в первую очередь» (heres institutus, heres primus, heres primo grad

Недействительность завещания, отмена завещания.
Римляне использовали принцип favor testamenti, т. е. предпочитали действовать согласно завещанию, даже если в нём находились некоторые пороки. Так, если в завещании было указано невозможное для исп

Завещание под условием
Римское право признавало возможность включения в завещание указаний на обстоятельства, с наступлением или ненаступлением которых завещатель связывал возникновения права на наследство у назначенных

Понятие легата
Legatum – наследственный или завещательный отказ. Легат является посмертным распоряжением, которым завещатель наделяет неким имущественным благом за счет наследственной массы определенное лицо, без

Форма легата
Большую роль римляне отводили форме, в которой должен был быть совершён легат. Легат можно было определить в завещании или в заверенном кодицилле. Несоблюдение формы наследственного отказа вело к п

Ограничение размеров легата.
Наследодатель через институт легата пытался обойти законных наследников и отказать как можно большую часть имущества в пользу иных лиц. Для воспрепятствования этому был принят целый ряд законов.

Приобретение наследственных отказов.
0. Принять или не принять легат изначально было правом отказополучателя. Как учредителя легата при его установлении, так и выгодоприобретателя нельзя было обязать к принятию легата вопреки его собс

Приращение.
0. При legatum per vindicationem наступает jus adcrescendi, т. е. право приращения. Когда отпадает один или несколько солегатариев, то доли оставшихся пропорционально увеличиваются ipso jure (Gai I

Фидеикомисс
1. closetest24Фидеикомисс (fideicommissum) – «поручение добросовестности», неформальная просьба или рекомендация – «посмертное поручение» - mandatum post mortem, обращенная к наследнику – фидуциари

Наследование по закону (ab intestato)
1. Наследование по закону имело место только тогда, когда наследодатель не проявил должным образом свою волю относительно судьбы оставшегося после его смерти имущества. За

Размер наследственной доли
Наследники по закону имели право на равные доли в наследстве. Римляне различали: поголовное равенство (in capito), которое заключалось в том, что каждый наследник имел право получить равну

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги