рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объективной стороны преступления

Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объективной стороны преступления - раздел Право, УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ   Преступление Как Акт Человеческого Поведения Состоит Из Объек...

 

Преступление как акт человеческого поведения состоит из объективных и субъективных признаков. Объективные признаки отражают внешний облик процесса преступного поведения. Субъективные признаки, протекающие в сознании субъекта, образуют процесс психической деятельности лица во время совершения преступления и детерминируют опасное поведение. В реальной действительности объективные и субъективные признаки преступного поведения представляют собой неразрывное единство. Однако в целях научного познания в уголовном праве их принято разделять. Признаки объективной стороны состава преступления характеризуют только объективную форму проявления общественно опасного посягательства, позволяют описать внешний процесс причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны.

Объективная сторона преступления – это совокупность предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих внешний процесс преступного посягательства.

Обязательным признаком данного элемента состава является общественно опасное и уголовно-противоправное деяние (действие или бездействие). Кроме того, к обязательным признакам материальных составов преступлений относятся общественно-опасное последствие, причинная связь между деянием и последствием. К числу факультативных (необязательных) признаков объективной стороны относятся: 1) место, 2) время, 3) обстановка, 4) способ, 5) средства преступления, 6) орудия.

Момент окончания большинства составов преступлений связывается с наступлением общественно опасного последствия. Поэтому в теории уголовного права считается, что общественно опасное последствие и причинная связь, наряду с деянием, выступают обязательными признаками объективной стороны в так называемых материальных составах преступлений.

Объективная сторона как один из элементов состава преступления имеет особое значение в силу присущих ей свойств. Одним из таких свойств является открытость объективной стороны, то есть ее доступность для непосредственного восприятия. Такое качество обусловлено прежде всего тем, что в содержании диспозиций статей Особенной части УК РФ, описывающих составы конкретных преступлений, превалируют признаки, наполняющие объективную сторону, в то время как объект и субъективные признаки, как правило, скрыты от непосредственного восприятия и нередко требуют для своего выявления применения особых приемов юридического толкования. Правоприменитель сначала имеет дело с признаками объективной стороны, которые обычно лежат на поверхности среди другой информации, имеющей уголовно-правовое и криминалистическое значение.

Другой особенностью объективной стороны является то, что без нее невозможно установить субъективные признаки состава преступления, и в первую очередь, субъективную сторону. Помыслы и намерения человека могут осуждаться с точки зрения уголовного закона только тогда, когда они проявились в общественно опасном поступке человека, то есть в объективной стороне преступления. В ней, в конечном счете, проявляется антиобщественное намерение преступника, воплощается его преступный план либо выражается пренебрежительное или невнимательное отношение к чужим правам и интересам. Именно по объективной стороне преступления правоприменитель может судить о том или ином психическом отношении лица к содеянному. Поэтому в процессе уголовно-правовой оценки общественно опасного посягательства анализ его объективной стороны является первоочередным.

Наконец, еще одной особенностью объективной стороны является то, что она слагается из признаков, которые образуют фактическое ядро преступления, как разновидности человеческого поведения. Таковыми выступают прежде всего деяние и общественно опасное последствие – признаки, которые индивидуализируют конкретное преступление, характеризуют его как вид. Обычно признаки объективной стороны отличают разные преступления друг от друга, тогда как признаки объекта, субъективной стороны, а чаще всего, субъекта нередко совпадают в преступных посягательствах разных видов. Например, кража (ст. 158 УК РФ) отличается от грабежа (ст. 161 УК РФ) только способом преступления.

 

§ 2. Общественно опасное деяние и его формы

 

Преступное деяние – это проявляемое вовне поведение человека, совершаемое в форме действия или бездействия.

Деяние в уголовном праве всегда представляет собой проявление поведения человека во внешнем мире. Без поступка человека, который можно наблюдать извне, не существует деяния, не существует преступления. Не признаются деянием, а, следовательно, преступлением, мысли, идеи, намерения и убеждения человека, какими бы антисоциальными и предосудительными они ни были. Сами по себе они не способны привести к общественно опасным последствиям, причинить вред общественным отношениям как объекту уголовно-правовой охраны. Поэтому основание уголовной ответственности состоит только в общественно опасном поведении человека, а не в антиобщественных мыслях и чертах его личности.

Деяние, как обязательный признак объективной стороны состава преступления, может выражаться в двух формах: действии или бездействии. Вместе с тем, в УК РФ законодатель употребляет термин «деяние» в широком смысле, то есть деяние включает в себя не только действие или бездействие, но, как правило, и все другие объективные и субъективные признаки состава преступления. Такое положение наиболее характерно для статей Особенной части УК РФ, в которых описание квалифицированных составов преступлений очень часто начинается со слов «То же деяние». В таких случаях термин «деяние» по существу отражает все признаки состава преступления, предусмотренного предыдущей частью статьи. Например, в ч. 2 ст. 167 УК РФ слова «Те же деяния» подразумевают не любое уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих обстоятельствах, а только если эти действия (бездействие) повлекли причинение значительного ущерба, который указан в части первой данной статьи[67].

Различие между действием и бездействием, как формами деяния, носит правовой характер и кроется в конструкции юридических норм, которые нарушаются преступлением. При действии запрещен конкретно определенный вид активной деятельности, признаки которой описаны в законе, и предписывается избрание любого поведения, не содержащего признаков преступления. При бездействии наблюдается обратное – предметом предписания являются четко определенные действия, а запрещается любое поведение, не соответствующее возложенной на лицо обязанности и предпринятое им вместо ее исполнения. Таким образом, условно говоря, действие вступает в противоречие с запрещающими нормами, а бездействие с предписывающими.

Преступное действие – это акт человеческого поведения, выражающийся в простых или сложных телодвижениях, воздействующих на окружающую среду. Сущность действия заключается в том, что оно представляет собой акт, опосредствующий перенос энергии и перевод материальных объектов, к которым оно прилагается, в новое состояние, а равно их перемещение в пространстве. Этот активный процесс воздействия на окружающую среду достигается путем совершения человеком определенных телодвижений. Поэтому с внешней стороны в основе всякого действия лежит телодвижение человека.

Преступное действие может быть элементарным, состоять из одного телодвижения (например, удар кулаком по лицу). Однако, чаще всего, преступное действие не сводится лишь к одному телодвижению, а состоит из целого комплекса взаимосвязанных телодвижений человека, приводящих к одному и тому же общественно опасному результату. Например, незаконное предпринимательство в сфере торговли включает закупку товара, его транспортировку, складирование, реализацию, получение прибыли и др. Это множество телодвижений в целом образует единый акт преступного действия (преступной деятельности). Вследствие этого действие может быть как одномоментным, так и растягиваться во времени, носить продолжаемый или длящийся характер.

Важное значение для установления юридического времени совершения преступления (ч. 2 ст. 9 УК РФ), о котором уже говорилось выше в главе III «Уголовный закон» данного учебника, имеет вопрос о границах преступного действия. Границы преступного действия определяются началом и окончанием телодвижений человека. Те силы, механизмы и закономерности, которые непосредственно воздействуют на окружающую среду и приводят к наступлению общественно опасных последствий, и которые были вызваны телодвижениями человека, лежат за пределами преступного действия, не входят в его содержание. Действие заканчивается последним актом человеческого телодвижения, а последующая цепь негативных событий, вызванная им, характеризует причинную связь и общественно опасные последствия преступления. Например, действие при убийстве из огнестрельного оружия ограничивается телодвижениями по заряжанию, прицеливанию и нажатию на спусковой крючок, а баллистические процессы выстрела характеризуют причинную связь и преступный результат.

Другое дело, когда преступные телодвижения совершаются одновременно с работой сил и механизмов, которые привел в действие виновный, и которые управляются и изменяются им (например, наезд на потерпевшего при помощи транспортного средства). В этом случае действие протекает в едином процессе взаимодействия человеческих телодвижений и внешних факторов, воздействующих на окружающую среду. Однако и здесь действие заканчивается там, где заканчивается последнее телодвижение виновного.

По своим формам преступное действие может проявляться в виде физического воздействия на материальный объект (например, уничтожение или повреждение чужого имущества), в виде слова (например, заведомо ложное показание) или жеста (например, оскорбление).

Преступное бездействие – это неисполнение виновным лицом правовой обязанности совершить определенные действия при наличии реальной возможности ее исполнения. Бездействие, как противоположная форма деяния, в отличие от действия, которое состоит в совершении человеком телодвижений, наоборот, предполагает отсутствие таковых. За это бездействие в теории уголовного права называют пассивной формой деяния, соответственно, действие – активной формой. Однако преступное бездействие не означает, что человек вообще не совершает никаких телодвижений, что его тело находится в состоянии физического покоя. Дело в том, что понятие бездействия в уголовном праве наполняется особым, юридическим содержанием, не совпадающим с буквальным значением этого слова. Сущность уголовно-правового бездействия состоит в несовершении субъектом тех телодвижений (действий), которые для него обязательны. Другими словами, бездействие заключается в неисполнении виновным лицом правовой обязанности совершить определенные действия, что и составляет его юридическую природу. Поэтому, пассивность характеризует бездействие не с физической, а с юридической стороны, как пассивность по отношению к правовой обязанности.

Уголовная ответственность за преступное бездействие может иметь место при наличии нескольких условий. Во-первых, бездействующее лицо должно быть юридически обязанным совершить определенные действия.

Бездействие, как форма преступного поведения, возникает с момента включения человека в систему общественных отношений и наделения его в связи с этим обязанностью выполнять определенные действия. Включение человека в данную систему происходит путем занятия им той или иной социальной роли, предполагающей с его стороны активное поведение, отвечающее общественным интересам. Функции социальных ролей закрепляются с помощью различных общественных норм. Поэтому обязанность к активному поведению всегда нормативна. Вместе с тем, обязанность при уголовно-правовом бездействии всегда носит юридический характер, то есть предусмотрена в нормативно-правовых актах, из числа которых не исключается и уголовный закон.

Не может быть признано преступным бездействием неисполнение лицом обязанностей, которые вытекают из моральных и религиозных норм, норм общественных организаций, «законов» преступного мира.

Лицо, на котором не лежала правовая обязанность совершить определенные действия, не может отвечать за ее неисполнение, и бездействия в его поведении нет. Например, не может быть ответственным за оставление в опасности обычное лицо, которое не оказало помощи раненому и умирающему человеку. Другое дело, если это деяние совершит врач, который по роду своей службы обязан оказывать людям медицинскую помощь.

Вторым условием является то, что в поведении юридически обязанного лица отсутствуют признаки исполнения возложенной на него обязанности. В этом условии в уголовной ответственности за бездействие сочетаются его фактическая сторона, как внешнего поведения человека, и юридическая сторона, как одной из форм общественно опасного деяния.

Фактически поведение бездействующего лица может выражаться не только в бездействии в собственном смысле слова, когда человеческое тело находится в состоянии физического покоя, характеризующемся отсутствием активных мускульных телодвижений (например, сон). Лицо может совершать и действия, направленные на достижение какой-нибудь значимой для него цели, однако не соответствующей возложенной на него обязанности. Поэтому в известном смысле бездействовать можно путем совершения активных действий, идущих вразрез с возложенной на лицо правовой обязанностью. Например, злостно уклоняясь от уплаты средств на содержание детей, виновный меняет место работы, утаивает свой действительный заработок либо, скрываясь от розыска, меняет местожительство. Или капитан судна, пренебрегая возложенной на него обязанностью оказать помощь людям, терпящим бедствие на море или ином водном пути, никак не реагирует на сигналы бедствия, либо отдает распоряжения членам экипажа судна, свидетельствующие об отказе в такой помощи.

Юридическое значение фактического поведения лица при бездействии состоит в том, что оно оказывается своеобразной формой внешнего проявления бездействия, служит информацией о бездействии и воспринимается в качестве такового другими лицами. Установление действительного поведения человека в момент бездействия имеет важное доказательственное значение по уголовным делам о преступлениях, совершаемых путем бездействия (ст.ст. 124, 125, 157, 190 УК РФ и др.). В ряде случаев фактическое поведение лица, направленное на неисполнение правовой обязанности действовать определенным образом, играет роль способа преступления и имеет прямое значение для квалификации. Например, ст. 339 УК РФ предусматривает уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения, подлога документов или иного обмана.

Факт несовершения лицом обязательных для него действий сос-тавляет юридическую сторону бездействия, характеризуя его социально-правовую сущность как общественно опасного и противоправного поведения. Содержание преступного бездействия, и это главное, заключается в том, что в реальном поведении субъекта нет тех действий, которые он обязан был выполнить.

Таким образом, с внешней стороны бездействие состоит в тех действиях или оставлении своего тела без активных движений, которые лицо предпринимает в момент необходимости исполнения возложенной на него обязанности и взамен тех действий, которые оно должно было предпринять.

Наконец, еще одним условием уголовной ответственности за бездействие, которое в большей мере характеризует его внутреннюю, субъективную сторону, является наличие у лица реальной возможности совершить требуемые действия. О такой возможности должна свидетельствовать не только обстановка, в которой совершается бездействие, и которая характеризуется отсутствием внешних непреодолимых преград к исполнению юридической обязанности, но также субъективные качества и способности лица, позволяющие ему выполнить эту обязанность, предпринять требуемый вариант поведения.

Если несовершение обязательных действий произошло из-за непреодолимых внутренних или внешних препятствий (непреодолимой силы), то виновное и уголовно наказуемое бездействие исключается. Например, исключается преступное бездействие в поведении сотрудника милиции, который не оказал противодействия преступникам ввиду того, что он был насильно обезоружен и связан.

Вопрос о границах преступного бездействия решается следующим образом. Началом бездействия является поведение лица, направленное на неисполнение юридической обязанности совершить определенные действия. Юридически бездействие считается оконченным в тот момент, когда невыполненные лицом требуемые действия стали объективно необходимыми и реально возможными. Фактическим моментом окончания бездействия является отпадение любого из условий, являющихся основанием уголовной ответственности за него (снятие правовой обязанности действовать, совершение действий во исполнение правовой обязанности или наступление невозможности ее исполнения). Например, уклонение от призыва на военную службу (ст. 328 УК РФ) считается начавшимся, когда лицо, получившее повестку явиться в военкомат в назначенный срок, попыталось скрыться; юридически оконченным – с момента фактической неявки на призывной пункт в назначенное время, а фактически это преступление заканчивается либо по достижении максимального призывного возраста, либо с наступлением законных оснований для освобождения от военной службы, либо ввиду добровольной явки или задержания виновного, либо в силу обстоятельств, делающих невозможным прохождение лицом военной службы (инвалидность, смерть и т.д.).

Большинство преступлений, предусмотренных в Особенной части УК РФ, совершается в форме действия. И лишь немногие преступления совершаются только путем бездействия (ст.ст. 124, 125, 157, 177, 190, 192, 193 УК РФ и др.). Некоторые преступления могут совершаться как в форме действия, так и в форме бездействия (например, убийство, причинение вреда здоровью, нарушение правил охраны труда и др.).

Определение формы деяния в том или ином составе преступления связано с уяснением особенностей законодательного описания объективной стороны и механизма преступного посягательства. При описании объективной стороны составов преступлений, совершаемых в форме действия, обычно используется казуальный способ, когда в диспозиции статьи детально фиксируются запрещенные действия (например, незаконные производство, пересылка или сбыт наркотических средств – в ст. 2281 УК РФ). Напротив, бездействие чаще описывается абстрактным способом (уклонение, оставление и т.п.) через указание признаков должного поведения. При закреплении объективной стороны преступлений, совершаемых как форме действия, так и в форме бездействия, деяние формулируется в абстрактной форме и акцент делается на описании общественно опасных последствий (например, убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку – в ч. 1 ст. 105 УК РФ).

 

§ 3. Общественно опасное

последствие и его виды

 

Преступление как акт человеческого поведения не происходит бесследно, а влечет за собой разнообразные изменения во внешнем мире (последствия) как негативного, так и позитивного характера с точки зрения общества. Например, незаконная охота на редкого зверя, страдающего инфекционным заболеванием, повлекшая его гибель, что является негативным последствием, одновременно способствует предотвращению эпизоотии, означающему положительный результат. Смерть человека в результате убийства, безусловно, отрицательное последствие, а посмертный переход имущества, сделавший наследника обеспеченным человеком, имеет положительное значение для последнего.

Конечно, уголовно-правовое значение придается прежде всего негативным последствиям. Но не всем. Например, убийство может вызвать целую цепь отрицательных последствий – смерть потерпевшего, психические страдания его близких, расходы на похороны, снижение доходов в семье по случаю потери кормильца, спор о наследственных правах и т.п. Однако не каждое из этих последствий интересует уголовное право. Первостепенную важность имеют те ближайшие негативные последствия, наступление которых необходимо и достаточно для причинения вреда основному объекту преступления (смерть при убийстве, реальный ущерб и получение возможности пользоваться и распоряжаться изъятым имуществом при хищении‚ восприятие секретных сведений посторонними лицами при разглашении государственной тайны и т.п.). Без этих последствий нет действительного причинения вреда общественному отношению в виде его полного разрушения. Указанные последствия входят в состав преступления и непосредственно определяют его юридическую природу, поскольку отражают тот ущерб, который причиняется основному объекту преступления. С ними связывается момент фактического окончания преступления, который совпадает с нарушением объекта.

В ряде случаев законодатель придает уголовно-правовое значение побочным последствиям преступного деяния, закрепляя их в качестве отягчающих обстоятельств, влияющих на квалификацию (например, п. «в» ч. 3 ст. 126, п. «г» ч. 2 ст. 131 УК РФ и т.п.) или на назначение наказания (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Такие последствия часто выражают причиненный вред дополнительному или факультативному объекту преступления.

Негативный характер последствия преступления заключается в его общественной опасности. Общественная опасность преступного последствия является его не физическим, а социально-правовым свойством. Дело в том, что само по себе последствие, если рассматривать его изолированно как изменение во внешнем мире (в людях, животных, предметах, природной среде,поступках, событиях), не обладает общественной опасностью. Впрочем, последствие может являться вредоносным для какой-нибудь локальной системы. Например, смерть означает вред для всего организма человека как биологической системы, а разрушение вещи ущербно для ее существования как предмета материального мира. Но такая вредность не есть общественная опасность. Вред для организма человека имеет место и при убийстве, и при исполнении смертного приговора, может быть при необходимой обороне. Для того, чтобы последствие поведения человека приобрело качество общественной опасности оно должно быть вредным для общественного отношения. Это значит, что последствие губительно для элементного состава общественного отношения. Оно нарушает общественное отношение, отражая разрыв социально-правовой связи между его субъектами и препятствуя реализации социального интереса, являющегося условием существования общественного отношения. Последствие является результатом противоправного воздействия на элементы отношения (предмет преступления).

Итак, общественно опасное последствие – это наступающее в результате совершения деяния негативное изменение во внешнем мире (в людях, животных, предметах, природной среде, поступках, событиях), выражающее существенный вред общественным отношениям.

Понятие «общественно опасное последствие» нужно отличать от понятия «вред объекту преступления». Само по себе последствие преступления есть происходящее в результате действия или бездействия человека изменение во внешнем мире, которое может представлять собой вред‚ однако для какой-либо иной локальной системы помимо общественного отношения (организма человека, строения вещи, природного объекта и т.п.). Что касается вреда объекту преступления, то он по своему содержанию есть явление и понятие социально-правовое – это социально вредные (губительные) изменения в общественном отношении, состоящие не только из последствия, но также включающие разрыв социально-правовой связи между субъектами отношения в виде нарушения права одного и обязанности другого и воспрепятствование реализации социального интереса, являющегося условием существования общественного отношения. Последствие как объективное изменение в материальном мире вторгается в систему общественного отношения, производя в нем социально вредные изменения, то есть собственно преступный вред. Общественно опасное последствие является фактическим моментом окончания преступления и в то же время выступает фактической основой, объективной формой проявления преступного вреда, который имеет социально-правовое содержание. Установление и изучение последствия преступного деяния является первой ступенью в познании преступного вреда.

Преступления совершаются в различных сферах общественной жизни и имеют своим объектом различные общественные отношения. Соответственно, многолико проявляются общественно опасные последствия преступлений, которые в теории уголовного права принято разделять по характеру на две группы: материальные и нематериальные последствия. Считается, что материальные последствия доступны для внешнего наблюдения, фиксации и измерения, а нематериальные последствия, несмотря на свою объективность, как правило, лишены этих свойств.

Материальные последствия подразделяются на физический, имущественный и экологический вред и др.

Физический вред – это вредное изменение в биологической природе человека, лишающее его личных физических благ (жизни, здоровья, свободы телодвижений). Физический вред по своему содержанию обычно оказывает негативное влияние на человеческий организм как целостную биосистему. Понятие физического вреда основано на медико-биологическом содержании‚ поскольку он всегда причиняется человеку (потерпевшему). На основании норм УК РФ можно выделить шесть видов физического вреда человеку: смерть, вред здоровью, физическая боль, физические страдания, беспомощное состояние, утрата физической свободы.

Имущественный вред – это вредное изменение в имущественной сфере потерпевшего, лишающее его возможности владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.Уголовно-правовое значение имеют два вида имущественного вреда (убытков): реальный ущерб и упущенная выгода. Под реальным (положительным) ущербом понимается фактическое уменьшение наличного имущества или утрата им потребительских свойств в результате его противоправного изъятия, уничтожения или повреждения.

Упущенная выгода означает несостоявшееся увеличение имущества потерпевшего, то есть неполучение им того имущества, которое могло быть получено, если бы виновный не совершил преступление. Например, в результате уклонения от уплаты налогов или сборов государство не получает денежные средства, которые должны были поступить в его бюджет.

Экологический вред – это вредное изменение в экологической среде в виде утраты или ухудшения состояния объектов живой и неживой природы (возникновение заболеваний или гибель животных или растений, загрязнение почвы, атмосферы или воды и т.п.). Данный вид общественно опасных последствий характерен для экологических преступлений (глава 26 УК РФ).

Самостоятельными видами материальных общественно опасных последствий являются возникновение предметов или социальных групп, имеющих опасные свойства (ст.ст. 186, 209, 223 УК РФ и др.); противоправное обладание предметами или информацией (ст.ст. 175, 283 УК РФ и др.); извлечение незаконных доходов (ст.ст. 171, 172 УК РФ).

Менее решен в науке уголовного права вопрос о видах нематериальных последствий. Здесь предлагаются различные варианты деления и термины («моральный», «психический», «личный и неличный», «политический», «социальный», «организационный» вред и др.). Вместе с тем, в любой классификации нематериальных последствий на первом месте стоит нематериальный вред человеку, причиняемый такими преступлениями, как истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, клевета, оскорбление и т.п. Это психический вред – то есть вредное изменение в эмоциональной сфере человека в виде отрицательных психических состояний (эмоциональный стресс). На основании норм УК РФ можно выделить четыре вида психического вреда человеку: опасение преступной угрозы (ст. 119), состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффект) (ст.ст. 107, 113), иное негативное эмоциональное состояние, не достигающее степени аффекта (ст.ст. 130, 156, ч. 2 ст. 302 и др.), психические страдания (ст. 117).

Общественно опасное последствие преступления является факультативным признаком объективной стороны состава преступления. Но это не означает, что существуют преступления, которым не свойственно наступление никаких общественно опасных последствий. Если допустить это, то значит не только вступить в противоречие с объективной природой человеческого поведения, которое не может происходить без изменений во внешнем мире, то есть без последствий, но и отрицать общественную опасность преступления. Все преступления‚ предусмотренные Особенной частью УК РФ‚ имеют свои общественно опасные последствия‚ наступление которых необходимо и достаточно для действительного (в полной мере) причинения преступного вреда объекту уголовно-правовой охраны. «Беспоследственных» преступлений не существует. Другое дело, что момент окончания некоторых преступлений связывается не с наступлением их общественно опасных последствий, а только лишь с возможностью их наступления. Это значит, что юридически момент окончания преступления переносится на более раннюю стадию преступной деятельности и не совпадает с фактическим завершением преступления. Поэтому наличие или отсутствие общественно опасных последствий в таких составах преступлений не влияет на признание преступления оконченным, не изменяет его квалификацию. Это и делает последствие факультативным признаком состава преступления.

Наибольшая часть составов преступлений признается юридически оконченной именно с момента наступления общественно опасного последствия. При этом само последствие может быть по-разному отражено в статьях Особенной части УК РФ. Это зависит от того, каков характер связи общественно опасного последствия с преступным деянием (действием или бездействием).

В таких преступлениях как убийство, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение чужого имущества, причинение общественно опасных последствий в связи с нарушением специальных правил и других причинно-следственная связь между деянием и последствием может носить сложный характер, опосредоваться более или менее длинной цепочкой промежуточных результатов, имеющих подчиненное уголовно-правовое значение. В преступлениях подобного типа последствие (результат) относительно обособлено от действия или бездействия, имеет четко выраженные границы и, как правило, поддается законодательному описанию (например, «смерть», «вред здоровью», «крупный ущерб», «существенное нарушение прав и законных интересов», «существенный вред», «тяжкие последствия» и т.д.). В теории уголовного права такие составы называют материальными.

Во многих преступлениях юридически значимый результат непосредственно связан с деянием и наступает автоматически с совершением действия или бездействия, а связь носит жесткий причинно-следственный или функциональный характер. Так, непосредственным юридически значимым последствием незаконного приобретения оружия является факт его нахождения во владении виновного. До тех пор, пока этот результат не достигнут, говорить о действительном причинении вреда со стороны приобретателя – нарушении общественной безопасности в результате незаконного оборота оружия, а следовательно, об оконченном преступлении не приходится. Аналогичная зависимость деяния с результатом имеет место при незаконном обороте наркотиков, оскорблении, похищении человека, создании банды и др.

Тесная связь преступного результата с деянием нередко затрудняет подробное описание общественно опасного последствия в уголовном законе. В связи с этим формулирование объективной стороны состава строится на описании признаков действия (бездействия). В теории уголовного права такие составы преступлений получили название формальных. Однако это не значит, что состав преступления не включает никаких последствий. Последствие существует, оно объективно, и определяется путем логического толкования диспозиции статьи. А для констатации его наличия в конкретном случае достаточно установить сам факт совершения оконченного деяния.

Таким образом, наступление общественно опасных последствий является фактическим моментом окончания преступления‚ означающим его полную завершенность. Этот момент в большинстве составов одновременно означает и юридическое окончание преступления. Например‚ общественно опасным последствием заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ)‚ свидетельствующим о фактическом и юридическом окончании данного преступления‚ является факт восприятия ложной информации о преступлении представителями правоохранительных органов. Если этого не произойдет, то об окончании (завершенности) данного преступления говорить не приходится, что непосредственно отражается на его уголовно-правовой оценке (покушение на заведомо ложный донос).

В усеченных составах преступлений юридический момент окончания преступления не совпадает с фактическим и перенесен на более ранние стадии его совершения — стадию совершения деяния либо стадию наступления промежуточных результатов, имеющих подчиненное уголовно-правовое значение по отношению к основному последствию. Коль скоро содержанием усеченных составов является возможность наступления общественно опасных последствий, то законодательное описание последних в диспозиции статьи может характеризовать не объективную, а субъективную сторону преступления, а именно, отражать его цель, которую преследует виновный. По такому типу сконструированы составы разбоя (ст. 162 УК РФ), пиратства (ст. 227 УК РФ), насильственного захвата власти или насильственного удержания власти (ст. 278 УК РФ).

 

 

§ 4. Причинная связь между общественно

опасным деянием и общественно

опасным последствием

 

Для тех составов преступлений, которые признаются оконченными с момента наступления общественно опасных последствий, необходимым признаком объективной стороны является наличие причинной связи между совершенным деянием и наступившими последствиями. Это означает, что следственным органам и суду нужно установить, что общественно опасные последствия наступили именно в результате совершения противоправного действия или бездействия виновного. Если опасные последствия наступили в результате других причин (действий третьих лиц, природных явлений и т.д.), то лицо не может нести уголовную ответственность за наступившие последствия, какими бы тяжкими они ни были.

В вопросе о причинной связи наука уголовного права руководствуется общими положениями о причинности, которые разработаны в философии. Причинность является всеобщим законом природы и общества. Этому закону одинаково подчинены биологические, химические, физиологические, социальные и любые другие процессы и явления. Имея различные объективные формы своего проявления, причинность всегда и везде выражает собой такую зависимость между явлениями природы и общества, при которой одно из них (причина) порождает другое (следствие). Особенность причинной связи, изучаемой уголовным правом, состоит в том, что в качестве причины рассматривается преступное действие (бездействие), а в качестве следствия – общественно опасное последствие.

Причинная связь есть категория объективная, то есть она существует между явлениями независимо от сознания человека. Из этого свойства причинной связи следуют два вывода, имеющие важнейшее значение для уголовного права. Во-первых, важно понять, что наличие или отсутствие причинной связи между деянием и последствием никак не связано с тем, осознавало лицо развитие причинной связи или не осознавало. Вопрос о причинной связи по уголовным делам не должен подменяться вопросом установления виновности лица в причинении общественно опасных последствий, то есть нельзя делать вывод, что причинная связь отсутствует, если лицо не осознавало ее развития. Лицо может причинить общественно опасные последствия в результате совершения им деяния, однако ответственность за них может исключаться в виду отсутствия вины. И наоборот, лицо может предугадать стечение событий, приводящих к определенному последствию, но в то же время не быть ответственным за его причинение в виду отсутствия причинной связи.

Сказанное иллюстрирует следующий случай из судебной практики. Во время ссоры между Ш. и К., Ш. ударил последнего по голове, причинив ему телесные повреждения (ушиб мягких тканей головы), что повлекло кровоизлияние в мозг и наступление смерти. В заключении судебно-медицинской экспертизы указывалось, что определяющим моментом в развитии кровоизлияния, приведшего к смертельному исходу, была патология артериальных сосудов основания головного мозга, которой страдал потерпевший. Как указал суд в своем решении, «из этого следует, что Ш., не знавший о наличии у К. патологических изменений сосудов головного мозга, ударив его рукой по лицу, не только не предвидел возможность наступления смерти потерпевшего, но и не мог предвидеть. При таких конкретных обстоятельствах не имеется оснований для признания причинной связи между нанесением удара Ш. и наступившими последствиями»[68].

Как видим, суд связал решение вопроса о причинной связи с установлением виновности лица и сделал по существу неправильный вывод об отсутствии причинной связи на том основании, что подсудимый не предвидел такого развития событий, и не мог этого предвидеть. На самом деле причинная связь между действиями подсудимого и смертью потерпевшего конечно же имеется: без удара по голове смерть бы не наступила. Однако подсудимый не может быть признан ответственным за ее причинение, но не потому, что нет причинной связи, а потому, что нет его вины.

Во-вторых, положительное решение вопроса о причинной связи между деянием и наступившим последствием еще не предрешает вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности за содеянное. Для этого еще нужно установить виновность субъекта в содеянном, что также подтверждается приведенным выше примером. Причинная связь устанавливает только объективный предел ответственности, который должен стать предметом умышленного или неосторожного отношения со стороны виновного. Иначе уголовная ответственность исключается.

Итак,причинная связь в уголовном праве – это объективная зависимость между деянием (действием или бездействием) и наступившим общественно опасным последствием, при которой деяние является причиной наступления последствия.

Как отмечалось в предыдущем параграфе, любое преступное деяние вызывает целую цепь больших и малых, позитивных и негативных результатов. Однако возникает вопрос – за любой ли опасный результат лицо может нести уголовную ответственность? Иначе говоря, каким общественно опасным последствием очерчивается конечный предел вменения в бесконечной цепи последствий, или такого предела нет, и человек может быть признан ответственным за любое, пусть даже и отдаленное последствие, отделяемое от деяния множеством причинно-следственных звеньев? Скажем, имеются ли объективные основания ответственности лица за наступившую смерть раненного им человека, если последний скончался от заражения крови, развившейся у него вследствие загрязнения раны?

Сложность решения этой и других подобных ситуаций обусловила то, что вопрос о причинной связи в науке уголовного права стал дискуссионным и на счет его объяснения возникло множество теорий. Всего в дореволюционной России и Германии их было около пятидесяти, а в уголовном праве советского периода – чуть более десяти[69]. Проверку временем выдержали две теории причинности: теория необходимого условия («conditio sine qua non» – «условие, без которого нет») и теория необходимой и случайной причинной связи.

Согласно первой из них, действие человека тогда является причиной наступившего последствия, когда это действие было одним из необходимых условий его наступления. Если представить, что соответствующее действие не совершалось, а последствие при имеющихся условиях все равно бы наступило, то данное действие не является необходимым в причинении последствия, не является его причиной. Этот, в целом правильный постулат сопровождается другим утверждением сторонников рассматриваемой теории о том, что все действия, близко или отдаленно предшествующие последствию и являющиеся необходимыми в его наступлении, являются полностью равноценными, и каждое из них можно считать причиной наступления последствия. Ввиду этого, данную теорию также еще называют теорией равноценности условий или теорией эквивалентности.

Последним выводом теория «conditio sine qua non» позволяет в уголовном праве признать наличие причинной связи между деянием лица и самым далеко идущим последствием этого деяния, что и стало основным предметом критики этой теории со стороны ее противников. Получается, что юридическое значение придается лишь деянию, последствию и взаимосвязанному ходу событий между ними, при котором каждое событие является необходимым для наступления последствия. При этом не учитывается случайный характер связи между событиями, когда они внутренне, так сказать, генетически, не связаны между собой, а лишь совпадают в определенном месте в определенное время, являются результатом пересечения независимых до этого причинно-следственных цепей. Исходя из теории необходимого условия, в приведенном выше примере лицо, нанесшее ранение, может отвечать за смерть потерпевшего в результате заражения крови лишь на том одном основании, что если бы ранения не произошло, то и смерть бы от заражения не наступила. А то обстоятельство, что последнее событие произошло в результате действий самого потерпевшего, занесшего инфекцию в рану, значения не имеет, поскольку и ранение, и заражение крови являются равноценными причинами наступившей смерти.

Данному обстоятельству придает значение другая теория, основанная на различии необходимой и случайной причинной связи.Эту теориювпервые обосновал профессор А.А. Пионтковский, и в науке уголовного права ее еще условно называют теорией «необходимого причинения»[70]. Суть этой теории состоит в том, что для признания деяния причиной последствия недостаточно установить, что деяние было необходимым условием наступления этого последствия. Нужно также выяснить, что деяние закономерно, с внутренней необходимостью повлекло данное последствие, так что его наступление было уже реально возможно при совершении деяния. Теория «необходимого причинения», основываясь на положительном опыте теории «conditio sine qua non», идет дальше в очертании причинной связи в уголовном праве и вводит дополнительное ее условие. Таким образом, объективные пределы уголовной ответственности ограничиваются лишь необходимой (прямой) причинной связью между деянием и последствием, тогда как случайная (косвенная) причинная связь лишается юридического значения.

В отечественном уголовном праве тенденция к более или менее однозначному решению проблемы причинной связи наметилась в 50-60-х годах XX столетия, и была связана с теорией«необходимого причинения».

Современная доктрина уголовного права и судебная практика исходят из того, что причинная связь между преступным деянием и его общественно опасным последствием имеет уголовно-правовое значение, если она является необходимой, а не случайной. Необходимая причинная связь имеет ряд признаков (критериев), которые подлежат установлению по конкретному уголовному делу в следующей последовательности:

1) Деяние (действие или бездействие), являясь причиной, предшествует по времени наступлению общественно опасного последствия. При обратном временном ходе событий причинность между деянием и последствием исключается. Например, гражданин А., считая гражданина Б. спящим, нанес ему ножевые ранения с целью убийства. В действительности А. нанес повреждения трупу, поскольку не знал, что смерть гражданина Б. наступила от сердечного приступа, который произошел задолго до того, как А. совершил свои действия. Между действиями А. и смертью Б. нет причинной связи, так как смерть наступила раньше совершения деяния. Гражданин А. может понести ответственность только за покушение на убийство.

2) Деяние является необходимым условием наступления последствия, то есть таким условием, без которого данное последствие при имеющихся обстоятельствах не могло бы наступить. Установление этого признака осуществляется путем мысленного исключения деяния из причинного комплекса и исследования роли других факторов в причинении рассматриваемого последствия. Если выяснится, что последствие все равно наступило бы при отсутствии данного деяния, то это деяние не состоит в причинной связи с последствием. Например, гражданин А. в пылу пьяной ссоры с гражданином Б. тяжело ранил последнего. Через непродолжительное время гражданин Б. скончался. Экспертизой установлено, что смерть гражданина Б. наступила в результате алкогольной интоксикации, произошедшей в результате чрезмерного употребления спиртного. Действия А. не находятся в причинной связи со смертью Б., поскольку Б. все равно бы умер от излишне выпитого алкоголя и при отсутствии ссоры с А.

Пример обратного свойства. Гражданин А. поднял на ноги лежавшего на земле гражданина Б., находящегося в сильной степени опьянения. Последний сделал несколько шагов в сторону проезжей части, где его насмерть сбил автомобиль. Деяние А. является необходимым условием наступления смерти Б., так как если бы А. оставил в покое Б., последующие события, приведшие к смерти последнего, не произошли.

3) Деяние по своему характеру и с учетом конкретных обстоятельств в момент своего совершения создает реальную возможность либо непосредственного причинения данного последствия, либо закономерного возникновения опосредующего звена причинности, приводящего к последствию. В связи с этим необходимая причинная связь может быть как непосредственной, так и опосредованной по принципу «причина причины есть причина результата». Последний тезис позволяет обосновать причинную связь при совершении преступления в соучастии, так называемом посредственном причинении, когда виновный совершает преступление, действуя «чужими руками». Реальная возможность является свойством деяния, означающим его способность в существующих условиях закономерно, с внутренней необходимостью непосредственно повлечь данный результат или привести к его наступлению через промежуточное причинно-следственное звено. Этот признак устанавливается путем мысленного изолирования преступного деяния и выяснения степени вероятности наступления интересующего последствия в результате его совершения.

Возьмем предыдущий пример. В нем рассматриваемое условие необходимой причинной связи отсутствует, поскольку действия гражданина А. с учетом конкретной обстановки не создавали реальной возможности наступления смерти гражданина Б. Для этого понадобился еще ряд условий (выход Б. на проезжую часть, движение автомобиля), возникновение и стечение которых носит случайный характер по отношению к действиям А. Поэтому гражданин А. не может быть ответственным за смерть гражданина Б. в силу отсутствия прямой причинной связи. Разумеется, этот вопрос мог быть решен положительно, если бы А. вытолкал Б. на проезжую часть под колеса двигающегося автомобиля.

Другой пример. Гражданин А. угостил однажды гражданина Б. наркотическим средством. Последний приобщился к этому занятию, стал самостоятельно покупать и употреблять наркотики регулярно. Употребив наркотическое средство в очередной раз, Б. скончался от передозировки. Действие А. не состоит в прямой причинной связи со смертью Б., поскольку само по себе с необходимостью не вызывает последующую цепь событий, закончившуюся смертью Б. Вопрос решался бы иначе, если бы А. угостил Б. смертельной дозой наркотического средства.

4) Общественно опасное последствие наступило именно в результате воплощения указанной реальной возможности в действительность, то есть является действительным прямым последствием деяния, а не следствием побочных причин, не связанных с деянием и случайно вторгшихся в закономерный причинно-следственный процесс.

Если деяние являлось необходимым условием и в момент совершения создавало реальную возможность причинения данного последствия, которое однако стало следствием других случайных причин, то субъект не может нести уголовную ответственность за его наступление. Вот реальный пример из судебной практики. И. нанес У. удар ножом в левую часть грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения грудобрюшной полости, что является повреждением, создающим непосредственную угрозу наступления смерти. Доставленный в тяжелом состоянии в больницу У. после проведенной операции умер. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть У. произошла от асфиксии (удушья), наступившей вследствие заполнения дыхательных путей рвотными массами в результате рвоты, вызванной принятием наркоза при операции. Суд нижнего звена с учетом имеющихся обстоятельств признал И. виновным в совершении оконченного убийства. Однако, деяние И. ввиду отсутствия прямой причинной связи между действиями И. и смертью У. было переквалифицировано как покушение на убийство[71]. Очевидно, что суд признал бы наличие прямой причинной связи, если бы смерть потерпевшего наступила не от удушья, а от полученного повреждения.

Обычно установление причинной связи по уголовным делам не вызывает каких-либо трудностей для правоприменителя. Дело в том, что в большинстве составов преступлений опасный результат достаточно тесно связан с самим деянием и наступает автоматически за его совершением. Момент окончания деяния уже означает наличие общественно опасного последствия. Например, утрата собственником своего имущества в результате совершения кражи или утрата потерпевшим свободы передвижения в результате его похищения. В таких случаях преступный результат является ближайшим к деянию либо сливается с ним, так что его наступление становится неизбежным при совершении самого действия (бездействия). Промежуточная цепь причинности здесь отсутствует вовсе или она настолько минимальна, что вопрос об установлении причинно-следственной связи теряет актуальность. Причинная связь, что называется, лежит на поверхности и доступна для непосредственного восприятия. Ее наличие очевидно.

Для некоторых же преступлений, чаще всего связанных с причинением смерти и вреда здоровью человека, экологического вреда, уничтожением или повреждением имущества, причинная связь может носить достаточно сложный характер. Иногда наступление результата находится далеко от самого деяния, а связь с ним опосредуется более или менее длинной цепочкой промежуточных результатов, имеющих подчиненное уголовно-правовое значение. При этом временной разрыв между завершением собственно телодвижений и наступлением нужных последствий может быть весьма длительным. Например, при убийстве смерть потерпевшего может наступить спустя долгое время после причинения ему опасного для жизни вреда здоровью. Сам же вред здоровью и последующий патологический процесс в организме человека образуют совокупность промежуточных результатов, подчиненных главному результату (смерти), который определяет юридическую природу преступления и момент его окончания.

В такого рода случаях вопрос о причинно-следственной связи приобретает особое значение и выглядит весьма не простым, поскольку ее закономерности скрыты во множестве произошедших изменений между деянием и конечным результатом. Для констатации необходимой причинной связи нужно не только выявить всю совокупность опосредствующих событий, но и установить, что деяние закономерно повлекло интересующее нас последствие через множество промежуточных последствий, а наступление главного результата было реально возможным уже в момент совершения самого деяния. Подчас эта задача настолько сложна, что для ее решения требуется применение специальных приемов познания, которыми обладают соответствующие специалисты (эксперты). В зависимости от индивидуального характера причинно-следственного комплекса, включающего деяние, последствие и связь между ними, по уголовному делу проводится судебно-медицинская, экологическая, автотехническая, пожарно-техническая и другие виды судебных экспертиз.

Однако это не означает, что вопрос о причинной связи всецело отдается «на откуп» эксперту. Его задачей является лишь исследование причинной связи между отдельными ее звеньями, требующими специальных познаний. Исследование же всей цепи причинной связи (от преступного деяния до наступления общественно опасного последствия) – задача следственных органов и суда.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ

Глава I. ВВЕДЕНИЕ В УГОЛОВНОЕ ПРАВО...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объективной стороны преступления

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Доктора юридических наук, профессора А.В. Шеслера
У26 Уголовное право России. Общая часть: учебное пособие / Под научной ред. доктора юрид. наук, проф. А.В. Шеслера. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. – 412

Освобождение от уголовной
ответственности и наказания…………………………335 § 1. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности……………………………………………………….335 § 2. Ос

Понятие, предмет и метод уголовного права
  Название первой главы настоящего учебника – «Введение в уголовное право» – не случайно. Изучение юридической дисциплины, имеющей свое законодательство, предполагает определение отпр

Задачи и функции уголовного права
  Уголовное право не есть искусственный продукт интеллекта. Оно возникло одновременно с цивилизацией и, хотя и не имело ярко выраженного нормативного свойства, характерного для сегодн

Принципы уголовного права
  Среди основных положений, определяющих суть уголовного права, отдельно стоит проблема принципов уголовного права. Под принципами вообще понимают основу, первоначало чего-либо. Поско

Система уголовного права
  Система вообще есть совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, единство. Необходимо различать систему уголовного пр

Наука уголовного права
  Как отмечалось, уголовное право рассматривают не только с позиций самостоятельной отрасли российского права, но еще и как особую область научных знаний (науку) и специальную учебную

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Уголовно-правовая политика является одним из элементов внутренней политики российского государства борьбы с преступностью, которая реализуется через систему мер воздействия на преступность, относящ

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Наиболее полное представление об уголовно-правовой политике на современном этапе дают основные тенденции развития уголовного законодательства, которые в определенной мере начали воплощаться

И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ
Исходная роль в российской уголовно-правовой политике принадлежит таким ее формам, как криминализация и декриминализация деяний, которые определяют объект воздействия этой политики, то есть виды че

Международного права
Под уголовным законом следует понимать нормативный правовой акт, принятый в форме федерального закона Государственной Думой Федерального Собрания РФ, содержащий юридические нормы, в которых

И уголовно-правовой нормы
  Под структурой уголовного закона понимается его внутреннее построение – объединение отдельных норм в статьи, главы и разделы УК РФ и расположение их в определенной последоват

Обратная сила уголовного закона
  Проблема действия уголовного закона во времени имеет несколько аспектов: 1) определение временных рамок действия уголовного закона; 2) время совершения преступления и общее правило

В пространстве
  Проблема действия уголовного закона в пространстве также имеет несколько аспектов: определение территории Российской Федерации для целей применения уголовного закона; принципы дейст

Толкование уголовного закона
  Под толкованием уголовного закона понимается уяснение и разъяснение смысла и содержания уголовного закона в целях его применения в точном соответствии с волей законодателя.

Понятие и признаки преступления
  В уголовном законе преступление определяется как виновно совершенное общественно опасное, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). Из приведенного

От иных правонарушений и проступков
  Преступление так же, как административные и гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, является правонарушением. Все правонарушения объединяет родовой признак «обществен

Категории преступлений
В ст. 15 УК РФ содержится законодательная классификация преступлений, в соответствии с которой все деяния подразделяются на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Состава преступления
  Признаки преступления, указанные в ч. 1 ст. 14 УК РФ (общественная опасность, запрещенность уголовным кодексом, виновность и наказуемость), являются родовыми для всех преступных дея

Состава преступления
  Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, состав преступления представляет собой совокупность объективных и субъективных элементов, признаки которых раскрывают их содержание и хара

Виды составов преступлений
  В науке уголовного права различается несколько классификаций составов преступлений на виды. Эти классификации производятся в основном по таким основаниям, как степень общественной о

Виды объектов преступления
  Для уяснения системы объектов уголовно-правовой охраны и правильной юридической оценки (квалификации) преступлений по этому элементу состава важное значение имеет классификация объе

ОБЪЕктивной стороны Преступления
Как уже отмечалось, к числу факультативных признаков объективной стороны относятся место, время, обстановка, способ и средства совершения преступления. Место преступления – это опре

Значение субъекта преступления
  Одним из элементов состава преступления выступает субъект преступления. Под субъектом преступления в уголовном праве понимается совокупность признаков, характеризующих лицо,

СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
  Субъектом преступления может быть только лицо, которое к моменту совершения преступления достигло установленного законом возраста, то есть с момента рождения человека прошел определ

ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ
  Исходным моментом для обоснования возможности нести уголовную ответственность служит способность человека познавать мир, критически воспринимать воздействие внешнего мира на субъект

СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
  Под специальным субъектом преступления следует понимать дополнительные (помимо общих) признаки лица, совершающего общественно опасное деяние, которые прямо указываются или по

Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъективной стороны преступления
  Субъективная сторона преступления – это внутренняя характеристика преступления, заключающаяся: 1) в психическом отношении лица, совершившего общественно опасное деяние к сове

Понятие и формы вины
  Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и наступившим общественно опасным последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожнос

Понятие и виды умысла
  По смыслу уголовного закона под умыслом понимается такое психическое отношения лица к совершенному деянию и наступившим последствиям, когда лицо осознавало общественную опасность св

Понятие и виды неосторожности
  Неосторожность, наравне с умыслом, является самостоятельной формой вины, которой посвящена ст. 26 УК РФ. Анализ этой нормы позволяет дать следующее понятие неосторожности. Неосто

СовершеннЫе с двумя формами вины
  Как показывает анализ уголовно-правовых норм, в Особенной части УК РФ наиболее распространены статьи, предусматривающие ответственность за умышленные преступления, значительно реже

И его отличие от преступной небрежности
  Впервые в истории российского уголовного законодательства в действующем ныне УК РФ закреплена регламентация невиновного причинения вреда, то есть совершения общественно опасного дея

Субъективной стороны состава преступления
  Как уже было отмечено, к факультативным признакам субъективной стороны состава преступления относятся мотив и цель преступления, а также его эмоциональное состояние в момент соверше

Ошибка и ее уголовно-правовое значение
  Под ошибкой в уголовном праве понимается неверное представление (заблуждение) лица, совершающего общественно опасное деяние, относительно юридических или фактических признако

ЗНАЧЕНИЕ СТАДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Стадия совершения преступления – это этап совершаемого с прямым умыслом преступления, в рамках которого уголовным законом дифференцируются пределы уголовной ответственности. В действующем УК

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ
Определение приготовления к преступлению содержится в ч. 1 ст. 30 УК РФ: «Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий соверш

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Определение покушения на преступление содержится в ч. 3 ст. 30 УК РФ: «Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершени

ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Согласно ч. 1 ст. 29 УК РФ, преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного в уголовном законе. В свою очер

И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Добровольным отказом от преступления, согласно ч. 1 ст. 31 УК РФ, признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на

И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
От добровольного отказа необходимо отличать действия лица, свидетельствующие о его деятельном раскаянии. Деятельное раскаяние, как уже отмечалось выше, имеет определенное сходство с добровол

ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
  В основе выделения видов соучастников лежит функциональная роль каждого из соучастников или характер выполняемой им роли. Действующий уголовный закон выделяет четыре вида соучастник

ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
  Выделение форм соучастия возможно как по характеру субъективных, так и по характеру объективных признаков совместности соучастия. Основываясь на объективных признака

СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
  Фактическое основание уголовной ответственности соучастниковсостоит в совершении каждым из них преступления, поскольку деяние каждого из них содержит его признаки: общественн

СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ
  В данном параграфе необходимо ответить на вопросы о возможности соучастия в преступлениях со специальным субъектом, о функциональной роли в преступлениях со специальным субъектом ли

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ЭКСЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ
  В соответствии со ст. 36 УК РФ случаи совершения исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников, именуются эксцессом исполнителя. В этой же статье

ПРИ СОУЧАСТИИ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
  Добровольный отказ исполнителя преступления не имеет каких-либо специфических особенностей и возможен при совокупности следующих условий, указанных ст. 31 УК РФ: – начатое

К ПРЕСТУПЛЕНИЮ
  УК РСФСР 1960 г. различал две формы прикосновенности к преступлению, а именно: укрывательство (ст. ст. 18, 88-2, 189 УК РСФСР) и недонесение (ст. ст. 19, 88-1, 190 УК РСФСР). УК РФ

Понятие и виды единичных преступлений
Единичное преступление – это деяние, содержащее состав одного преступления, предусмотренного одной статьей (частью статьи) Особенной части уголовного кодекса. Выделяют два вида един

Ее формы и виды
Множественность преступлений – это совершение одним и тем же лицом двух и более преступлений, если хотя бы по двум из этих преступлений сохраняются самостоятельные уголовно-правовые последст

Значение совокупности преступлений
Совокупность преступлений – это совершение одним лицом двух и более преступлений, если хотя бы по двум из них не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Понятие

Значение рецидива преступлений
  Рецидив преступлений – это совершение нового преступления (или преступлений) лицом, имеющим непогашенную и неснятую судимость за ранее совершенное преступление (или преступле

Исключающих преступность деяния
Уголовное право регламентирует не только отношения, вытекающие из факта совершения преступления. Группа общественных отношений, входящих в предмет уголовного права, урегулирована правовыми нормами,

Необходимая оборона
Гарантируя государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, ст. 45 Конституции РФ одновременно закрепляет право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зак

Совершившего преступление
Признавая действия по задержанию лица, совершившего преступление, общественно полезными, государство и общество преследуют предупредительную цель, стремясь развить инициативу граждан в оказании пом

Крайняя необходимость
Основываясь на ст. 39 УК РФ, отметим, что крайняя необходимость – это правомерное общественно полезное причинение субъектом вреда для устранения опасности, непосредственно угрожающей личност

Физическое или психическое принуждение
Деяние человека для признания его преступным должно носить волевой характер. В связи с этим возник вопрос о том, исключает ли преступность физическое или психическое принуждение. Основанием, при ко

Обоснованный риск
В условиях интенсивного развития науки и техники, для совершенствования определенных методов и технологий производства, получения новых научных знаний, при принятии хозяйственных решений порой прих

Исполнение приказа или распоряжения
Уголовно-правовые принципы регулирования причинения вреда вследствие исполнения приказа были сформулированы в Уставе Международного военного трибунала в Нюрнберге. Вопрос об ответственности нацистс

Уголовной Ответственности
Основные проблемы в рамках учения об уголовной ответственности можно свести к вопросам о понятии и основаниях уголовной ответственности, моменте ее возникновения и прекращения, а равно о формах реа

Уголовной ответственности
  Под формами реализации уголовной ответственности следует понимать внешние проявления ответственности, характеризующиеся определенными признаками и правовыми последствиями.

Уголовной ответственности
  Основания прекращения уголовной ответственности есть конкретные жизненные обстоятельства (события или факты), с которыми уголовный закон связывает устранение возможности прим

Понятие наказания
В ряде государств уголовное право, в зависимости от основополагающей идеи, имеет двойное наименование. Выдвигая на первый план преступление, его называют criminal law (англ.), droit criminal (франц

Цели применения наказания
Вопрос о целях применения наказания целесообразно предварить хотя бы несколькими словами о его функциях. И вот почему. Любые цели, для того чтобы быть реально достижимыми, должны представлять собой

Понятие системы и видов наказаний
  В доктрине уголовного права презюмируется безусловное наличие системы наказаний. При этом под ней принято понимать исчерпывающий перечень, включающий все виды наказаний в определенн

Определенной деятельностью
  Карательное содержание лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в ограничении служебной или иной профессиональной правоспособн

И государственных наград
  Основной карательный элемент этого наказания представляет собой, во-первых, морально-психологическое воздействие на осужденного, а, во-вторых, лишение его соответствующих льгот и пр

Обязательные работы
  Обязательные работы являются новым видом наказания, ранее неизвестным уголовному законодательству России. Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от осно

Исправительные работы
  Исправительные работы считаются одной из основных мер уголовного наказания, не связанной с помещением осужденного в специальное учреждение. Принимая УК РФ 1996 г., законодатель пред

Ограничение по военной службе
  Согласно ч. 1 ст. 51 УК РФ ограничение по военной службе назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту за совершение преступлений против военной служ

Ограничение свободы
  Ограничение свободы представляет собой новый вид наказания, ранее не известный уголовному и уголовно-исполнительному праву России. Согласно Федеральному закону от 8 января 1997 г. №

Воинской части
  В соответствии со ст. 55 УК РФ содержание в дисциплинарной воинской части является наказанием, которое назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также воен

Лишение свободы на определенный срок
  Лишение свободы на определенный срок – одно из самых строгих уголовных наказаний и в настоящее время является наиболее часто применяемым в Российской Федерации наказанием. Он

Исключительные виды наказаний
  К исключительным видам наказаний относятся смертная казнь и пожизненное лишение свободы, причем первое таковым называется прямо, а исключительность второго вытекает из его сущности.

Общие начала назначения наказания
  Назначение наказания является одним из этапов правоприменительной деятельности в сфере уголовного правосудия. На этом этапе происходит определение виновному конкретного вида и меры

И их уголовно-правовое значение
  В ч. 1 ст. 63 УК РФ предусмотрены следующие отягчающие наказание обстоятельства: «Рецидив преступлений» (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Данное обстоятельство свидет

ОСОбО смягчающих обстоятельств
  Назначение наказания по правилам ст. 62 УК РФ является одним из стимулов положительного послепреступного поведения, имеет большой предупредительный эффект. Толкование данной нормы п

Предусмотрено за данное преступление
  Применение ст. 64 УК РФ закон связывает с исключительностью обстоятельств, значимость которых влечет иной порядок назначения наказания, нежели на общих основаниях. Судебная практика

При вердикте присяжных о снисхождении
  Определенной спецификой обладает назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в случае признани

За неоконченное преступление
  Уголовный закон содержит норму (ст. 66 УК РФ), в которой закреплено правило об обязательном ослаблении наказания за неоконченное преступление. Традиционно наказание за неоконченное

Обстоятельство в виде рецидива преступлений
  Традиционным считается взгляд о том, что в уголовном праве при определении наказуемости путем изменения видов воздействия и усиления его интенсивности ставится цель достижения желае

Преступлений и СОВОКУПНОСТИ приговоров
  Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ) предполагает определение меры наказания виновному при совершении двух или более преступлений, ни за одно из к

И зачет наказания
  При частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений и приговоров и назначении окончательного наказания в виде лишения свободы зачастую возникает необходимость о

Освобождения от уголовной ответственности
  Освобождение от уголовной ответственности - это отказ государства от вынесения выраженной в обвинительном приговоре суда отрицательной оценки (осуждения) преступления и лица,

С деятельным раскаянием
  Действующий уголовный закон достаточно много места отвел институту деятельного раскаяния. Так, например, введено в законодательный оборот понятие деятельного раскаяния и определено

В связи с примирением с потерпевшим
В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и заглад

В связи с истечением сроков давности
Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности закреплено в ст. 78 УК РФ. Продолжительность давностных сроков устанавливается в зависимости от тяжести содеянного. Пр

Освобождения от уголовного наказания
Институт освобождения от уголовного наказания представляет собой совокупность поощрительных норм, в которых проявляется присущий российскому уголовному праву принцип гуманизма. Освобожд

От отбывания наказания
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ч. 1 ст. 79 УК РФ) является разновидностью освобождения от частично отбытого наказания. Основанием такого освобождения является значите

Более мягким, видом наказания
  Статья 80 УК РФ предусматривает возможность при определенных условиях замены неотбытой части наказания более мягким. Основанием такого освобождения является значительное сниж

В связи с изменением обстановки
  Действующее законодательство предусматривает новый вид освобождения от наказания вследствие изменения обстановки (ст. 80-1 УК РФ). До редакции УК РФ от 8 декабря 2003 года изменение

В связи с болезнью
В УК РСФСР 1960 года не было нормы, позволявшей освобождать виновных от наказания по болезни. Она была необоснованно включена в УПК РСФСР 1960 года (ст. 362 «Освобождение от отбывания наказания по

Имеющим малолетних детей
  В качестве разновидности освобождения от наказания в уголовном законе выступает отсрочка от отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК Р

Обвинительного приговора суда
  Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора предусмотрено ст. 83 УК РФ. В основе давности лежит погашающая сила времени, осозна

Условное осуждение
Условное осуждение - это форма реализации уголовной ответственности, которая состоит в неприменении в течение испытательного срока, назначенного судом, избранной меры и вида уголовного наказ

Амнистия
  Амнистия представляет собой нормативно-правовой акт, который принимается во внесудебном порядке Государственной Думой Российской Федерации, состоящий в освобождении лица, сов

И его отличие от амнистии
  Конституция РФ закрепляет право каждому осужденному за преступление просить о помиловании или смягчении наказания (ч. 3 ст. 50). Помилование представляет собой издав

Судимость и ее правовое значение
В процессе отбывания назначенного судом уголовного наказания и после его отбытия лицо претерпевает определенные ограничения в возможности реализации некоторых прав, гарантированных любому человеку

Ответственности несовершеннолетних
Термин «несовершеннолетний» используется во многих отраслях права и имеет специфическое содержание, определяемое особенностями общественных отношений, которые регулируются конкретной отраслью права

Несовершеннолетних
  Особенности наказания несовершеннолетних состоят, во-первых, в более узком круге наказаний, которые могут быть применены к несовершеннолетним. К этим наказаниям относятся: штраф; ли

Особенности освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних
  Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности состоят прежде всего в возможности применения принудительных мер воспитательного воздействия, которые предст

И погашения судимости несовершеннолетних
  К несовершеннолетним применяются как общие, так и специальные виды освобождения от наказания несовершеннолетних. Применение общих видов освобождения от наказания к несовершеннолетни

Уголовно-правового характера
  В качестве одной из мер уголовно-правового воздействия за совершение преступлений действующий уголовный закон в ч. 2 ст. 2 УК РФ предусматривает применение кроме уголовной ответстве

Медицинского характера
  Уголовная ответственность и уголовное наказание не могут в полной мере обеспечить соблюдение уголовно-правовых запретов, так как они нарушаются не только физическими вменяемыми лица

И возмещение причиненного ущерба
  Конфискация имущества в российском уголовном праве традиционно выступала в качестве самостоятельного вида уголовного наказания. Она предусматривалась дореволюционными уголовными зак

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги